Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина

План

Тема 13. Обязательства из причинения вреда и из неосновательного обогащения

Цель: выявление и уяснение особенностей правового регулирования обязательств из необоснованного обогащения и из причинения вреда в РК; развитие практических навыков и основного умения у студентов; формирование интереса к изучаемому курсу, уважению к закону.

Ключевые слова: обязательства, вред, необоснованное обогащение.

1. Обязательства, возникающие из необоснованного обогащения

2. Обязательства, возникающие из причинения вреда

Литература

1. Гражданское право. Общая часть. Курс лекций [Текст]: учебник/ под ред. А.Г. Диденко.- Алматы: Нурпресс, 2010.- 722 c.

2. Гражданское право. Общая часть [Текст]: учебное пособие/ гл. ред. А. Г. Диденко.- Алматы: Нур - пресс, 2010.- 432 c.

1. Обязательство вследствие неосновательного обогащения относится к внедоговорным охранительным обязательствам, имеющим целью охрану собственности. Регулируется оно ст.ст. 953-960 ГК. В соответствии со ст.953 ГК лицо, которое без установленных законодательством или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение). Обязанность возврата наступает и тогда, когда основание, по которому приобретено или сбережено имущество, отпало впоследствии.^)

В ст. 953 ГК раскрываются основные признаки и основания возникновения обязательства. Кредитором здесь выступает потерпевший, должником - лицо, неосновательно приобретшее или сберегшее имущество (приобретатель). Сторонами обязательства могут выступать как юридические лица, так и граждане.

Термин "имущество", используемый в ст.953 ГК, включает в себя в соответствии со ст. 115 ГК не только вещи, но и имущественные права и блага. К нематериальным благам неосновательное обогащение неприменимо, к их защите применяются иные правовые средства (восстановление первоначального положения, возмещение причиненных убытков и т.п.).

Основаниями возникновения обязательства являются: 1) приобретение или сбережение имущества одним лицом за счет уменьшения имущества другого лица; 2) отсутствие или последующее отпадение правовых оснований; 3) отсутствие у неосновательного приобретателя умысла приобрести или сберечь чужое имущество.

Неосновательное приобретение имущества означает увеличение имущества у одного при одновременном уменьшении соответствующего имущества у другого лица (например, ошибочная оплата несуществующего долга, получение организацией продукции, стоимость которой оплачена другой организацией и пр.). При этом недостаточно перехода имущества просто в фактическое владение приобретателя, у последнего должно возникнуть право на имущество (право собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления).

Под неосновательным сбережением имущества понимаются случаи, когда имущество должно было уменьшиться, но не уменьшилось из-за того, что затраты произвело другое лицо. Например, при ошибочной оплате потерпевшим долга вместо заемщика последний сберег имущество за счет потерпевшего, и у него возникает обязанность по возврату неосновательно сбереженного. Сбережение также возможно вследствие неосновательного использования чужой вещи (например, используются ошибочно принятые за свои продукты, стройматериалы и др.).

В ст. 953 ГК говорится о приобретении или сбережении "без установленных законодательством или сделкой оснований". Но поскольку основания приобретения имущественных прав могут быть установлены и административными актами, данную формулировку следует трактовать расширительно.

Обязательство вследствие неосновательного обогащения может возникнуть в результате действий неосновательного приобретателя (например, присвоение найденных денег), потерпевшего (например, ошибочная оплата чужого долга), или третьего лица (например, железная дорога выдала груз не тому грузополучателю). В последнем случае обязательство возникает между законным грузополучателем и неосновательным приобретателем, но возникает оно в результате действий третьего лица - железной дороги. В отдельных случаях обязательство может быть результатом не действия, а события (например, строительные материалы организации в результате наводнения перемешались с аналогичными материалами других организаций).

Имущество, неосновательно приобретенное или сбереженное, должно быть, по общему правилу, возвращено неосновательным приобретателем. В то же время в статье 960 ГК указывается, что не подлежит возврату в качестве неосновательного обогащения:

1) имущество, переданное во исполнение обязательства до наступления срока
исполнения, если обязательством не предусмотрено иное;

2) имущество, переданное во исполнение обязательства по истечении срока исковой давности;

3) денежные суммы и иное имущество, предоставленные гражданину, при отсутствии недобросовестности с его стороны, в качестве средств для существования (заработная плата, авторское вознаграждение, возмещение вреда жизни или здоровью, пенсия, алименты и т.п.) и использованные приобретателем;

4) денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение
несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее
возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в
целях благотворительности.

В первых двух случаях вообще нет неосновательного приобретения. Должник исполняет свою обязанность по сделке, уменьшения имущества нет, так как должник все равно передал бы его кредитору, с наступлением срока исполнения получение имущества приобретает правовое основание. Точно так же законом допускается возможность добровольного исполнения обязательства, лишенного правовой защиты в связи с истечением срока исковой давности (ст. 186 ГК).

Нет неосновательного обогащения и в четвертом случае, так как потерпевший сознательно и безвозмездно предоставил приобретателю денежные суммы и иное имущество.

В третьем случае неосновательное приобретение имеется, но здесь проявляется общее правило, в соответствии с которым излишне выплаченные гражданам заработная плата или аналогичные денежные суммы при наличии определенных условий обратно не взыскиваются. В случае, предусмотренном п.З ст.960 ГК, такими условиями являются: 1) добровольная выплата вознаграждения организацией; 2) отсутствие счетной ошибки; 3) добросовестность действий приобретателя.

Основной обязанностью неосновательного приобретателя в соответствии со ст. 953 ГК является возврат неосновательно приобретенного или сбереженного. На данные обязательства также распространяется принцип реального исполнения обязательств: имущество должно быть возмещено в натуре. Правда, имеются в виду вещи, определяемые родовыми признаками, так как истребование индивидуально-определенных вещей производится по виндикационному иску. В случае невозможности возвратить имущество того же рода и в таком же объеме возникает обязанность возместить его стоимость, определяемую на момент приобретения, а не на момент предъявления иска или возврата имущества (ст. 956 ГК).

