Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Источники римского частного права

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Библиографический список

 

1. Конституция Российской Федерации // Справочная правовая система «Гарант». URL: http://www.garant.ru (дата обращения 25.05.12).

2. Гражданский кодекс Российской Федерации //Там же.

3. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» //Там же.

4. Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» //Там же.

5. Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» //Там же.

6. Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» //Там же.

7. Сергеев Ю.Д. Медицинское право: учебный комплекс: в 3 т. – М: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 784 с.

8. Сергеев Ю.Д., Мохов А.А., Милушин М.И. Правовые основы фармацевтической деятельности в Российской Федерации: Научно-практическое руководство. – М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2009. – 480 с.

 

Лекция 1. Основы теории государства и права..…………………………………………. 3

Лекция 2. Основы конституционного права………………..……………………..………. 21

Лекция 3. Система органов государственной власти Российской Федерации …………. 37

Лекция 4. Основы гражданского права ……………………………………………………. 55

Лекция 5. Основы семейного права ……………………………………………………….. 73

Лекция 6. Основы трудового права ……………………………………………………….. 87

Лекция 7. Основы административного права ……………………………………………. 133

Лекция 8. Основы уголовного права ………………………………………….………….. 158

Лекция 9. Основы финансового права.……………………………………….………….. 180

Лекция 10. Основы экологического права..………………………………….…………… 212

Лекция 11. Основы информационного права.………………………………….………... 233

Лекция 12. Правовые основы здравоохранения …………................................................ 267

 

Понятие и виды источников Р.Права.

Термин ИСТЧОЧНИК ПРАВА употребляется в различных значениях. Первое значение-как источник содержани правовых норм,здесь имеются ввиду условия, в которых существует и функционирует общество: это соотношение производительных сил и производственных отношений, т.е. это экономические отношения,определяющие тип гос-ва. Второе значение-как источник познания права. Сюда относятся юридические памятники: Кодификации Юстиниана, Произведения римских юристов,историков,грамматиков,ораторов,писателей,лириков,сатириков и философов;сюда также относятс дошедшие до нашего времени надписи на дереве,камне,бронзе,на стенах построек а также древние папирусы и монеты. Третье значение термина-как источник права в юр.смысле,этоспособ,форма возникновения правовых норм,здесь подразумеваются формы внешнего, документального выражения и закрепения права. Такой источник тождественен понятию форма права.Онобьясняет,какимобразом,какими путями возникает та или иная форма права.В этой форме право находит свое выражение,ак совокупность общеобязательных правил поведения. Выделяют следующие виды источников(форм) римского права:

это законы(плебисциты),сенатусконсульты,конституцииимператоров,эдиктымагистратов,ответы юристов и обычное право.

 

ОБЫЧАЙ И ОБЫНОЕ ПРАВО. ОБЫЧАЙ И ЗАКОН.

Римские юристы разделяли существующие тогда нормы на право писанное и неписанное. Первое издавалось властными органами. Неписанное вырабатывалось практикой применения, сложившихся поведенческих норм и называется обычаем. Если поведенческие нормы не получали признания и защиты от государства,они оставались простыми бытовыми обычаями. Если же обычаи признавались и защищались органами госвласти,они становились юридическими обычаями. Из юридических обычаев и складывалось обычное право. Оычай является формой проявления народного правосознания и древнейшим источником права. Обычай сложился,когда не было ни законов,ни других форм права,а в дальнейшем действовал наряду с законом, и мог в некторых случаях отмнять закон. Обычай признавался имеющим юридическую силу в след.случаях:

-когда он не противоречил закону

-применялся постоянно-

-выражал потребность в правовом регулировании ситуации.

В период укрепления гос-ва и усиления его заонодательной деятельности обычай потерял свое значение,но не перестал быть источником права. В связи с этим в период республики на первый план выстуаетзакон.После проведения римом успешных завоевательных войн обычай выполнял функцию отмены устаревших норм цивильного права. В период принципата обычай имел равное значение с законом, а при доминате запрещалось действие обычаев,отменяющихзакон.Законы были одним из письменных источников права. Ниболее древним законом являются закоы 12 таблиц,созданные в 451 гоу до н.э. Они стали закреплением действоваших тогда обычаев. Они в ключалинормы,регулировавшиесемейные,наследственныеотношения,порядокопеки,некоторые нормы обязятельственного права. Причины их появления: борьба патрициев с плебеями, развитие денежных,торговых и семейных отношений.

