Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Лекционный комплекс 4 страница. Тема 8. Отдельные виды договоров




 

Тема 8. Отдельные виды договоров

 

План:

 

Реальные контракты. Договор займа. Определение договора займа. Характеристика договора займа. Заключение договора посредством стипуляций и расписок. Права и обязанности сторон. Переход права собственности в договоре займа. Вознаграждение по договору. Оспаривание договора займа по безденежности.

Договор ссуды. Права и обязанности сторон по договору. Соотношение договора ссуды и договора займа. Понятие прекария.

Договор хранения. Характеристика договора. Содержание договора. Специальные виды хранения: depositum irregulare, depositum miserabile, sequestratio.

Консенсуальные контракты. Договор купли-продажи. Характеристика договора. Предмет купли-продажи и цена. Права и обязанности продавца и покупателя. Ответственность продавца за передачу вещи ненадлежащего качества. Ответственность продавца за эвикцию вещи у покупателя. Риск случайной гибели предмета купли-продажи.

Договоры найма. Классификация договоров найма. Наем вещей. Определение и предмет договора найма вещей. Права и обязанности наймодателя и нанимателя. Поднаем. Прекращение договора.

Наем работ. Определение и характеристика договора подряда. Права и обязанности подрядчика и заказчика. Риск случайной гибели и порчи работ.

Наем услуг. Отличие договора найма услуг от подряда. Обязательства сторон по договору.

Договор поручения. Характеристика договора. Права и обязанности мандата и мандатария. Прекращение поручения.

Договор товарищества. Определение договора. Права и обязанности участников договора. Вклады. Распределение прибыли и убытков. Ответственность участников договора. Отношения товарищей и третьих лиц. Прекращение договора.

Безымянные контракты (contractus innominati). Место непоименованных контрактов в системе римского частного права. Виды непоименованных контрактов: permutatio, contractus aestimulatorius.

“Одетые” пакты.Pacta vestita и pacta nuda. Виды “одетых” пактов. Pactum dotis, pactum donationis, receptum argentariorum, receptum arbitrii, compromissum, pacta adiecta и др.

Вербальные контракты. Стипуляции: виды и характеристика.

Литтеральные контракты. Синграфы и хирографы.

Литература: 2-7.

Тезисы лекции

Реальные контракты. Реальным контрактом назывался такой договор, который устанавливал обязательство путем прямой передачи вещи (вещь, по латински «rеs»). Реальные контракты делились на следующие виды: договор займа, договор ссуды, договор хранения (депозит) и договор заклада.

Договор займа. Определение договора займа. Характеристика договора займа. Заключение договора посредством стипуляций и расписок. Права и обязанности сторон. Переход права собственности в договоре займа. Вознаграждение по договору. Оспаривание договора займа по безденежности. Заем представляет собой договор, по которому одна сторона (заимодавец) передает другой стороне (заемщику) денежную сумму или вещи в собственность, с обязательством заемщика вернуть деньги или вещи по истечении указанного в договоре срока или по востребованию. При договоре займа допускалась выплата процентов (от 1% до 6%). Специальной разновидностью займа был морской или корабельный заем. Заимодавец давал заемщику деньги для мореходных и торговых целей под большие проценты (до 12%). При этом заемщик обязывался вернуть занятую сумму лишь при условии, если корабль благополучно дойдет до места назначения. В противном случае заемщик освобождался от уплаты долга.

Договор ссуды. Права и обязанности сторон по договору. Соотношение договора ссуды и договора займа. Понятие прекария. Договор ссуды состоит в том, что одна сторона (ссудодатель) передает другой стороне (ссудопринимателю) какую-либо вещь для временного безвозмездного пользования, с обязательством ссудопринимателя вернуть по окончании пользования ту же самую вещь в целости и сохранности. Ссудоприниматель, получая вещь в безвозмездное пользование, нес за нее строгую ответственность, кроме случаев, когда вещь повреждена случайно. Ссуда давалась обычно на строго определенное время. Однако существовал и такой вид ссуды, когда вещь давалась до востребования. Подобная сделка называлась прекарий.