Дополнительной обязанностью неосновательного приобретателя выступает обязанность возвратить или возместить все доходы, которые он извлек или должен был извлечь из этого имущества с того времени, когда он узнал или должен был узнать о неосновательности приобретения или сбережения (ст.958 ГК). ГК устанавливает, кроме того, правило о возмещении понесенных необходимых затрат на имущество с того момента, с которого оно обязано возвратить доходы (ст. 959 ГК). Доходами, о которых идет речь в ГК, чаще всего выступают вознаграждение (интерес), то есть проценты на денежные суммы.

По существу, правила взыскания доходов с неосновательного приобретения аналогичны правилам ст.263 ГК о возмещении доходов добросовестным владельцем по виндикационному иску. Основное отличие состоит в том, что при предъявлении виндикационного иска речь идет о доходах, извлеченных за время владения индивидуально-определенной вещью.

Если исходить из содержания рассматриваемых обязательств, можно говорить о двух основных разновидностях: 1) приобретение или сбережение имущества при отсутствии основания (например, исполнение обязанности не тому лицу, переплата или повторная оплата при расчетах и т.п.) и 2) отпадение ранее имевшегося правового основания (например, получение имущества по завещанию, которое впоследствии было признано недействительным).

Из содержания обязательства вследствие неосновательного обогащения вытекают основные принципы отграничения его от обязательства, возникающего вследствие причинения вреда. Если для последнего характерна противоправность действий причинителя, то действия неосновательного приобретателя часто бывают правомерными. Ответственность за причинение вреда наступает, как правило, при наличии вины, в то время, как в действиях неосновательного приобретателя не должно быть умысла на неосновательное приобретение. Различен и объем возмещения: при деликтных исках полностью возмещается причиненный ущерб, при исках из неосновательного обогащения (нередко их называют кондикционными исками) возвращается только то имущество, которое было неосновательно приобретено или сбережено. Необходимо отличать обязательства вследствие неосновательного обогащения и от других смежных правоотношений. В частности, поскольку эти обязательства являются внедоговорными, при неисполнении должником договорной обязанности нет оснований для предъявления кондикционного иска. В данном случае отсутствует приобретение или сбережение имущества, договорная обязанность подлежит исполнению.

По виндикационному иску истребуется индивидуально-определенная вещь, принадлежащая истцу на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления; по кондикционному иску истребуется имущество, обладающее родовыми признаками, которое не может быть обособлено от другого имущества ответчика.

Принципиально важное значение имеют положения ст. 954 ГК. По прежнему законодательству неосновательное обогащение существовало как самостоятельное внедоговорное обязательство, наряду с договорным, деликтным и виндикационным требованиями. Неосновательное обогащение рассматривалось как своеобразный резервный (запасной) институт, который применялся только в случае, если нарушенные интересы потерпевшего не могли быть защищены с помощью вещного, договорного или деликтного исков.

С включением в ГК ст. 954 положение изменилось. Неосновательное обогащение приобрело характер общей защитной меры, которая может использоваться как самостоятельно, так и наряду с другими требованиями, включенными в ст. 954 ГК. То есть, изменилось место неосновательного обогащения в системе гражданско-правовых институтов, из резервного он превратился в универсальный институт защиты гражданских прав(^). Неосновательное обогащение может применяться одновременно со следующими требованиями:

1) о возврате исполненного по действительной сделке;

2) об истребовании имущества собственником из чужого незаконного владения;

3) одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством;

4) о возмещении вреда, в том числе причиненного недобросовестным поведением
обогатившегося лица (ст.954 ГК).

2. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда (деликтные обязательства) относятся к числу традиционных институтов гражданского законодательства. В прежнем ГК КазССР глава "Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда" относилась к числу достаточно объемных и состояла из 33 статей (443-465). Но, несмотря на упомянутую объемность, названная глава в ГК КазССР внутренней рубрикации подвергнута не была.

Не было внутренней рубрикации и в одноименной главе Основ гражданского законодательства.

В отличие от названных актов глава 47 ГК разбита на 4 параграфа. В §1_ систематизированы общие положения о возмещении вреда. В §2 речь идет о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, в §3 - о возмещении вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг и в §4 - о компенсации морального вреда.

Обязательства вследствие причинения вреда относятся к категории так называемых внедоговорных обязательств, поскольку они возникают не из договора, а из самого факта причинения вреда одним лицом другому. В то же время эти обязательства отвечают всем требованиям, предъявляемым законом к гражданско-правовым обязательствам, в первую очередь - самому понятию обязательства, содержащемуся в ст. 268 ГК. В этих обязательствах есть кредитор (потерпевший), который вправе требовать от должника (причинителя вреда) совершения определенных действий - возмещения вреда. Соответственно этому к обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда, применяются нормы общих положений об обязательствах.

Причинение вреда является юридическим фактом, порождающим возникновение данных обязательств. Но вместе с тем для возмещения вреда как гражданско-правовой ответственности одного факта причинения вреда недостаточно. Гражданский закон устанавливает общие основания, которые в совокупности с фактом причинения вреда порождают обязательство по его возмещению.

Согласно ст. 917 ГК основания эти следующие: наличие вреда; противоправность действия (бездействия), которым причинен вред; причинная связь между действием (бездействием) и наступившим результатом (вредом); вина причинителя вреда.

В п. 1 ст. 917 ГК раскрывается содержание понятия "вред" и определяется субъектный состав обязательства, возникающего вследствие его причинения. Как и в прежнем ГК КазССР, в новом ГК говорится о вреде, причиненном личности или имуществу гражданина либо имуществу юридического лица. Названная норма несколько неточна. Под "личностью" и "имуществом" должны пониматься соответственно личные и имущественные права, а под вредом - нарушение этих прав. А так как юридические лица могут обладать личными неимущественными правами, то в смысле главы 47 ГК они обладают и "личностью", которой может быть причинен вред.