ЗАКОНЫ:ПЛЕБЕСЦИТЫ,СЕНАТУСКОНЬСУЛТЫ И КОНСТИТУЦИИ

Органом законодательной власти рима в период республики яв-сь народные собрания,а формой закона яв-сялекс,т.е.постановлениекомиций.Закогодательна инициатива могла исходить толькот от магистрата. Этапы принятия законов:

-магистрат вырабатывал письменный проект закона

-народ,собранныймагистратом,мог принять или отвергнуть проект целиком,но не имел права обсуждать его

-закон предложенный магистратом и принятый народом должен быть одобрен сеатом.

Законы содржали следующие элеметы:

-прескрипцио-наимнованиемагистрата,который вносил закон в законопроект.дата принятия законы народным собранием.причины издания этого закона.

-рогацио-сам текст закона

-санкцио-последствия,которые влекло неисполнение закона

По характеру санкция законы делились на виды:

-лексимперфекта,т.е. если никаких последствий не установлено

-лексперфекта,если в случае нарушения закона сделка обьявлялась ничтожной

-лекс минус квам перфекта, сделка сохраяла силу, но назначался штраф за нарушение закона.

Первоначально законом назывались только постановления народного собрания. Они назывались плебесцита и были обязательны только для плебеев. В 287 г. До н.э. по закону Гортэнзияплебесциты стали обязательны для всего народа.В последствии законами стали признаваться постановления сената,и назывались они сенатусконсулта. В эпоху принципата нормотворческая власть сената возрастает,поскольк народные собрания пришли в упадок. Постановления сената приобрели силу закону. По сути это были завуалированные распоряжения принципсов. С первого века до середины 3(в период принципата) сенатусконсультыяв-сь основной формой законодательства. Они представляли для императоров удобный инструемнт воздействия на правотворчество. В период омината единственными законами были постановления императоров и назывались они-конституцио. Конституцио делится на следующие виды:

-эдиктум,т.е. нормы общего действия

-декретум,т.т.е судебные решения по конкретным делам

-рескриптум,т.е. ответы на запросы должностных и частных лиц

-мандатум,общеобязательные указания отдельным чиновникам.

ПРАВО ЦИВИЛЬНОЕ ИПРАВО ПРЕТОРСКОЕ.ЭДИКТЫ МАГИСТРАТОВ И ИХ ЗНАЧЕИЕ ДЛЯ ВРАБОТКИ НОВОЙ СИСТЕМЫ ПРАВА.КОДИФИКАЦИЯ ЭДИКТОВ.

Законы 12 таблиц положили начало развитию системы норм римского общегражданского права, которое называлось юсцивиле. Развитие цивильного права происходит двумя путями:путеминтерператиции(толкования) законов 12 таблиц,путем дальнейшего законодательства. Первое время после издания 12 таблиц развитие права совершается исключительно птуеминтерпретации.В древнейшее вемя толкование права осуществляли понтифики,они же яв-сьпевыми юристами и комментаторами права. Их труды были недоступны простым людям. Приблизительно за 300 лет до н.э. записи понтификов были обнародованы некоторым Флавием, и это привело к уничтожению юридической монополии жрецов и дало толчок к появлению светской юриспруденции. Параллельно с интерпретацией идет прямая законодательная деятльность народа. Она достигла наибольшего оживления в период республики. Результатом законодательной деятельности было появление законов. Законы 12 таблиц с дополнениями,внесенными путем интерпертации и путем позднейших легес, не охватыали всех отношений. Вследствие этого в период республики возникает обязанность магистратов по заполнению пробелов в законодатльстве. Как следствие складывается прввомагситратов, истоником этого права были эдикты магистратов. Издавать правоформирующиедикты имели право только магистраты обладающие империум-высшей власти. Это: преторы, правители провинций, курульные эдилы. Различают несколько видов эдиктов.

Виды эдиктов:

-эикта-рефентина издавались по конкретному делу

-эдткта-перпетуа определяли программу деятельности претора на срок его полномочий

-новые эдикты,в них указывались новшества правоприменения и юридической практики

-перенесенные эдикты,в них претор заявлял что будет придерживаться точки зрения своего предшественника

Система преторского права в процессе своего функционирования встречается во всех областях с цивильным правом. В праве создается так называемый дуализм правовых систем-это значит что в одной и той же области гражданского права действуют одновременно две системы нор разного происхождения. В 125-138 годах юристом Сальвием Юлианом была произведена кодификация постоянных эдиктов. Сборника назывался ЭдиктумПерпетуум. Он был обьявленнеизменяемым.Вносить в него дополнения мел прав только император.

