Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Запровадження медіації 1 страница




План

Вступ

Розділ 1 Теоретико-методологічні аспекти дослідження медіації в

кримінальному процесі

1.1 Історичний розвиток правового регулювання медіації в кримінальному процесі України

1.2 Поняття та форми відновного правосуддя в кримінальному процесі

1.3 Поняття та принципи медіації в кримінальному процесі,правила її проведення

Розділ 2.Медіація в кримінальному процесі України: сучасний стан та перспектива розвитку

2.1 Становлення медіації в кримінальному процесі України

2.2 Застосування медіації в кримінальному процесі України

2.3 Законодавчі перспективи розвитку медіації в кримінальному процесі України

Розділ 3.Порівняно-правова характеристика медіації в кримінальному процесі іноземних держави

3.1 Медіація в сполученому королівстві Великої Британії та Північної Ірландії

3.2 Особливості проведення медіації в Королівстві Бельгії

3.3Застосування медіації у Федеративній Республіці Німеччина

3.4Аналіз медіації у кримінальному процесі Республіка Польща

3.5 Характеристика медіації у Французькій Республіці

3.6 Медіація в Англії та Уельс

Висновки

Список використаних джеред

Вступ

Актуальність теми.Розвиток України як демократичної, соціальної та правової держави вимагає належних гарантій реалізації прав і свобод людини, що можливо завдяки подальшій імплементації у вітчизняну правову систему загальновизнаних міжнародних стандартів у сфері кримінального судочинства, зокрема медіації потерпілого та особи, яка вчинила кримінальне правопорушення (victim-offender mediation), як найбільш поширеної форми відновного правосуддя. Ґрунтуючись на ідеї примирення сторін, відшкодування завданої потерпілому шкоди, усвідомлення особою, яка вчинила кримінальне правопорушення, моральної і правової відповідальності за свої дії, цей метод вирішення спорів сприяє реінтеграції у подальшому такої особи в суспільство, запобіганню рецидиву, спрощенню розгляду окремих категорій кримінальних справ.

В Україні на сьогодні реалізовані окремі заходи на шляху запровадження медіації в кримінальному процесі. У квітні 2012 року Верховною Радою України було прийнято Кримінальний процесуальний кодекс України, що передбачає докорінні зміни у вітчизняному кримінальному процесі. Особливо важливі з них полягають в закріпленні на законодавчому рівні можливості укладення угоди про примирення між потерпілим і підозрюваним, обвинуваченим. Дана ініціатива має сприяти вдосконаленню кримінального судочинства, забезпечивши швидке відновлення прав потерпілого.

При цьому Кримінальний процесуальний кодекс України, допускаючи можливість укладення угоди про примирення, безпосередньо саму процедуру медіації не врегульовує.

Комплексного та детального наукового дослідження питання про необхідність запровадження саме медіації в кримінальному процесі України не проводилось. Водночас ця проблема потребує глибокого осмислення, систематизації, узагальнення теоретичного і практичного матеріалу та розроблення на його основі пропозицій з удосконалення кримінального процесуального законодавства України. Наведені обставини свідчать про актуальність обраної теми дисертації.

Значний внесок у вивчення проблеми запровадження медіації в кримінальному процесі України становлять роботитаких вітчизняних та зарубіжних учених, як: І. Айртсен, О. В. Аллахвердова, Х. Бесемер, Р. Буш, І. А. Войтюк, В. І. Галаган, Л. В. Головко, М. Гроенхейзен, Е. Ешуорт, В. В. Землянська, Х. Зер, Р. Г. Коваль, І. М. Козьяков, В. М. Куц, Н. Крісті, Д. Маєрс, Р. Р. Максудов, В. Т. Маляренко, Т. Маршала, Г. Мате, П. Мілберн, Ю. І. Микитин, Д. Несс, С. Г. Пен, М. Райт, М. Умбрайт, М. Г. Флямер, Д. Фолджер, Н. С. Шатіхіна.