Так, причинение вреда личности гражданина может заключаться в нарушении его личных неимущественных благ, таких, как здоровье, жизнь, личная свобода, личная неприкосновенность, тайна личной жизни и др. Такими благами юридическое лицо не обладает. Но причинение вреда личности гражданина может выражаться в нарушении и таких личных благ, как честь, достоинство и деловая репутация. Исходя из смысла ст. 143 ГК, таким благами граждане и юридические лица обладают на равных основаниях, и, соответственно, могут их защищать. В частности, п. 6 ст. 143 ГК наделяет граждан и юридических лиц равным правом на возмещение морального вреда, причиненного распространением порочащих сведений. Поэтому норму п.1 ст.917 ГК нельзя понимать буквально в том смысле, что в соответствии с правилами главы 47 возмещается только имущественный вред, причиненный юридическим лицам.

Говоря о вреде как об общем основании деликтной ответственности, необходимо учитывать, что свои специфические особенности имеет вред, причиненный жизни и здоровью, а также так называемый моральный вред. Отчасти с учетом этих особенностей нормы, определяющие порядок возмещения указанных видов вреда, выделены в самостоятельные параграфы.

Пункт 1 ст. 917 ГК закрепляет принцип возмещения вреда в полном объеме.

Об объеме возмещения вреда говорится и в ст. 934 ГК, определяющей способы возмещения имущественного вреда. Согласно названной статье, удовлетворяя требования о возмещении вреда, суд в соответствии с обстоятельствами дела обязывает лицо, ответственное за вред, полностью возместить причиненные убытки или возместить его в натуре (предоставить вещь того же рода и качества, исправить поврежденную вещь и т.п.). Тем самым ГК (как и прежнее законодательство) устанавливает два способа возмещения вреда: натуральное и денежное возмещение. Натуральное возмещение может быть осуществлено двумя способами: предоставлением другого равноценного имущества или исправлением поврежденного.

Закон предусматривает, что выбор конкретного способа возмещения осуществляется судом в зависимости от обстоятельств дела. В некоторых случаях применение натурального возмещения невозможно по объективным причинам. Однако, суды, видимо, должны в первую очередь рассматривать возможность применения именно этого способа, так как натуральное возмещение предпочтительнее для самого пострадавшего. Даже получив с причинителя полную стоимость поврежденного имущества, потерпевший вынужден прилагать определенные усилия для приобретения такого же имущества, тратить личное время, силы и средства. Все это также относится к негативным последствиям причинения вреда и справедливо возлагать их на причинителя.

Статья 452 прежнего ГК, говоря об обязанности причинителя полностью возместить причиненные убытки, делала отсылку к ст. 205 ГК, в которой содержалось определение убытков. В то время подобная отсылка более или менее оправдывалась тем, что определение убытков содержалось в главе о договорной ответственности. Ст. 934 нового ГК такой отсылки не дает, но, несмотря на это, при определении размера возмещения необходимо исходить из того понятия убытков, которое дано в п. 4 ст. 9 ГК - норме общей части, которая под убытками понимает реальный ущерб и упущенную выгоду. При определении размера возмещения имущественного вреда должна также применяться (с некоторыми изъятиями) и тесно связанная с нормой п.4 ст.9 ГК норма п. 3 ст. 350 ГК, устанавливающая принципы определения размера возмещения убытков, вызванных нарушением обязательств. Хотя прямой отсылки к этой норме в главе 47 ГК нет, ее применение возможно по аналогии, тем более, что принципы определения размера возмещения должны быть едиными.

Пленум Верховного Суда Республики Казахстан в своем постановлении N 2 от 24 апреля 1992 г. "О практике применения законодательства, регламентирующего права и обязанности лиц, потерпевших от преступлений", разъяснил, что ущерб, причиненный хищением, повреждением или уничтожением имущества, возмещается потерпевшему с учетом цен, сложившихся на день принятия решения о его возмещении (пЛ8). Такой же, видимо, порядок следует применять и в других случаях причинения имущественного вреда, не связанных с преступлениями.

По новому ГК полное возмещение не является пределом компенсации причиненного вреда. Тем же п. 1 (часть 2) ст. 917 ГК предусмотрена возможность установления законодательными актами более высокого размера возмещения. Как правило, такая повышенная ответственность предусматривается за причинение вреда в виде повреждения здоровья или лишения жизни. В частности, п. 3 ст. 937 ГК установлено, что законодательными актами или договором может быть увеличен объем и размер возмещения, причитающегося потерпевшему при причинении гражданину увечья или иного повреждения здоровья.

Общим условием возмещения является то, что вред возмещается самим причинителем, то есть лицом, между действиями которого и наступившим вредом имеется причинная связь. Вместе с тем в гражданском законодательстве, как ранее, так и теперь, предусматриваются случаи возложения обязанности возмещения вреда на лицо, не являющееся причинителем. Таковыми являются случаи, предусмотренные в ст.ст.921, 925, 928 и др. Но если в прежнем ГК статья, определяющая общие основания ответственности за причинение вреда, не оговаривала возможность возложения возмещения вреда на лицо, не являющееся причинителем вреда, то в новом ГК об этом сказано прямо (часть 2 п. 1 ст. 917 ГК).

Одним из общих оснований ответственности за причинение вреда является вина причинителя, что закреплено в п. 2 ст. 917 ГК. В интересах потерпевшего установлена презумпция виновности причинителя. Это означает, что потерпевший освобождается от обязанности доказывать вину причинителя. Вместе с тем презумпция виновности причинителя не лишает последнего возможности доказывать отсутствие своей вины.

Для наступления имущественной ответственности причинителя и, главное, для размера возмещения, форма и степень вины причинителя не имеют значения. Причинитель в равной степени отвечает и при умышленном, и при неосторожном причинении вреда. Особенностью гражданско-правовой ответственности за причинение вреда является и то, что в случаях, предусмотренных законом (согласно п. 2 ст. 917 -самим Гражданским кодексом) такая ответственность наступает независимо от вины причинителя (ст.ст. 923, 931, 947JTK).