ЗНАЧЕНИЕ РИМСКОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРАВА.ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИСТОВ.ДРЕВНЕЙШИЕ КЛАССИЧЕСКИЕ ЮРИСТЫ.САБИНЬЯНСКАЯ И ПРОКУЛЬЯНСКАЯ ШКОЛЫ ЮРИСТОВ.УПАДОК РИМСКОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ.ЗАКОН О ЦИТИРОВАНИИ ЮРИСТОВ.

В результате перехода правовых консультаций от жрецов к светским знатокам права примерно в 3 веке до н.э. началось формирование юриспруденции как важного источника права(ответы юристов/респонса). Юристы выполняли консуьтационные функции в судах, выступали помощником сторон в процессе,занимались правовыми исследованиями. Сформировалось несколько видов деятельности юристов:

-кавере-составлниеобразцов,формулсделок,а также действия по реализации наледственного права

-респондере-ответы по запросам частных лиц,судей и должностных лиц

-агере-это составление советов по проведению дела.

-скрибере-литераурная деятельность

В период республики деятельность юристов выражалась в основном в толковании. В период принципата (классический период римского права)юриспруденция достигает своего расцвета. Видноейшими юристами классической эпохи были:

ЛАБЕОН-эрист начала принципата,приверженец республиканских идей,основоположник школы прокульянцев(возникла примерно в 15 ггоу до н.э.).Его преемники: ПРОКУЛ, НЕРВА, ЮВЕНТИЙ ЦЕЛЬЗ(отец и сын) и ПЕГАСИЙ.

Другой виднейши юрист это КАПИТОН, он был монархистом и основателем савиньянскойюр.школы. Его преемники: МАССУРИЙ И САБИН, САЛЬВИЙ ЮЛИАН, ПОМПОНИЙ, ЛОНГИН, АФРИКАН и ГАЙ.

Вне школ виднейшими юристами были ПАПИНИАН, ПАВЕЛ, УЛЬПИАН. МОДЕСТИН.

Сабиньянкая и прокульянская школы имели разные воззрения на одни и те же правовые принципы и иинституты. Однако суть этих различий точно не выяснена. Известно толкьо, что сабиньянцы отстаивали классические положения права, а прокульянцы устанавливали новые положения

С установлением абсолютизма начинается упадок юриспруденции. Императорская власть стала абсолютной

И единственным источником права была воля импертора. Юристы использовались в качестве чиновников императорской канцеллярии. Юридическая литература отличалась крайне никим качеством.

 

 

ПОНЯТИЕ ВЛАДЕНИЯ, ВЛАДЕНИЕ И ДЕРЖАНИЕ

ВИДЫ ВЛАДЕНИЯ

Владение(посессио)-фактическое господство лица над вещью. Помимо фактического господства, существует право на полное и беспрепятственное господство, которое называется правом собственности. Владение же отлично от право собственности. Собственник вещи может не быть ее владельцем, и наоборот, владеть вещью может несобственник.

Особенности владения:

1. Владение- это необходимое условие для того, чтобы собственник мог пользоваться своей вещью.

2. Владение яв-ся составным элементом почти всех способов приобретения права собственности.

3. Владение независимо от права собственности, часто пользуется самостоятельной юр. защитой.

Основания владения:

1. Право собственности, в этом случае собственник и владелец совпадают в одном лице.

2. Иное вещное право, например сервитут

3. Владение без правового основания (владение вещью, приобретенной у лица, не яв-гося ее собственником

4. Владение из нарушения права, например владение вора.

Основания владения(кауза, посессионис) включает два элемента:

1) Обьективный-корпус посессионис,т.е. фактическое господство над вещью.

2) Субьективный элемент-аминус поссиденти, т.е. намерение, воля владеть вещью для себя.

При наличии фактического господства над вещью, т.е. обьективного элемента, всегда предполагается аминус поссиденти. Фактическое господство понимается в физическом соприкосновении лица с вещью, в материальном или телесном проявлении власти над ней.