Крім того, у працях таких науковців, як: Х. Д. Алікперов, С. А. Альперт, Л. В. Багрій-Шахматов, Ю. В. Баулін, Т. В. Варфоломеєва, М. Галантер, М. І. Гошовський, О. А. Губська, А. В. Єндольцева, Л. М. Карнозова, О. Ю. Костюченко, І. І. Котюк, А. Н. Красиков, О. П. Кучинська, Н. В. Лісова, О. Р. Михайленко, М. М. Михеєнко, О. В. Перепадя, Ю. Д. Притика, П. В. Пушкар, В. М. Тертишник, М. І. Хавронюк, Г. Хесль, В. В. Ценева, М. Е. Шумило, М. К. Якимчук, Г. М. Якобашвілі, С. С. Яценко, А. М. Ященко проведені дослідження окремих інститутів кримінального права та кримінального процесу, наукові результати яких мали вагоме значення під час написання цієї роботи.

Метою роботи є комплексна розробка науково обґрунтованих положень та пропозицій щодо запровадження медіації в кримінальному процесі України, виявлення теоретичних і практичних питань у сфері правового регулювання та їх вирішення, у тому числі, шляхом надання рекомендацій з удосконалення чинного кримінального і кримінального процесуального законодавства та практики його застосування.

Для досягнення поставленої мети були визначені та вирішувалися наступні задачі:

– окреслити історичний розвиток правового регулювання примирення в кримінальному процесі України;

– визначити правову та соціальну суть медіації, як однієї з основних складових відновного правосуддя, охарактеризувати її головні принципи, а також визначити основні етапи процедури її проведення;

– сформулювати теоретичну модель правового статусу медіатора;

– проаналізувати зарубіжний досвід застосування медіації з метою її запровадження в кримінальному процесі України;

– на підставі аналізу норм чинного кримінального та кримінального процесуального законодавства встановити правові передумови для застосування медіації;

– узагальнити практику застосування слідчими та судовими органами правових підстав звільнення від кримінальної відповідальності та закриття справ у зв’язку з примиренням винного з потерпілим;

– визначити перспективи подальшого запровадження медіації в правову систему України;

– розробити практичні рекомендації щодо запровадження медіації в кримінальному процесі України;

– внести пропозиції з удосконалення чинного кримінального і кримінального процесуального законодавства України з метою законодавчого закріплення медіації.

Об’єктом дослідження є правовідносини, що складаються при застосуванні медіації в кримінальному процесі.

Предметом дослідження є запровадження медіації в кримінальному процесі України.

Методи дослідження. Під час проведення даної роботи застосовувались загальнонаукові та спеціально-наукові методи, вибір яких обумовлено особливостями об’єкта, предмета, мети і задач дослідження. Методологічну основу становить насамперед діалектичний метод пізнання, за допомогою якого правові явища розглядаються в розвитку, взаємозв’язку та взаємодії, з урахуванням тих факторів і умов, що впливають на їх сутність, призначення, особливості. З числа спеціально-наукових методів у роботі застосовані: історичний, формально-логічний методи, аналізу і синтезу, абстрагування та узагальнення, системно-структурний і порівняльно-правовий методи, а також методи прогнозування та статистичний.

За допомогою історичного методу досліджено еволюцію становлення і розвитку медіації в зарубіжній та вітчизняній практиці. Формально-логічний метод і метод аналізу та синтезу застосовано при дослідженні змісту складових частин медіації; правової категорії примирення (умови юридичної дійсності; часовий та вольовий моменти примирення; сфера застосування тощо); при формулюванні поняття медіації, складових частин (етапів) медіації, при визначенні особливостей правового статусу медіатора тощо; при складанні тексту норм, якими пропонується доповнити чинне законодавство або змінити його в інший спосіб.

Метод аналізу та синтезу також використовувався під час збирання й вивчення практики застосування медіації і для проведення анкетування суддів, прокурорів, адвокатів та інших фахівців у галузі права з метою з’ясування окремих аспектів проблем, що досліджувалися. Для виконання цих задач також застосовувались методи абстрагування і узагальнення. За допомогою системно-структурного методу пізнання було проаналізовано будову правової категорії примирення і такі взаємозв’язки між її складовими, що створюють можливість проведення медіації та врахування її результатів.