Договор хранения. Характеристика договора. Содержание договора. Специальные виды хранения: depositum irregulare, depositum miserabile, sequestratio. Договор хранения (депозит) – это такой договор, согласно которому одна сторона (депонент) передает другой стороне (депозитарию) вещь для безвозмездного хранения. Не требовалось, чтобы вещь была собственностью депонента, можно было отдать на хранение и чужую вещь. Депозитарий только хранил вещь, не становясь ни ее собственником, ни владельцем. Он не мог пользоваться вещью(например, сдавать ее в наем или в аренду). Если депозитарий нанес вред хранимой вещи, он нес ответственность перед депонентом и должен был возместить ущерб. Однако, поскольку договор был безвозмездный, депозитарий не отвечал за особо внимательное отношение к вещи; подлежал возмещению лишь преднамеренный ущерб или ущерб, в результате грубой неосторожности, нанесенный депоненту. Особым видом договора хранения была секвестрация. Несколько лиц отдавали на хранение вещь с тем условием, чтобы она была возвращена одному из них, в зависимости от того, как сложатся в дальнейшем обстоятельства. Обычно вещь отдавалась в секвестр тогда, когда шел спор о праве собственности на нее. Как только спор разрешался (например, решением суда), вещь возвращалась реальному собственнику.

Консенсуальные контракты. Консенсуальными, согласно классификации Гая, являлись такие контракты, при которых обязательство возникало вследствие одного лишь соглашения (consensus’a), а передача вещи если и производилась, то не в целях заключения договора, а во исполнение уже заключенного договора.

К разряду консенсуальных контрактов относились: договор купли-продажи, договор найма, договор поручения, договор товарищества.

Договор купли-продажи. Характеристика договора. Предмет купли-продажи и цена. Права и обязанности продавца и покупателя. Ответственность продавца за передачу вещи ненадлежащего качества. Ответственность продавца за эвикцию вещи у покупателя. Риск случайной гибели предмета купли-продажи. Договор купли- продажи это мена, основанная вначале на простом товарообмене, а затем на обмене посредствам денег. Одна сторона – продавец – обязуется предоставить другой стороне – покупателю вещь, товар, а другая сторона – покупатель – обязуется уплатить продавцу за проданную вещь определенную денежную сумму, цену. Товаром может быть телесная вещь (res corporales), но возможна продажа и нетелесных (res incorporalis) вещей (например, продажа права требования). Иногда товаром могли быть не свои, а чужие вещи или даже будущие вещи (например, зерно будущего урожая). Другой существенный элемент купли – продажи – цена – должна быть определенной; нельзя продавать товар по неопределенной цене. Однако цена может меняться в зависимости от рыночных условий.

Договоры найма. Классификация договоров найма. Наем вещей. Определение и предмет договора найма вещей. Права и обязанности наймодателя и нанимателя. Поднаем. Прекращение договора. Договор найма существовал в трех различных формах: 1)наем вещей; 2)наем услуг; 3)наем работы, или подряд.

Наймом вещей, называется такой договор, по которому одна сторона (наймодатель) обязуется предоставить другой стороне (нанимателю) одну или несколько определенных вещей для временного пользования, а эта другая сторона (наниматель) обязуется уплачивать за пользование этими вещами определенное вознаграждение и по окончании пользования вернуть вещи в полной сохранности наймодателю. Предметом найма могут быть любые вещи, кроме некоторых предметов потребления (например, пищи). Наймодатель может сдать в наем и чужую вещь или некоторые права (например, сервитут). Вознаграждение может быть выплачено и деньгами, и в натуре. Срок не являлся обязательным элементом договора найма вещей. Наймодатель обязан в течение всего времени обеспечить нанимателю возможность спокойно пользоваться вещью; наниматель же несет ответственность за сохранность вещи и возмещает ущерб наимодателю в случае повреждения вещи по вине нанимателя.

Наем работ. Определение и характеристика договора подряда. Права и обязанности подрядчика и заказчика. Риск случайной гибели и порчи работ. Наем работы (подряд) – такой договор, по которому одна сторона – подрядчик – принимает на себя обязательство исполнить в пользу другой стороны – заказчика – определенную работу, а заказчик обязуется уплатить за эту работу определенное денежное вознаграждение. Договор подряда означает, что подрядчик должен дать законченный результат работы, притом работу выполнить качественно и в срок; поэтому всякое нарушение договора в части качества работы и выполнения срока влечет за собой ответственность подрядчика. Обязанность же заказчика – уплатить установленное вознаграждение за сделанную работу.