К числу общих оснований ответственности за причинение вреда относится противоправность. В соответствии с п. 1 ст. 917 ГК подлежит возмещению вред, причиненный "неправомерными действиями (бездействием)". Из этого следует, что противоправное поведение может выражаться в виде противоправного действия или в виде противоправного бездействия. Действие причинителя вреда приобретает противоправный характер, если оно либо прямо запрещено законом или иным правовым актом, либо противоречит им (то есть закону или иному правовому акту). Бездействие признается противоправным, если на лицо возложена юридическая обязанность действовать в соответствующей ситуации. В деликтных обязательствах чаще всего обязанность совершить определенное действие вытекает из закона. Но в некоторых случаях обязанность действовать может вытекать и из условий договора. Например, работодатель по условиям трудового договора (контракта) должен создать безопасные условия труда. Если он не выполняет свои обязанности (бездействует), то может быть привлечен к ответственности за причинение вреда. Нередко вредоносные действия могут представлять собой преступление или административное правонарушение. Следует, однако, иметь в виду, что привлечение лица к уголовной или административной ответственности не освобождает его от гражданско-правовой, имущественной ответственности перед потерпевшим за причиненный вред. Не исключается гражданско-правовая ответственность и в случаях, когда лицо от уголовной или административной ответственности освобождается.

Отнесение противоправности к числу общих оснований ответственности означает, что вред, причиненный правомерным действием, возмещению не подлежит. Но только в виде общего правила, поскольку из пункта 3 ст. 917 ГК вытекает, что в случаях, предусмотренных самим ГК или иными законодательными актами, подлежит возмещению и вред, причиненный правомерными действиями. Как и раньше, ГК упоминает причинение вреда в состоянии необходимой обороны (ст. 919) и в состоянии крайней необходимости (ст. 920), причем правило о вреде, причиненном в состоянии необходимой обороны, осталось неизменным (не подлежит возмещению, если не были превышены пределы необходимой обороны), а статья "Причинение вреда в состоянии крайней необходимости" подвергнута определенной переработке.

Во-первых, в отличие от ст. 445 прежнего ГК ст. 920 нового ГК дает определение вреда, причиненного в состоянии крайней необходимости как вреда, причиненного для устранения опасности, угрожающей самому причинителю или другим лицам, если эта опасность при данных обстоятельствах не могла быть устранена иными средствами. Во-вторых, предусмотренные прежним ГК варианты решений суда (возложить обязанность возмещения вреда или на причинителя, или на третье лицо, в интересах которого действовал причинивший вред, либо освободить от возмещения вреда полностью или частично как третье лицо, так и причинившего вред), дополнены правом суда возложить обязанность возмещения вреда на третье лицо и на причинителя вреда в долевом порядке.

Непосредственно за статьей об общих основаниях ответственности ГК вводит норму, отсутствовавшую в прежнем ГК, которая предусматривает использование деликтной ответственности не только для возмещения вреда, но и для предупреждения опасности причинения вреда в будущем. Для этой цели в соответствии со ст. 918 ГК могут использоваться специальные, не названные в числе общих, способы защиты: запрещение деятельности, еще не причиняющей вред, но создающей опасность причинения его в будущем (например, прекращение строительства атомной электростанции), а также приостановление или прекращение деятельности, которая уже причиняет вред, продолжает его причинять или угрожает новым вредом. Сказанное не означает, что по ст. 918 ГК избранию такой меры, как прекращение деятельности должно обязательно предшествовать ее приостановление. Суд в зависимости от обстоятельств дела сам вправе избрать один из способов защиты, указанный в ст. 918 ГК.

Вместе с тем, из ст. 918 ГК не следует, что иски, предъявленные в соответствии с ней, в любом случае подлежат удовлетворению. Согласно части второй п. 2 данной статьи суд может отказать в иске о прекращении соответствующей деятельности, если ее прекращение противоречит общественным интересам. Но отказ в прекращении такой деятельности не лишает потерпевших права на возмещение вреда, причиненного этой деятельностью.

В целом правило, предусмотренное ст. 918 ГК, представляет собой один из способов защиты прав. В соответствии с п.1 ст.9 ГК защита гражданских прав может быть осуществлена путем "пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения". Закрепленная в законе возможность защиты права еще до его фактического нарушения, само по себе является весьма важной гарантией прав граждан и юридических лиц. Однако данное правило, строго говоря, не имеет ничего общего с обязательствами, возникающими вследствие причинения вреда, где причинение вреда, как сказано, служит юридическим фактом возникновения обязательства. Данная норма в определенном смысле "самодостаточна", она не связана с другими нормами главы 47. Было бы более правильно, если правило ст. 928 ГК было закреплено в виде пункта ст. 9 ГК или в виде самостоятельной статьи Общей части.

Норма, закрепленная в ст. 921 ГК, в своей основе была известна и прежнему законодательству. В части 3 ст. 443 ГК КазССР было записано: "Организация обязана возместить вред, причиненный по вине ее работников при исполнении ими своих трудовых (служебных) обязанностей". По сравнению с приведенной нормой в ст. 921 нового ГК состав субъектов ответственности по ней существенно расширяется, поскольку говорится об ответственности не только юридического лица (по терминологии прежнего закона - организации), но и гражданина. Главный смысл как прежней, так и новой нормы заключается в том, что вредоносные действия работника, представляющие собой исполнение им своих трудовых (служебных, должностных) обязанностей, рассматриваются как действия самого работодателя (юридического лица или гражданина).

Следовательно, при соблюдении указанного условия юридическое лицо или гражданин отвечают за свои, а не за чужие действия.

В период действия прежнего законодательства судебная практика основывалась на весьма расширительном толковании условия "при исполнении трудовых (служебных и т.п.) обязанностей" и возлагала на организацию обязанность возмещения вреда, исходя из того, что ее работник причинил кому-либо вред, находясь на территории организации, в рабочее время и т.д.

В отличие от прежнего ГК, новый ГК дает легальное определение понятия "работник". Согласно п. 2 ст. 921 ГК применительно к обязательствам вследствие причинения вреда работниками признаются граждане, выполняющие работу на основании трудового договора (контракта), а также на основании гражданско-правового договора, если при этом они действовали или должны были действовать по заданию или под контролем соответствующего юридического лица или гражданина за безопасным ведением работ.