На основі цього методу також досліджувалися в сукупності відповідні положення чинного законодавства, що регулюють питання про примирення між особою, яка вчинила злочин, та потерпілим (de lege lata), а також проекти відповідних нормативно-правових актів (de lege ferenda). Порівняльно-правовий метод застосовано при зіставленні положень щодо функціонування медіації у вітчизняній та зарубіжній практиці; при виявленні співвідношення результатів медіації як підстави звільнення від кримінальної відповідальності з іншими юридичними формами врахування таких результатів; під час порівняння позицій учених-правників щодо питань правової природи медіації, її складових частин тощо. Метод прогнозування використано при формулюванні перспектив розвитку медіації в кримінальному процесі України. На основі статистичного методу опрацьовано дані судової статистики, результати опитувань практичних працівників тощо.

 

Розділ 1 «Теоретико-методологічні аспекти дослідження медіації в кримінальному процесі»

 

1.1 «Історичний розвиток правового регулювання медіації в кримінальному процесі України»

 

За результатами аналізу положень Руської Правди, Литовських Статутів 1529, 1566, 1588 рр., Соборного Уложення 1649 р., Військового статуту 1716 р., Прав, за якими судиться малоросійський народ, 1743 р., Уложення про покарання кримінальні та виправні 1845 р., Статуту кримінального судочинства 1864 р., Керівних начал кримінального права РРФСР 1919 р., Кримінального кодексу УСРР 1922 р., Кримінально-процесуального кодексу УСРР 1923 р., Кримінально-процесуального кодексу УСРР 1927 р., Основ кримінального законодавства СРСР 1958 р., Кримінально-процесуального кодексу УРСР 1960 р. та інших актів, що так чи інакше закріплювали можливість примирення між потерпілим і особою, яка вчинила злочин, а також здобутків російських дослідників (Н. Н. Єфремова, С. Г. Пен, М. А. Чельцов-Бебутов) зроблено висновок про те, що правова традиція України ще від часів Київської Русі і до проголошення незалежності містить чимало прикладів існування примирення між сторонами кримінального конфлікту.[1]

У подальшому на державному рівні було здійснено низку кроків з метою створення організаційних та правових умов для запровадження медіації в кримінальному процесі України, логічним результатом яких стало прийняття нового Кримінального процесуального кодексу України. Можливість укладення угоди про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим (підсудним) стала новелою цього законодавчого акта.

Запровадження медіації на сучасному етапі розвитку України є не тільки прикладом світових уніфікаційних процесів, а передусім закономірним продовженням правової традиції України, що сформувалася ще від найдавніших часів.

Медіація – процес, з одного боку, новий, якщо говорити про його появу в правовій сфері, а з іншого, – старий, якщо мати на увазі його позачасову універсальність. Тому потрібно відрізняти сучасну медіацію від традиційних форм розв’язання суперечок й інших форм врегулювання спорів – таких як, мирові судді, арбітраж або примирювальні камери.[2]

За кордоном медіація виникла як результат усвідомленої суспільством необхідності, а не за ініціативою суддів чи осіб, які бажають заробляти на посередництві. Відсутність спеціального законодавства про медіацію не є перепоною для її розвитку. Таке законодавство почало з’являтись пізніше, як результат узагальнення реального і, перш за все, свого, а не чужого досвіду.

 

На сьогодні, наприклад, до фінансових судів Німеччини доходить лише 5% конфліктних ситуацій, а у Франції – 2%. У Росії ж, навпаки, – приблизно 3% арбітражних спорів закінчуються мировою угодою і близько 6% інших спорів з цивільно-правових відносин. Не краща ситуація і в Україні. До революції 1917 року в системі російських комерційних судів достатньо високо цінувались процедури примирення.[3]

Арбітрами, як правило, виступали не професійні судді, а купці. У радянські часи також існували альтернативні способи вирішення конфліктів і стосувались вони різних галузей права. У сімейних справах та процесах про розірвання шлюбу обов’язковою вимогою закону була досудова процедура примирення.

Спори між підприємствами перед тим, як потрапити до Державного арбітражу, також повинні були пройти обов’язкові досудові процедури претензійного порядку.

Трудові конфлікти розглядалися спеціальними комісіями з представників трудових колективів та адміністрації підприємств. Більшість побутових суперечок розглядались товариськими судами.

Сучасна медіація пов’язана з рухом, що почався в США в 1970-х роках, в Австрії і у Великобританії в 1980-х, а в 1990-х набув поширення вже в більшості систем цивільного права країн Європи1. Цікаво відзначити, хто підтримував цей почин і на якому етапі перебуває медіація сьогодні. У США медіація була ініціативою, просували яку академічні кола, у Сінгапурі – ділові, у Нідерландах – уряд, тим часом як у Словенії – суди. Без сумніву, у більшості юрисдикцій Європи явище медіації усе ще перебуває в дитячому віці.