Наем услуг. Отличие договора найма услуг от подряда. Обязательства сторон по договору. Наем услуг – это такой договор, по которому одна сторона – наймодатель – принимает на себя обязательство исполнять в пользу другой стороны – нанимателя – определенные услуги, а наниматель, в свою очередь, обязуется платить за эти услуги определенное вознаграждение. Наймодатель ставит себя в зависимость от нанимателя. Содержанием договора были обычно повседневные домашние работы. Договор мог быть заключен и на определенный срок и без указания срока. Оплата за услуги могла быть и сдельной, и повременной.

Договор поручения. Характеристика договора. Права и обязанности мандата и мандатария. Прекращение поручения. Договор поручения – это договор, по которому одно лицо (доверитель) поручает другому лицу (поверенному) безвозмездное исполнение каких - либо действий в пользу доверителя, а это другое лицо (поверенный) обязуется исполнить эти действия. Содержанием договора поручения могут быть юридические действия (совершение сделок) и другие различные действия. Поверенный выполняет эти действия безвозмездно, однако, за добросовестные услуги доверитель может сделать поверенному подарок (honor); отсюда впоследствии возник термин «гонорар». Кроме того, расходы на выполнение самого поручения (на поездки, переговоры и т.д.) также берет на себя доверитель. Однако, если договор не исполнен или исполнен плохо, поверенный обязан возместить доверителю понесенные убытки.

Договор товарищества. Определение договора. Права и обязанности участников договора. Вклады. Распределение прибыли и убытков. Ответственность участников договора. Отношения товарищей и третьих лиц. Прекращение договора. Договор товарищества – это такой договор, по которому два или несколько лиц объединяются для достижения какой-либо общей (хозяйственной) цели, не противоречащей праву. Особенно был распространен договор, по которому члены товарищества объединяют как свое имущество для определенной промышленной деятельности, так и все (и положительные, и отрицательные) результаты этой деятельности. Договор предполагает пропорциональность вкладов каждого из участников и пропорциональность получения прибылей и убытков. Срок не являлся в договоре товарищества необходимым условием. Но товарищество прекращало свое существование в случае достижения совместной цели деятельности или в случае прекращения доверия и согласия его членов.

Безымянные контракты (contractus innominati). Место непоименованных контрактов в системе римского частного права. Виды непоименованных контрактов: permutatio, contractus aestimulatorius. Этот вид контрактов появился в классический период и называются так, потому что остались за пределами сложившейся к тому времени классификации. По такому контракту одно лицо передает вещь за встречную передачу другой вещи или оказание какой-либо услуги. Безымянный контракт приобретает силу, как только одна сторона выполнила своё обязательство. Другая сторона могла быть принуждена к исполнению своей обязанности. Конкретные виды: мена – permutatio и оценочный договор - contractus aestimulatorius.

“Одетые” пакты. Pacta vestita и pacta nuda. Виды “одетых” пактов. Pactum dotis, pactum donationis, receptum argentariorum, receptum arbitrii, compromissum, pacta adiecta и др. Неформальные отношения, не входившие в перечень консенсуальных договоров, назывались “голые пакты” – nudum pactum. Они не подлежали исковой защите. Но потребности оборота сделали подлежащими исковой защите часть голых пактов, и они стали называться «одетыми пактами» - зacta vestita. Они составили 3 группы – дополнительные, преторские, императорские (законные).

Вербальные контракты. Стипуляции: виды и характеристика. Вербальным, т.е. словесным, устным контрактом называется договор, устанавливающий обязательство словами, т.е. приобретающий обязывающую силу посредством и с момента произнесения определенных фраз.

Разновидностью вербального контракта была стипуляция. Стипуляция – это устный договор, заключаемый посредством вопроса будущего кредитора: centrum dare spondes? (обещаешь дать сто?) и совпадающего с этим вопросом ответа должника: spondeo (обещаю). Формальные требования при заключении договора стипуляции сначала были очень строги: нужно было, чтобы вопрос и ответ звучали в одно время, в одном месте, на одном языке. Впоследствии условия заключения договора стали более мягкими (можно было, например, произносить фразы договора на разных языках). Но все же договор стипуляции, как и все вербальные контракты, оставался наиболее формальным по способу заключения.

Литтеральные контракты. Синграфы и хирографы. Литтеральные контракты называются так потому, что они заключались в письменном виде (от слова litterae – письмо, запись). Древнейшим видом литтеральных контрактов была запись в приходно-расходной книге, которую вел кредитор. В такой книге фиксировались размеры долга, данные о должнике, срок возврата долга и т.д. (естественно, с согласия самого должника).