Рассматриваемая ст. 921 ГК предусматривает также основание ответственности, несколько выходящие за пределы, обозначенные наименованием статьи; установлено, что хозяйственные товарищества и производственные кооперативы возмещают вред, причиненный их участниками (членами) при осуществлении последними предпринимательской, производственной или иной деятельности товарищества или кооператива. Строго говоря, участники (члены) хозяйственных товариществ и производственных кооперативов не являются наемными работниками. Но законодатель, видимо, исходит из того, что участники (члены) занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества или кооператива.

В прежнем ГК об ответственности за вред, причиненный актами власти, говорилось в одной статье - ст. 449, которая различала вред, причиненный незаконными действиями в области административного управления и вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. Ст. 922 нового ГК различает: вред, причиненный в результате издания государственными органами актов, не соответствующих законодательным актам; вред, причиненный органами и должностными лицами органов местного самоуправления; вред, причиненный незаконными действиями (бездействием) в области административного управления. Возмещение первого из названных видов вреда (причиненного в результате издания актов, не соответствующих законодательным актам) возлагается на государственную казну, представителем которой названы финансовые органы либо другие органы и граждане, выступающие по специальному поручению. По прямому указанию ст. 922 ГК вред, причиненный в результате издания государственными органами актов, не соответствующих законодательным актам, подлежит возмещению на основании решения суда, независимо от вины органов и должностных лиц, издавших акт.

В отличие от изложенного, механизм возмещения вреда, причиненного органами местного самоуправления и их должностными лицами, подробно не раскрыт. Объясняется это, видимо, тем, что органы местного самоуправления в Казахстане по существу еще не сформированы, закон о порядке их организации и деятельности еще не принят.

Вред, причиненный незаконными действиями в области административного управления, по прежнему ГК возмещался на общих основаниях лишь в случае, если он (вред) был причинен гражданину. За вред, причиненный такими действиями организациям, ответственность могла наступить лишь в порядке, установленном специальными законами (находящимися за пределами ГК). Пункт 3 ст. 922 нового ГК более не предусматривает разного порядка возмещения вреда, причиненного гражданам и организациям (юридическим лицам). Данная норма содержит еще две новеллы. Во-первых, после указания о возмещении вреда на общих основаниях с отсылкой к соответствующей статье (ст.917 ГК) записано, что вред возмещается за счет денежных средств, находящихся в распоряжении этих органов (т.е. государственных органов, являющихся субъектами ответственности). Такая оговорка была необходима, поскольку п. 1 данной статьи предусматривает возмещение вреда, причиненного в результате издания актов, не соответствующих законодательным актам, за счет государственной казны.

Второй новеллой является указание о том, что при недостаточности денежных средств, находящихся в распоряжении госорганов - причинителей вреда, вред возмещается субсидиарно за счет государственной казны.

В самостоятельной статье (ст. 923 ГК) устанавливается ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда.

В пункте 1 перечислены условия, при которых вред подлежит возмещению. Здесь, кроме известных и прежнему законодательству, названы впервые: незаконное применение в качестве меры пресечения домашнего ареста, подписки о невыезде (по прежнему ГК только заключение под стражу), а также незаконное помещение в психиатрическое или другое лечебное учреждение. Вред, причиненный перечисленными в п. 1 незаконными действиями, возмещается государством в полном объеме, независимо от вины должностных лиц органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда в порядке, установленном законодательными актами. Такой порядок законодательными актами РК еще не установлен, поэтому при определении возмещения необходимо руководствоваться Положением о порядке возмещения ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, утвержденным Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 1981 года "О возмещении ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями государственных и общественных организаций, а также должностных лиц при исполнении ими служебных обязанностей".

На практике часто возникал вопрос о принципиальной возможности применения этого акта "союзного" законодательства на территории РК. В настоящее время эта возможность подтверждена Постановлением Конституционного Совета РК от 6 октября 1998 г. ("О представлении Жамбылского областного суда о признании Положения о порядке возмещения ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, не соответствующим Конституции РК и не действующим на территории Казахстана").

Статья 449 прежнего ГК не давала ответа на вопрос о порядке возмещения вреда, причиненного гражданину органами дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда иными, кроме перечисленных в самом законе, действиями. Пунктом 2 ст. 923 ГК установлено, что вред, причиненный в результате иной незаконной деятельности указанных органов возмещается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены ст. 922 ГК, т.е. статьей, определяющей ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами местного самоуправления, а также их должностными лицами.

Пунктом 3 ст. 923 ГК предусмотрено, что вред, причиненный при осуществлении правосудия, возмещается в случае, если вина судьи установлена приговором суда, вступившим в законную силу. Формулировка "при осуществлении правосудия" не должна восприниматься широко, как охватывающая и случаи причинения вреда незаконным осуждением, предусмотренные пунктом 1 ст. 923 ГК. В силу прямого указания закона вред, причиненный гражданину в результате незаконного осуждения, возмещается государством в полном объеме независимо от вины должностных лиц, в частности судьи. Таким образом, п. 3 ст. 923 ГК является общей нормой, которая применяется лишь в части, неурегулированной специальной (п. 1 ст. 923 ГК) нормой. Следовательно, под вредом, причиненным при осуществлении правосудия, имеется в виду вред, причиненный иными, кроме перечисленных в п. 1 ст. 923 ГК, действиями, например, вынесением неправосудного решения по гражданскому делу, а также принятием не соответствующих закону постановлений, как по гражданскому, так и по уголовному делам, которыми дело не разрешается по существу (определений и т.п.).

В ст. 924 ГК закреплено правило, отсутствовавшее в прежнем ГК, о возмещении вреда лицом, застраховавшим свою ответственность. В период принятия ГК КазССР и долгое время после этого в Казахстане, как и в СССР в целом, практически не применялось страхование юридическими лицами и гражданами своей ответственности. Такого рода страхование стало практиковаться с развитием рыночной экономики. Принят целый ряд нормативных актов, предусматривающих обязательное страхование имущественной ответственности, в частности, владельцев транспортных средств. С учетом новых реалий ст. 924 ГК устанавливает, что юридическое лицо или гражданин, застраховавшие свою ответственность в порядке добровольного или обязательного страхования, при недостаточности страховой суммы для полного возмещения причиненного вреда возмещают разницу между страховой суммой и фактическим размером ущерба.