Також важливо відзначити, що поділ «цивільне право – загальне право», заснований на різниці у сприйнятті, набагато більш ілюзорний, ніж реальний. У світлі медіації, проте, особливої уваги заслуговують наступні відмінності між судовими процесами по загальному праву і по цивільному праву: у країнах загального права судовий розгляд відбувається аж наприкінці спору; суд присяжних встановлює і оцінює факти; судовий процес включає стадію представлення документів, що, зокрема, передбачає вимогу до протилежної сторони надати документи і показання свідків до розгляду справи в суді, і заслуховування свідків протилежної сторони до і під час розгляду; судді вирішують певні питання права під час судового слідства та постановляють ухвали за клопотанням сторін; адвокати отримують погодинну оплату за участь у справі, що вповільнює процес і збільшує судові витрати; кожна сторона несе власні судові витрати незалежно від результатів вирішення справи; до стадії судового розгляду доходить лише кілька відсотків справ; [4]

 

У багатьох країнах світу правові системи спираються на дві системи. Прийнято вважати, що в тих країнах, де за основу взято римське право, включно з ЄС, діють системи «цивільного права». Про ті країни, система яких спирається на англійське право, зазначають, що вони мають систему «загального права».

Медіація швидко поширилася в багатьох країнах загального права, таких як США, Австралія, Канада, Англія і Уельс. Там медіацію практикують і в приватному секторі, і в різних програмах, що мають зв’язок із судами, внаслідок чого жодна категорія правових спорів не виключена зі сфери потенційного застосування альтернативного вирішення спору і, зокрема, медіації.

Навпаки країни, що належать до системи цивільного права, донедавна виявляли небажання користуватися медіацією на практиці для розв’язання правових спорів. Такі країни загального права, як Німеччина, Австрія, Франція, Данія, Фінляндія, Шотландія, Італія, Польща, Чехія, Словаччина, Македонія, Швейцарія, рухалися важким, звивистим шляхом допоки визнали медіацію як законну й корисну процедуру врегулювання спорів.

Послідовніше й енергійніше до впровадження медіації поставилися тільки в Нідерландах. До речі, зовсім нещодавно процедура медіації отримала законодавчу регламентацію у Росії: з 1 січня 2011 р. набрав чинності Федеральний закон від 27 липня 2010 р. № 193-ФЗ «Про альтернативну процедуру врегулювання спорів за участю посередника (процедуру медіації)».[5]

 

1..2 «Поняття та форми відновного правосуддя в кримінальному процесі»

Визначальним елементом демократизації України та її інтеграції в Європейське співтовариство є осмислення та подальша імплементація у вітчизняну правову систему загальновизнаних міжнародних стандартів,особливо в сфері кримінального судочинства, зокрема, програм відновного правосуддя.[6]

Основною метою зазначених програм є відновлення справедливості та збалансування потреб потерпілого, правопорушника та суспільства громади.

Аналіз юридичної літератури свідчить, щодослідження поняття та форм відновногоправосуддя висвітлено в працях:Х.Д. Алікперова, Х. Бесемера, Р. Буша,

Л.В. Головка, В.В. Землянської, Х. Зера,Л.М. Карнозової, Г. Мате, Р.Р. Максудова,

М. Райта та ін. Набутки цих авторів мають велике наукове і практичне значення, разом із тим, питання доцільності застосування програм відновного правосуддя та перспектив його впровадження в правову систему висвітлено в них недостатньо. Тому метоюд є визначення правової та соціальної суті відновного правосуддя, характеристики його основних принципів та форм.