В более поздние времена приходно-расходные книги утратили свое значение в связи с появлением более простых и удобных форм записи долгов: заимствованных из греческой практики долговых расписок. Эти долговые расписки были двух видов: синграфы («такой-то должен такому-то денежную сумму…»), хирографы («я, такой-то, должен такому-то денежную сумму…»).

 

 

Тема 9. Обязательства как бы из договоров (obligationes quasi ex contractu), обязательства из деликтов и как бы из деликтов (obligationes quasi ex delicto)

 

План:

 

Понятие квазиконтрактов. Обязательства из неосновательного обогащения. Ошибочный платеж. Предоставление, цель которого не осуществилась. Обогащение из кражи или иного несправедливого основания. Con­dic­tio indebiti. Condictio ex causa furtiva. Condictio ex inju­sta causa. Condictio ob rem dati. Condictiones sine causa.

Понятие деликта в римском частном праве. Развитие института ответственности из причинения вреда. Виды деликтов. Iniuria. Furtum. Rapina. Metus. Dolus. Fraus creditorum.

Понятие квазиделиктов. Отдельные виды квазиделиктов. Judex litem suam fecit. Actio de effusis et diectis. Actio de positis et suspensis.

Литература: 2-7.

Тезисы лекции

Понятие квазиконтрактов. Обязательства из неосновательного обогащения. Ошибочный платеж. Предоставление, цель которого не осуществилась. Обогащение из кражи или иного несправедливого основания. Con­dic­tio indebiti. Condictio ex causa furtiva. Condictio ex inju­sta causa. Condictio ob rem dati. Condictiones sine causa. Термином «обязательства как бы из договора» обозначались те случаи, когда между двумя сторонами, не состоящими между собой в договоре, устанавливаются обязательственные отношения, сходные с договорными. Римские юристы выделяли следующие случаи обязательств как бы из договора: ведение чужих дел без поручения; обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения одного лица за счет другого.

Ведение дел без поручения, как источник обязательства, означает такое отношение, когда одно лицо ведет дела другого лица, управляет его имуществом, не имея на то поручения этого другого лица. Ведение чужих дел предполагает заботу о чужом имуществе. Выполнив дело, за которое время тот, кому оно, тем не менее, не было поручено, он должен предоставить хозяину отчет и сдать хозяину все причитающиеся последнему вещи и деньги. Обязанность же хозяина – возместить затраты, которые понес ведший дело без поручения.

Обязательство, возникающее из неосновательного обогащения – это обязательство о возврате уплаченного по ошибке, или о возврате недобросовестно приобретенного. Оно также напоминает обязательства, вытекающие из договора, но таковым не является.

Понятие деликта в римском частном праве. Развитие института ответственности из причинения вреда. Виды деликтов. Iniuria. Furtum. Rapina. Metus. Dolus. Fraus creditorum. Постепенно община начинает вмешиваться в дело регулирования личных обид. Происходит ограничение применения мести, что видно уже в XII таблицах. В последующем месть вовсе запрещается. Вместо нее устанавливаются частные (то есть взимаемые в пользу потерпевшего) штрафы. При этом государство берет на себя задачу обеспечить получение обиженными таких штрафов. Исполнение государством этой задачи создает юридическое состояние долга, обязательства: причинитель вреда теперь связан обязанностью (долгом) уплатить потерпевшему штраф (poena).

Изменение представлений о юридической сущности правонарушения и о последствиях его ведет к созданию правовых норм, в которых формулируются правила о деликтной ответственности. Уже в XII таблицах названы следующие виды деликтов:

· посягательство на личность;

· воровство;

· повреждение или уничтожение чужих вещей.