Статьи 925 - 930 ГК, регламентирующие особенности возмещения вреда, причиненного несовершеннолетними и недееспособными, воспроизводят правила, имевшиеся в ГК КазССР, и содержат ряд новелл. Согласно прежнему ГК частичную дееспособность несовершеннолетние приобретали по достижении 15 лет и соответственно этому нормы о деликтной ответственности конструировались отдельно для несовершеннолетних, не достигших 15 лет (так называемых малолетних) и отдельно для тех, кто достиг 15 лет (так называемых подростков). В новом ГК этот рубеж составляет 14 лет, что получает отражение и в главе 47, причем об ответственности каждой из названных возрастных групп говорится в самостоятельной статье.

В соответствии с п. 1 ст. 925 ГК за вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет (малолетним), отвечают его родители (усыновители) или опекуны, если не докажут, что вред возник не по их вине. Ст. 925 ГК в качестве опекунов малолетнего рассматривает и соответствующие воспитательные и лечебные учреждения, учреждения социальной защиты населения или другие аналогичные учреждения, в которых находятся малолетние, нуждающиеся в опеке. Если же малолетний причинил вред в то время, когда он находился под надзором образовательного, воспитательного, лечебного или иного учреждения, которое не является его опекуном, но обязано осуществлять за ним надзор (школы, гимназии, лицеи, детские сады) ответственность возлагается на это учреждение, если оно не докажет, что вред возник не по его вине в осуществлении надзора. Такую же ответственность п. 3 ст. 925 ГК возлагает на лиц, которые осуществляют надзор за малолетним на основании договора (няня, гувернантка и т.д.).

Условием ответственности как родителей и опекунов, так и учреждений и иных лиц, осуществляющих надзор за детьми в момент причинения вреда, является их собственное виновное поведение. При этом вина родителей (опекунов) трактуется значительно шире, чем вина учреждений и лиц, обязанных осуществлять надзор за малолетним в силу закона или договора.

Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетним, несут оба родителя, в том числе и тот, который проживает отдельно от ребенка. Родитель, проживающий не вместе с детьми, может быть освобожден от ответственности, если докажет, что по вине другого родителя или иных лиц, с которыми проживает ребенок, он не имел возможности принимать участие в воспитании ребенка.

В период действия прежнего ГК оставался открытым (не решенным) вопрос о возможности привлечения к ответственности за вред, причиненный несовершеннолетними, их родителей, лишенных родительских прав. Положения семейного законодательства о том, что лишение родительских прав влечет за собой утрату всех прав, основанных на факте родства с детьми, не позволяли говорить о том, что такие родители не освобождаются от обязанности возмещения вреда. В то же время нельзя было не учитывать, что зачастую причинение вреда детьми тех лиц, которые лишены родительских прав, является результатом их виновных действий по ненадлежащему воспитанию своих детей, допущенных еще до лишения родительских прав.

Видимо, с учетом этого ст. 927 ГК установлено, что на родителя, лишенного родительских прав, суд может возложить ответственность за вред, причиненный его несовершеннолетними детьми в течение трех лет после лишения родителя родительских прав, если будет установлено, что поведение ребенка, повлекшее причинение вреда, явилось следствием ненадлежащего осуществления им обязанностей по воспитанию ребенка. Статья может применяться как в отношении родителей, чьи дети причинили вред в возрасте до 14 лет, так и в отношении родителей подростков (несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет).

Несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет новый ГК, как и прежний, признает деликтоспособными и потому ответственность за вред, причиненный ими, возлагает на них самих. Для случаев, когда у несовершеннолетнего в указанном возрасте нет имущества или иных источников доходов, достаточных для возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью или в недостающей части его родителями (усыновителями) или попечителем, если последние не докажут, что вред возник не по их вине. Новеллой является то, что подобная дополнительная (субсидиарная) ответственность возлагается и на воспитательные, лечебные учреждения, учреждения социальной защиты населения и иные аналогичные учреждения, являющиеся попечителем несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.

Ответственность за вред, причиненный гражданами, признанными недееспособными или ограниченно дееспособными, а также гражданином, не способным понимать значение своих действий, наступает по правилам, которые в своей основе совпадают с правилами прежнего ГК.

Одной из принципиальных новелл, закрепляемых в рассматриваемых статьях, является то, что при определенных обстоятельствах допускается возмещение вреда за счет имущества причинителя вреда, который на момент причинения вреда не рассматривается в качестве субъекта ответственности (часть 2 п. 4 ст. 925, п. 3 ст. 928, часть 2 п. 1 ст. 930 ГК). В прежнем ГК отсутствовала и закрепленная в п. 3 ст. 930 ГК норма о том, что если вред причинен лицом, которое не могло понимать значения своих действий или руководить ими вследствие душевной болезни или слабоумия, обязанность возместить вред может быть возложена судом на проживающих совместно с этим лицом его трудоспособных: супруга, родителей, совершеннолетних детей, которые знали о таком состоянии причинителя вреда, но не ставили вопрос о признании его недееспособным и учреждении над ним опеки.

Некоторые из новых норм законодательно закрепляют положения, которые в период действия прежнего законодательства были сформулированы судебной практикой или выводились путем толкования.

В частности, это относится к положениям, закрепленным в пп. 2 и 4 (часть 1) ст. 925, части 2 п. 2 ст. 926, п. 2 ст. 928 ГК.