Більшість країн світу одним із напрямків свого розвитку ставить питання визначеннята застосування ефективних шляхів боротьбизі зростанням рівня злочинності. Переважною реакцією держави на вчинений злочин є застосування до особи, яка його вчинила, покарання у вигляді позбавлення волі. В той же час, даний вид покарання не тільки не виправляє злочинця, не зменшу соціальну напругу в суспільстві, а навпаки призводить до зростання рівня злочинності.[7]

Каральне спрямування кримінального процесу прямо пов’язано з трактуванням події злочину як порушення законів держави, а не спричинення шкоди конкретним людям та їх відносинам. Потерпілі взагалі несуть подвійну шкоду: по - перше, безпосередньо відзлочину та, по-друге, від карального способупобудови правосуддя, який не дозволяє ком-плексно вирішувати їх проблеми.Крім того, не варто переоцінювати значення кримінальної репресії, бачачи в ній запоруку успіху у боротьбі із злочинністю.Кримінальне покарання не виконує свого призначення – не виправляє злочинців, а служить швидше дезорганізуючою силою, негативно впливаючи на підсвідомість злочинців.Розуміння цих проблем змусило людство до пошуку альтернатив кримінальній юстиції.

В період з 1982 по 1995 р. Вищий міжнародний інститут кримінально-правових наук (м. Сіракузи, Італія) провів за підтримки Міжнародної асоціації кримінального права п’ять семінарів з приводу порівняльного вивчення глобальних кримінально-правових проблем. На одному з них розглядалося питання прискорення кримінального процесу в порівняльному праві.

 

 

Узагальнення чотирнадцяти національних доповідей (Бельгія, Ве-ликобританія, Єгипет, Італія, Канада, Нідерланди, Польща, Португалія, Російська Федерація, США, Франція, Швейцарія, Японія), а також доповідей на основі зведених матеріалів стосовно правових сімей та матеріалів міжнародних органів

(зокрема, Європейсь-кий суд з прав людини в Страсбурзі) дозволило визначити типові сучасні механізми забезпечення прискорення кримінального процесу, які за своєю юридичною природою полягають у вдосконаленні процесуальногопорядку провадження по справі в межах існуючої системи, або в зменшенні кримінального процесу.

Одним із прикладів другого механізму є створення різних правових конс-

трукцій, що є альтернативними способами вирішення кримінально-правових конфліктів.[8]Однією з таких альтернатив стало відновне правосуддя новий підхід до вирішення конфліктів, спрямований на відновлення справедливості та збалансування потреб потерпілого, правопорушника та суспільства громади. Відновне правосуддя свій початок бере з сімдесятих років XX століття. Англійський дослідник Гай Мастерс зазначає, що першу спробу застосування відновного правосуддя було зроблено в Канаді в 1974 році, коли зафактом скоєння вандалізму представник громадської організації запропонував судді,щоб правопорушники зустрілися з 22 потерцілими та обговорили можливості щодо того,як відшкодувати заподіяні злочином наслідки. В результаті проведеної зустрічі правопорушники погодились, яким чином компенсувати втрати потерпілих.

Продовженням даної ініціативи стала організація в 1975 році в місті Китченері (Канада) «Проекту примирення між потерпілимта правопорушником», який полягав у можливості зустрічі сторін для примирення.[9]

Проте, в Європі (Австрія, Великобританія,Ірландія, Норвегія, Німеччина) концепція медіації почала впроваджуватися лише в середині 80-х років. Перші проекти просувалися повільно, проте вони отримали поштовх на основі використання досвіду Австралії та Нової Зеландії.

На даний час понад 80 країн світу в своєї практиці використовують одну з форм відновного правосуддя, а кількість існуючих організацій, які впроваджують моделі відновного правосуддя на теренах Європи,США, Канади, Нової Зеландії, Австралії, Південної Африки, наближається до тисячі.

Хоча в більшості країн впровадження відновного правосуддя є лише своєрідним експериментом чи застосовується на рівні окремих судів або територій, проте все більше людей схвально висловлюються щодо данного явища.

На теоретичному рівні відсутня одностайність щодо розуміння суті відновного правосуддя та основних його складових.

Одним із найбільш вживаних визначень відновного правосуддя є запропоноване Тоні Маршаллом розуміння відновного правосуддя як процесу, за допомогою якого сторони, втягнуті у злочин, спільно вирішують як поводитись з його наслідками та які висновки зробити на майбутнє.

Одне із визначень відновного правосуддя запропоноване британським Консорціумом по відновному правосуддю (Restorativeustice Consortium) в 1998 році, і полягає втому, що воно спрямовано на гармонізацію інтересів потерпілих і місцевої спільноти з майбутньою реінтеграцією правопорушника

в суспільство, шляхом ефективної участі всіх сторін процесу правосуддя.