Понятие квазиделиктов. Отдельные виды квазиделиктов. Judex litem suam fecit. Actio de effusis et diectis. Actio de positis et suspensis. Термином «обязательства как бы из деликта» (правонарушения) обозначались некоторые обязательства, вытекающие из недозволенных действий, но не попавшие в список частных деликтов. Частным деликтом, т.е. частным правонарушением, в отличие от уголовного преступления, в Риме называлось такое правонарушение, которое рассматривалось как нарушение прав и интересов частного лица и потому порождало обязательство совершившего деликт уплатить штраф, возместить убытки потерпевшему. Существовал перечень случаев, когда возникали такие обязательства. Например, различались такие виды деликтов: iniura (личная обида, оскорбление, повреждение конечностей человеческого тела) и furtum (кража). Личная обида называлась штрафом, в зависимости от характера обиды и личностей обидчика и обиженного. Кража наказывалась штрафом, в двойном размере по сравнению со стоимостью украденной вещи. если недозволенное действие не входило в перечень частных деликтов, но было похоже на частный деликт, то оно входило в категорию «как бы деликт» и порождало «обязательства как бы из деликта». Например, если на подоконнике какого-либо здания что-то поставлено так, что угрожает падением и причинением вреда, то любой гражданин мог предъявить иск против хозяина дома или квартиры по категории «как бы деликта», и возникало соответствующее обязательство данного хозяина, вытекавшее из «как бы деликта».

 

 

Тема 10. Право наследования

 

План:

 

Понятие наследования. Универсальное и сингулярное правопреемство. Развитие института наследования в Риме (наследование по цивильному и преторскому праву).

Наследование по завещанию. Понятие завещания. Условия действительности завещания (форма завещания, активная завещательная правоспособность, пассивная завещательная правоспособность). Свобода завещания и обязательная доля в наследстве (необходимое наследование). Подназначение наследника. Отмена завещания.

Наследование по закону. Наследование по древнему цивильному праву (heredes sui, agnati proxsimi, gentiles). Наследование по преторскому праву (unde liberi, unde legitimi, unde cognati). Наследование по праву Юстиниана. Наследование по праву представления.

Принятие наследства. Способы принятия наследства в Риме. Лежачее наследство. Правовые последствия принятия наследства. Beneficium inventarii. Beneficium separationis.

Понятие наследственной трансмиссии.

Легаты и фидеикомиссы как формы завещательного отказа. Понятие завещательных отказов. Предмет отказа. Ограничения свободы завещательных отказов.

Литература: 2-7.

Тезисы лекции

Понятие наследования. Универсальное и сингулярное правопреемство. Развитие института наследования в Риме (наследование по цивильному и преторскому праву). Наследованием называется переход имущества умершего лица одному или нескольким лицам. Наследование универсально: наследник принимает все права и обязательства, входящие в состав наследства. Римское право знало, однако, и так называемые сингулярное преемство, т.е. предоставление наследнику отдельных прав (так называемые легаты или отказы). Наследование в Риме было возможно по завещанию или по закону.

 

Наследование по завещанию. Понятие завещания. Условия действительности завещания (форма завещания, активная завещательная правоспособность, пассивная завещательная правоспособность). Свобода завещания и обязательная доля в наследстве (необходимое наследование). Подназначение наследника. Отмена завещания. Завещанием в римском праве признавалось не всякое распоряжение на случай смерти, а лишь то, которое содержало назначение наследника. Такое назначение должно было стоять в начале завещания. Конечно, в завещании могли быть и другие пункты: могли содержаться легаты (отказы), назначаться опекуны к малолетним наследникам и т.д.

Завещание – это сделка односторонняя, так как оно выражает волю только одной стороны – завещателя (наследодателя). Для того, чтобы завещание было, признано действительным, требовался ряд условий: 1) завещатель не должен был быть недееспособным (т.е. душевнобольным, лицом, признанным бесчестным и т.д.); 2) для составления завещания требовалось присутствие семи свидетелей, независимо от того, было завещание письменным или устным; 3) назначение наследника должно было быть сделано лично самим завещателем, притом ясно и точно; 4) наследником мог быть назначен лишь тот, кто был способен стать в настоящий момент или по истечении времени наследником (наследниками, например, не могли стать лица, которые еще не были зачаты в момент смерти завещателя).

В завещании со временем сделался необходимым и такой аспект, как определение доли ближайших родственников.

В древнейший период завещатель пользовался неограниченной свободой завещать свое имущество кому угодно. Это приводило иногда к тому, что родственники оказывались обделенными. В более поздние времена закон стал обязывать завещателя включать в наследственное распоряжение обязательную долю ближайших родственников. Если это не было сделано, то возникала возможность судебного иска и отмена по суду, либо всего завещания, либо его части.

Наследование по закону. Наследование по древнему цивильному праву (heredes sui, agnati proxsimi, gentiles). Наследование по преторскому праву (unde liberi, unde legitimi, unde cognati). Наследование по праву Юстиниана. Наследование по праву представления. Наследование по закону наступало в следующих случаях: а) если наследник по завещанию по той или иной причине не вступил в наследство; б) если завещание не было признано действительным; в) если после умершего лица вообще не осталось завещания.