Владение- это фактическое обладание лица вещью с намерением относиться к ней, как к своей, независимо от права на нее и способов ее приобретения. От владения отличается держание- это фактическая власть над вещью без намерения обладать ею исключительно для себя (например, хранитель вещи по договору хранения). Различие между владением и держанием в том, что владельцам предоставлялась самостоятельная защита, они имели спец-е способы защиты против нарушения владения. Держатели могли применить такую защиту только через собственника вещи.

Виды владения:

1. Прямое: прямыми владельцами считались те, кто владел вещью совмещая материальный и волевой элементы, те, которым предоставлялись самостоятельные способы защиты. Оно устанавливалось впервые лицом, желающим владеть вещью.

2. Производное: выделялось несколько случаев, когда в силу особых причин владельческая защита давалась лицам, которых нельзя признать владельцами. Например: лицо, вещь которого заложена, яв-ся производным владельцем; лицо, которому вещь передана на хранение двумя др. лицами, причем эти лица вели спор о праве собственности, также я-ся производным владельцем. Таким владельцам защита давалась, потому что собственника нельзя было определить, либо интересы собственника противоречили интересам производного владельца. Фактически такие владельцы яв-сь держателями и должны были получать защиту посредством собственника. Такое владение устанавливалось путем передачи предмета владения лицом, уже осуществляющим владение лицу, изъявившем желание владеть.

3. Цивильное владение: приобреталось оккупацией части общественной земли. В древнейшем праве цивильный владелец должен быть персонес sui iures. Если он предъявлял … то получал для защиты владения владельческие интердикты. По истечении двух лет цивильное владение приводило к появлению права собственности. Например:владение патер фамилиас для себя- повластные осуществление для отца семьи

4. Преторское:

5. Законное:

6. Незаконное: добросовестное и недобросовестное

7. Прекарное владение:

 

Установление владения. Характерные особенности процесса владения вещью.

Определение владельческой воли.

Субъектами владения могли быть только лица, способные приобретать для себя имущественные права, следовательно владельцами не могли быть рабы и в классически период- свободные подвластные; при Юстиниане подвластные получили способность обладать собственным имуществом. Обьектом владения могли быть: вещи, находящиеся в обороте, телесные вещи, индивидуально-определенные вещи. Владелец главное вещи владел и частями этой вещи до тех пор, пока части не были отделены от главной вещи. Например: окна, колонны, яв-иеся частью дома, не были самостоятельным обьектом владения, пока находились в составе дома. Владение устанавливалось всегда впервые и самостоятельно лицом, осуществляющим намерение владеть вещи. Классические римские юристы понимали все способы приобретения владения как первоначальные, т.е. осуществляемые впервые. Римский юрист Павел утверждал: «мы приобретаем влдаение через нас самих». Если приобретение владения осуществлялось подвластными для отца семейства, то такое владение также считалось установленным самостоятельно. Если приобретение осуществлялось передачей вещи бывшим владельцем новому, такое владение также считалось установленным впервые, как бы заново для нового владельца. Для приобретения владения требуется наличие у приобретающего волевого и материального элемента. Но в некоторых случаях волевой элемент(или аминус поссиденти) может предшествовать материальному (корпус поссесионис),например,расставление капкана для ловли дичи, раскидывание рыболовных сетей, в этих случаях для установления владения не требуется захвата вещей, так как фактического госпоство устанавливается благодаря приспособлению. Владельческая воля- необходимое условие приобретения владения. Для определения владельческой воли необходимо установить правовое основание владения, т.е. кауза поссесионис. При наличии оснований, с которыми связана воля владеть, аминус поссиденти или владельческая воля предполагается. При основаниях, с которыми воля владеть не связана, аминус поссиденти не предполагается. Если лицо нуждалось во владельческой защите, то владельческая воля определялась, исходя из след. Принципа: если в споре о владении лицо доказало наличие фактического господства, то у него предполагается владельческая воля. Его противник должен доказать, что фактическое господство этого лица основано на такой кауза посессионис, с которой право связывает не волю владеть, а волю быть держателем. На основании кауза поссесионис, руководствуясь своей волей, лицо могло занять положение владельца или держателя. Одна лишь перемена намерения обладателя вещи не могла превратить его из держателя во владельца. Здесь в отношении владельческой воли применялся следующий принцип: никто не может сам себе изменит основания владения. Владельческую волю могут имеет только дееспособные. Однако некоторые недееспособные, например дети или безумные, а также юр.лица, могли приобретать владение с помощью представителей.