К примеру, в прежнем законодательстве не было четкого и прямого указания о том, что обязанность родителей (усыновителей), опекунов по возмещению вреда, причиненного их малолетними детьми (подопечными), не прекращается с достижением малолетним совершеннолетия или появлением у него имущества, достаточного для возмещения вреда. Но учитывая, что ответственность родителей (опекунов), а также лиц, осуществляющих надзор за детьми в момент причинения вреда, наступает за их собственное виновное поведение, цивилистическая наука и судебная практика делали однозначный вывод: обязанность родителей (усыновителей) и опекунов по возмещению вреда, причиненного малолетними, не прекращается с достижением малолетними совершеннолетия. Такое решение действовавшим ранее законом прямо не предусматривалось, но вытекало из него. Ныне данное положение закреплено в п. 4 ст. 925 ГК.

Судебная практика еще в период действия прежнего ГК выработала положение, согласно которому, если вред причинен несколькими несовершеннолетними, то организации и граждане, на которые возлагается ответственность за этот вред, отвечают перед потерпевшим не солидарно, а в долевом отношении. Это положение применяется как в случаях, когда сами несовершеннолетние за причиненный вред не отвечают, так и в случаях, когда они сами отвечают за причиненный вред, но на лиц, указанных в п. 2 ст. 926 ГК, возлагается субсидиарная (дополнительная) ответственность.

Статья 931 ГК определяет основания и порядок возмещения вреда, причиненного деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих, иначе говоря, источником повышенной опасности. ГК не дает легального определения этого понятия. В литературе и судебной практике под деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих, принято понимать деятельность, осуществление которой создает повышенную вероятность причинения вреда из-за невозможности полного контроля за ней со стороны человека, а также деятельность по использованию, транспортировке, хранению предметов, веществ и иных объектов производственного и иного назначения, обладающих такими же свойствами. В рассматриваемой статье дан примерный перечень видов источников повышенной опасности, который не претерпел изменений по сравнению с прежним законодательством (транспортные организации, промышленные предприятия, стройки, владельцы транспортных средств и др.).

Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности, строже общей ответственности за причинение вреда, поскольку только умысел потерпевшего или непреодолимая сила исключают наступление ответственности. Из сказанного следует, что для возникновения обязанности возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, достаточно установить факт причинения вреда соответствующей деятельностью и наличие причинной связи между такой деятельностью и наступившим результатом. Наличия вины для наступления ответственности не требуется.

Характеристика непреодолимой силы в новом ГК также претерпела некоторые изменения: если по прежнему ГК непреодолимая сила рассматривалась как событие, т.е. как обстоятельство, не зависящее от воли людей, то теперь она квалифицируется как обстоятельство, что позволяет подводить под понятие непреодолимой силы не только природные, но и социальные явления (военные действия, социально-экономические и межнациональные конфликты и т.д.). Надо иметь в виду, что непреодолимая сила выступает в качестве внешнего обстоятельства по отношению к причинившей вред деятельности. Если же речь идет о каком-то внутреннем по отношению к деятельности, причинившей вред, обстоятельстве (например, о невозможности быстро погасить большую скорость автомобиля), то это уже не будет рассматриваться в качестве непреодолимой силы.

Статья 931 ГК более четко определяет фигуру субъекта ответственности. Согласно части 2 п. 1 ст. 931 ГК - это гражданин или юридическое лицо, которое владеет источником повышенной опасности на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на любом другом законном основании (договоре имущественного найма, доверенности на право управления транспортным средством, в силу распоряжения компетентного органа о передаче источника и т.п.).

В п. 2 ст. 931 ГК регламентируются условия и порядок возмещения вреда, причиненного в результате взаимодействия источников повышенной опасности.

ГК различает две ситуации и для каждой из них установлен свой порядок возмещения вреда.

Первая ситуация охватывает случаи, когда в результате взаимодействия источников повышенной опасности вред причиняется третьим лицам. В качестве последних могут фигурировать лица, находившиеся вне источника (к примеру, транспортного средства): пешеходы, велосипедисты, а также лица, связанные с владельцами источников гражданско-правовыми договорами (пассажиры, кондукторы) и иные лица, в том числе члены семьи владельца транспортного средства. При этой ситуации владельцы всех столкнувшихся источников повышенной опасности несут солидарную ответственность независимо от вины перед потерпевшим.

Вторая ситуация касается случаев, когда в результате взаимодействия (одному или всем). В такой ситуации вред возмещается по общим правилам возмещения вреда. То есть вред, причиненный одному из владельцев по вине другого, возмещается виновным; вред, понесенный виновным владельцем, остается невозмещенным; при наличии вины обоих владельцев размер столкнувшихся владельцев ни один из них не имеет права на возмещение.

Из приведенного выше положения ГК вытекает, что не признается вред перед потерпевшим лицо, управляющее источником повышенной опасности в силу трудовых отношений с владельцем этого источника, например, шофер автомобиля. В жизни не исключены случаи, когда источник повышенной опасности оказывается под управлением лица, неправомерно завладевшего им. В период действия прежнего гражданского законодательства судебная практика твердо исходила из того, что владелец источника повышенной опасности не отвечает за вред, причиненный этим источником, если докажет, что источник выбыл из обладания владельца в результате противоправных действий других лиц. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности в таких случаях суды возлагали на лиц, исключала совместной ответственности владельца источника повышенной опасности и лица, завладевшего им (источником), если устанавливала вину владельца в противоправном изъятии источника из его обладания. Данная позиция судебной практики нашла законодательное закрепление в п. 3 ст. 931 ГК. вреда виновен не только причинитель, но и потерпевший. Ст. 453 ГК КазССР говорила о влиянии на возмещение вреда только грубой неосторожности потерпевшего и не упоминала его умысел. В отличие от нее п. 1 ст. 935 ГК предусматривает, что вред, возникший вследствие умысла потерпевшего, возмещению не подлежит. В данном случае не имеет значения, причинен вред обычными действиями или деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих.

Грубая неосторожность потерпевшего влечет только снижение размера возмещения в тех случаях, когда ответственность причинителя основывается на вине. Такой вывод следует из формулировки п.1 ст.935 ГК "в зависимости от степени вины потерпевшего "и причинителя вреда...".