При наследовании по закону важно было определение очереди наследования.

По «Законам XII таблиц» первоочередными наследниками признавались дети, внуки наследодателя, непосредственно ему подвластные. Если таковых не оказывалось, то к принятию наследства призывался ближайший агнатский родственник. Если и он не принимал наследства, то оно становилось выморочным.

В более развитые времена Республики и принципата в системе наследования возросла роль когнатского (кровного) родства. На первом месте в очереди наследников стояли дети наследодателя, в том числе и ему неподвластные.

На втором месте стояли агнатские родственники. На третьем месте стояли все когнатские родственники до 6-ой степени родства. И только на четвертом месте был переживший супруг.

Наиболее разработанным был порядок наследования по закону в новеллах Юстиниана. Наследники делились на классы. Первый класс наследников по закону составляли нисходящие (сыновья, дочери, внуки, внучки и др.). Второй класс наследников по новеллам Юстиниана составляли восходящие родственники (отец, мать, бабка, дед и др.), а также полнородные братья и сестры наследодателя и их дети. Здесь также действовал принцип, согласно которому более близкие родственники имели предпочтение в праве принятия наследства перед более отдаленными.

Третью очередь наследников составляли неполнородные братья и сестры и дети этих братьев и сестер.

Четвертую очередь (класс) наследников составляли все боковые кровные родственники без ограничения степени родства.

Если один из наследников всех четырех классов не принимал наследства, то к принятию наследства призывался переживший супруг. Впрочем, «бедная вдова», сумевшая доказать, после смерти мужа, свою имущественную несостоятельность, имела право на получение ¼ части всего наследства.

Принятие наследства. Способы принятия наследства в Риме. Лежачее наследство. Правовые последствия принятия наследства. Beneficium inventarii. Beneficium separationis. В процессе наследования важно различать два момента времени: момент открытия наследства (совпадающий со смертью наследодателя) и момент вступления в наследство (совпадающий со словами или действиями наследника, выражающими волю к принятию наследства).

Если наследство не было принято ни наследниками по завещанию, ни наследниками по закону, оно становилось выморочным. В древнейшие времена такое имущество считалось ничейным и могло быть захвачено каждым желающим. С эпохи принципата выморочное имущество передавалось государству, а в эпоху домината право на это наследство получала также церковь (если умирал христианин).

Следует отметить здесь еще термин «лежачее наследство». В момент смерти наследодателя происходит открытие наследства. Но принятие наследства тем или иным наследником происходит не сразу. Между моментом открытия и моментом принятия наследства может пройти немало времени. В этот период наследственное имущество «не принадлежит никому»; оно-то и называется «лежачим наследством». В древнейшие времена его мог захватить любой желающий и если владел им в течение года, то становился его собственником. Впоследствии «лежачее наследство» стало охраняться государством, пока не бывало принято одним из наследников или пока не становилось выморочным.

Понятие наследственной трансмиссии. Нисходящий более близкой степени родства исключал из наследования нисходящих более отдаленных степеней (если наследство принимали дети, то уже не призывались к принятию наследства внуки и т.д.). Исключение составляли: 1) случай наследственной трансмиссии, когда к наследству призывались некоторые внуки наследодателя, наряду с его детьми, если отец этих внуков, один из сыновей наследодателя умер, не успев принять наследство, хотя и был жив в момент смерти наследодателя; 2) случай наследования по праву, когда к наследству также призывались некоторые внуки, если отец или мать внуков наследодателя умерли до смерти наследодателя.

Легаты и фидеикомиссы как формы завещательного отказа. Понятие завещательных отказов. Предмет отказа. Ограничения свободы завещательных отказов. К сингулярному типу наследования относились легаты – отдельные распоряжения наследодателя о предоставлении наследниками третьим лицам определенных сумм или вещей из наследственного имущества, а также о выполнении в пользу этих же лиц определенных действий. Они были в Риме настолько распространены, что в конце концов был принят закон Фальцидия (40г. до н.э.) запрещавший наследодателю выделять в виде легатов более трех четвертей наследства.

Фидеикомисс – доверительное поручение, устанавливающее обременение наследственного имущества в пользу определенного лица, выполняемое добровольно и по моральным соображениям (без исковой защиты) наследником.

 

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-05-10; Просмотров: 385; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.22 сек.