Основна теорія відновного правосуддя була запропонована американським правником і кримінологом Говардом Зером в середині 90-х років XX століття – одним із перших практиків і науковців в цій сфері. Відправним пунктом в його розумінні є те, що відновне правосуддя заохочує участь всіх сторін потерпілого, правопорушника та суспільство. Не менш важливими залишаються питання «як?» проходить діалог та «хто?» надає підтримку потерпілому та правопорушнику.

Англійський вчений Е. Ешуорт виділя «парадигму покарання» та «відновну парадигму», суть останньої полягає в тому, що завданням кримінальної юстиції повинно бути не покарання винного, а відновлення права особи, що постраждала від злочину.

Відповідно до Декларації «Основні принципи використання програм відновного правосуддя в кримінальних справах», прийнятої Економічною й Соціальною Радою ООН 24.07.2002 року, програми відновного правосуддя полягають у залученні та активній участі всіх людей, інтереси яких зачіпає злочин, у роботі з вирішення проблем, що виникли, за допомогою посередника справедливої та безсторонньої третьої сторони. [10]

Результатом повинна стати угода (договір) в якій фіксується послідовність конкретних дій правопорушника, спрямованих на відшкодування шкоди, завданої потерпілій особі тасприятливому відновленню її репутації в найближчому для неї соціальному оточенні. Виходячи з суті та призначення відновного правосуддя, можна визначити ключові принципи, що покладені в його основу:

– визнання важливості почуттів та потреб потерпілого, що проявляється в можливості для потерпілого розповісти про своїпотреби та переживання, бути почутим, зустріти розуміння та підтримку;

- прийняття правопорушником відповідальності за спричинену шкоду, що передбачає визнання власної провини та готовість довідшкодування нанесених збитків;

– активне залучення сторін – надання сторонам (правопорушник та потерпілий) повноважень щодо пошуку та прийняття взаємоприйнятного для них рішення. Даний принцип проявляється також в тому, що саме сторони є компетентними у вирішенні проблеми;

– запобігання повторному вчиненню злочину, що зумовлено тим, що будь-яка про-

грама відновного правосуддя має своїм завданням не лише реагування на злочин, але й визначення його основних детермінантів та можливих шляхів їх подолання;

– добровільність участі у відновному процесі усіх зацікавлених сторін. Будь який процес відновного правосуддя буде ефективнимлише за умови добровільної згоди сторін наїх участь.

Даний принцип проявляється також в тому, що як потерпілий,так і правопорушник можуть відмовитись від даної процедури на будь-якому її етапі;

– нейтральність посередника, який повинен неупереджено сприймати інтереси та почуття обох сторін і активно допомагати їм чітко зрозуміти та сформулювати власні інтереси;[11]

– конфіденційність всі учасники процедури беруть на себе зобов’язання не поширювати будь-яку інформацію, що стала їм відома, без згоди іншої сторони.

Основоположники ідей відновного право суддя Г. Зер та М. Райт зазначають, що відновне правосуддя може існувати в таких основних формах:програми примирення (або посередництво, медіація) між потерпілою стороною правопорушником, де крім сторін приймає участь нейтральний та неупереджений посередник (медіатор); сімейні конференції (family group conferencing), що застосовуються переважно до неповнолітніх і в яких беруть участь також члени сім’ї сторін, родичі;

– кола правосуддя (sentencing circles) – коло осіб, що приймає участь у зустрічах ще більше і включає представників громади, а також представників суду та прокуратури.

Таким чином, відновне правосуддя є формою правосуддя, основною метою якого є створення умов для примирення потерпілих і правопорушників та усунення наслідків, спричинених злочином. Дана мета досягається шляхом проведення зустрічей сторін для спільного вирішення питання, щодо наслідків вчиненого та їх впливу на майбутнє.[12]

Тим самим створюються умови для соціальної реінтеграції правопорушника, відновлення прав потерпілого, зменшення рецидивізму та кількості кримінальних покарань.

У підрозділі 1.3 «Поняття та принципи медіації в кримінальному процесі, правила її проведення»

 

На підставі комплексного дослідження позиції багатьох авторів з метою розкриття поняття «медіація», характеристики її основних ознак, виділяється два підходи до визначення даного терміна. Основою першого є діяльність медіатора (Т. Г. Морщакова, Г. Хесль), а другий підхід акцентує увагу на участі в процесі самих сторін конфлікту (Х. Бесемер, К. Хаптала, Г. Мета, Д. Хіммельстейн та ін.).