 

Способы установления владения:

1. Завладения: осуществлялось путем захвата вещи. Использовалась для приобретения никому не принадлежащих движимых вещей и диких животных. Владение считалось установленным с момента окончательного захвата их в руки, или с момента их поимки. Диким зверем можно было завладеть не с момента ранения,а с момента окончательного захвата. Поимка и захват считаются окончательными, если они обеспечивают фактическое господство над вещью.

2. Передача владения(традицио)- она осуществлялась путем передачи вещи от старого владельца к новому.

А) Передача движимых вещей- происходила с согласия прежнего владельца, для этого было достаточно, чтобы вещи были перемещены отчуждателем в дом приобретателя и находились там под охраной. При передаче товара было достаточно передать ключ от помещений, где находились проданные товары. В этом случае власть устанавливалась над всем, что находилос в запертом помещении. Передача ключей должна была происходить перед складом.

Б) Передача недвижимых вещей- изначально новому владельцу необходимо было обойти границы участка. В дальнейшем было достаточно показать покупателю передаваемый участок с высокой башни лиюо войти на какую-либо часть участка, при этом новый владелец должен знать план и границы участка и желание овладеть всем участком целиком. Такой способ передачи, при котором прежний владелец не передает вещь, а лишь указывает на нее приобретателю называется передачой длинной рукой (традицио лонга манну).

В) В дальнейшем для передачи владения достаточно было только выражения боли собственника вещи перенести владение вещью на другое лицо при отсутствии материальной передачи вещи. Например, когда вещь, находящаяся на хранении у держателя, затем продавалсь этому держателю- такой способ назывался передачей короткой рукой-традицио бреве манну.

Г) Самовольный захват владения: имел место, когда постороннее лицо самовольно завладевало участком в отсутствие и без ведома самого влаельца. В древнем риме захватчик, тайно (клав) захвативший владение, становился владельцем, если прежней владелец не оспаривал владение-такое владение называлось тайным, или посессио кландестина. В дальнейшем захватчик, который насильственно(вилль) нарушил владение, сам приобретал владение только в случае, если прежний владелец не оспаривал захвата.

Д)Передача владения через другое лицо. Первоначально в риме можно ыло передавать владение через подвластных. Если подвластные имели пикулий и приобретали владение для пикулия, то домовладыка делался владельцем, даже не зная о приобретении владения. Приобретение через свободных представителей было разрешено только в классическую эпоху. Для такого приобретения требовались условия:

1. представитель должен имеет полномочия от представляемого. Представляемый приобретал владение в тот момент, когда представитель приобрел для него вещь в фактическое господство. Если полномочие не было дано, то оно могло быть заменено уже после приобретения вещи актом одобрения со стороны представляемого –rati habitio.

2. Представитель должен получить вещт в свою фактическую власть

 

3.Представитель должен иметь намерение сделать владельцем представляемого. Если представитель приобрел владение на свое имя, то он сам становился владельцем и собственником вещи. Затем он должен был перенести владение и собственность особым актом на представляемого.

 

Прекращение владения:

Случаи прекращения владения:

1.Утрата фактической власти над вещью. Для этого требуется длительная и постоянная, но не временная утрата. Например, если теряется домашнее животное, то владение прекращается лишь когда зверь одичает.

2. Желание владельца произвести отчуждение владения. Это желание должно быть выражено дееспособным лицом, за недееспособных действовали представители

3. Смерть владельца, так как всякое приобретение владения первоначально, то на наследников владение умершего юридически не переходит. Наследники должны сами приобрести владение наследственными вещами. Течение приобретательской давности, начатое умершим, продолжается без перерыва для наследников.

4. Гибель вещи: либо материальная, либо юридическая гибель вещи.

Удержанное владения через представителя прекращается в след.Случае:

1.По воле владельца, вследствие его смерти и гибели вещи;

2.Если владелец вытеснен из господства над вещью, то он сохраняет владение, пока его представители владеют вещь для него.

3.Если представитель вытеснен из господства над вещью, то представляемый продолжает владеть, пока для него самого не прекратилась возможность воздействовать на вещь.

А) представляемый не перестает владеть. Если насилие было направлено только против представителя лично

Б) представляемый не перестает владеть, если его представитель умер или сошел с ума

В) если зем. Участок захвачен третьим лицом в отстутствие представителя, то представляемый теряет владение, если представитель узнав об оккупации не смог или не пожелал вытеснить оккупанта

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
 | Способы и средства документирования
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-06; Просмотров: 534; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.014 сек.