Відокремлено термін «медіація» від терміна «примирення», оскільки саме медіація являє собою механізм реалізації права сторін на примирення, яке, у свою чергу, є позитивним результатом проведеної медіації.[13]

Автором удосконалено поняття «медіація в кримінальному процесі». Під цим терміном слід розуміти позасудову процедуру вирішення конфлікту з метою примирення потерпілого та підозрюваного, обвинуваченого (підсудного) чи засудженого, відновлення порушених правовідносин в суспільстві, яка досягається шляхом проведення переговорів з дотриманням принципів добровільності, самовизначення і конфіденційності за участю нейтральної та неупередженої третьої сторони (медіатора), внаслідок чого потерпілий отримує можливість виявити своє ставлення до кримінального правопорушення та його наслідків, підозрюваний, обвинувачений (підсудний) чи засуджений – прийняти на себе зобов’язання щодо відшкодування заподіяної шкоди, усунення інших негативних наслідків вчиненого кримінального правопорушення та здійснення інших дій, не пов’язаних із відшкодуванням шкоди (дії майнового або немайнового характеру, за винятком тих, що не відповідають інтересам суспільства або порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб) на користь потерпілого.

З огляду на визначення поняття «медіація в кримінальному процесі» виокремлено основні елементи та принципи медіації.Останнім часом дедалі частіше можна зустріти практику альтернативного вирішення правових конфліктів без звернення до класичних судових процедур.

Однією з таких альтернатив є процедура медіації, що набула широкого застосування у європейських країнах. Слово «медіація» походить від латинського «mediatio» – посередництво; аналогічне значення мають слова «mediation» (англ.), «médiation» [14]

Кожний в межах свого розуміння може дати свою дефініцію цьому поняттю. В соціальній психології вчені розглядають медіацію як специфічну форму регулювання спірних питань, конфліктів, узгодження інтересів. Х. Бесемер визначив медіацію як технологію вирішення конфлікту за участю нейтральної третьої сторони.

 

Більшість визначають медіацію – як певний підхід до розв’язання конфлікту, у якому нейтральна третя сторона забезпечує структурований процес, для того щоб допомогти конфліктуючим сторонам прийти до взаємно прийнятного вирішення спірних питань.

Я розумію під цим поняттям добровільний та конфіденційний спосіб вирішення конфліктної ситуації, де медіатор у ході структурованої процедури допомагає учасникам конфлікту вступити у прямі перемовини з метою вироблення спільного рішення щодо проблеми.[15]

Таким чином, головними ознаками медіації є: добровільність; конфіденційність,наявність структурованої процедури проведення; часткове втручання третьої сторони (медіатора): а) допомога у налагодженні спілкування; б) сприяння проходженню справи. Звертаю увагу, що у всіх трактуваннях поняття медіації підкреслюється участь третьої сторони (медіатора), яка здійснює певну допомогу у налагодженні взаєморозуміння, інтереси якої не пов’язані безпосередньо з предметом непорозумінь.[16]

Активна третя сторона контролює процес, сприяє реалістичній оцінці ситуації сторонами, прийняттю адекватного рішення, зменшує емоційне напруження та інше. Медіатор виступає посередником у конфлікті сторін, створює атмосферу конструктивної співпраці та дбає про коректне ставлення сторін одна до одної. До компетенції медіатора не входить прийняття рішення, він лише допомагає сторонам у вирішенні конфлікту. Медіація можлива саме в комплексних провадженнях, коли сторони сперечаються щодо тривалих стосунків, а предмет спору є лише видимою причиною конфлікту або якщо рішення суду стало б для сторін «не хлібом, а камінням», тобто не допомогло б у розв’язанні конфлікту. Адже головним для сторін повинно бути бажання вирішити непорозуміння. Франс ван Арем – медіатор, тренер, суддя районного суду м. ЗволєЛелістад в Нідерландах у своїх статтях зауважує, що Європейське законодавство, зокрема Європейська Конвенція з прав людини гарантує кожному право доступу до суду.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-06-25; Просмотров: 2087; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.054 сек.