Если же ответственность причинителя наступает независимо от вины (к примеру, ответственность владельца источника повышенной опасности), то с учетом грубой неосторожности потерпевшего размер возмещения ему должен быть уменьшен или в возмещении вреда может быть отказано, если законодательными актами не предусмотрено иное. Одно из таких исключений предусматривается самим же ГК: при причинении вреда жизни и здоровью

В пункте 4 ст. 935 ГК закреплено правило, которое ранее предусматривалось в подзаконных актах: вина потерпевшего не учитывается при возмещении дополнительных расходов, вызванных повреждением здоровья; при возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти гражданина, являющегося кормильцем, а также при возмещении расходов на погребение.

Простая неосторожность потерпевшего в обязательствах из причинения вреда учету не подлежит, т.е. она не влечет ни освобождения причинителя от ответственности, ни уменьшения размера его ответственности.

В пункте 5 ст. 935 ГК воспроизведена содержавшаяся и в прежнем законодательстве норма о праве суда уменьшить размер возмещения вреда, причиненного гражданином, с учетом его имущественного положения. В силу прямого указания ГК норма не распространяется на случаи, когда вред причинен действиями, совершенными умышленно. В прежнем ГК последней оговорки не было.

Регулирование возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина в ГК осуществляется значительно полнее, в связи с чем эти нормы выделены в качестве самостоятельного параграфа. Не все из положений, содержащихся в ГК, могут быть расценены как новеллы; часть из таких норм прежде находилась в составе подзаконных актов, в частности, в Правилах возмещения вреда, причиненного рабочим и служащим при исполнении ими служебных обязанностей. Вместе с тем надо иметь в виду, что некоторые из этих правил существенно обновлены с целью усиления защиты жизни и здоровья граждан.

Правило, закрепленное в ст. 936 ГК, является новеллой. В случае причинения вреда пассажиру во время действия договора перевозки, работнику - во время действия трудового договора возмещение вреда производилось по нормам о деликтах, но не потому, что такая возможность предусматривалась в ГК, а со ссылкой на нормы законодательства о перевозках и трудового законодательства. Теперь возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина при исполнении договорных обязательств, трудовых (служебных) обязанностей, обязанностей воинской службы, может осуществляться по правилам гражданского законодательства о деликтной ответственности ввиду прямого предписания ст. 936 ГК. Но если законодательными актами или договором предусмотрена повышенная по сравнению с нормами главы 47 ГК ответственность, то в интересах потерпевшего могут быть применены нормы таких законодательных актов или договора.

Существенные изменения претерпели нормы, определяющие объем возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья.

Как и по прежнему законодательству, потерпевшему в этих случаях возмещается имущественный вред путем выплаты утраченного заработка. Однако определение размера утраченного дохода осуществляется несколько иным путем.

Обычно во внимание принимается заработок, который потерпевший получал и фактически утратил в связи с повреждением здоровья. Вместе с тем может быть учтен и тот заработок, который потерпевший получил бы в будущем, если бы ему не был причинен вред. Прежнее законодательство таких "нюансов" не учитывало и тем самым не обеспечивало действительно полного возмещения причиненных убытков. Учет заработной платы, которую потерпевший мог получать в будущем, допускается при условии, если будут представлены доказательства определенности и устойчивости изменений размера заработной платы. Например, потерпевшему или той категории работников, к которой он относился, была повышена оплата труда, потерпевший был переведен на более высокооплачиваемую работу и т.д.

Размер подлежащего возмещению утраченного заработка определяется в процентах к среднему месячному заработку до увечья или иного повреждения здоровья либо до наступления утраты трудоспособности, соответствующих степени утраты потерпевшим профессиональной трудоспособности. Если потерпевший не имел профессии, учитывается степень утраты им общей трудоспособности.

В состав утраченного заработка (дохода) включаются все виды оплаты труда по трудовым и гражданско-правовым договорам, облагаемые подоходным налогом, не исключая при этом и оплату по совместительству. Выплаты единовременного характера (компенсации за неиспользованный отпуск, выходное пособие при увольнении и т.п.) в составе заработка не учитываются. Специально оговорено, что доходы от предпринимательской деятельности включаются в состав утраченного заработка на основании данных налоговой инспекции.

Среднемесячный заработок (доход) подсчитывается путем деления общей суммы заработка (дохода) за 12 месяцев работы, предшествовавших повреждению здоровья или наступлению утраты трудоспособности, на двенадцать. Если потерпевший работал менее 12 месяцев, весь его заработок делится на фактически проработанное время.

В случае, когда потерпевший на момент причинения вреда не работал, учитывается по его желанию заработок до увольнения либо обычный размер вознаграждения работника его квалификации в данной местности, но не менее десятикратного установленного законодательными актами расчетного показателя.

Как и по прежнему законодательству, потерпевшему, помимо возмещения утраченного заработка, должны быть компенсированы расходы, вызванные повреждением здоровья (на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование и др.). Названные расходы подлежат компенсации, если будет признано, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не получает их бесплатно (п. 1 ст. 937 ГК).

Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ, услуг. В прежнем ГК КазССР нормы, подобные закрепленным в ст.ст. 947-950 ГК, отсутствовали. Возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу потерпевшего вследствие конструктивных, рецептурных или иных недостатков товара, работы или услуги, в качестве деликта было предусмотрено впервые в Основах гражданского законодательства. По сравнению с названным актом ГК расширяет сферу применения рассматриваемого деликта за счет того, что предусматривает возмещение вреда не только гражданам-потребителям, но и юридическим лицам.

Согласно ст. 947 ГК право на возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товара, работы или услуги либо вследствие недостоверной или недостаточной информации о товаре (работе, услуге), имеет любой потерпевший, независимо от того, состоял ли он в договорных отношениях с продавцом (изготовителем товара, исполнителем работы или услугодателем) или нет. Другими словами, потерпевшим может быть сам покупатель товара (заказчик работы, услуги), либо лицо, к которому какому-либо правовому основанию, члены семьи покупателя (заказчика), возникшего из-за самовозгорания телевизора, и т.п. В роли потерпевших могут выступать как граждане, так и юридические лица. Вместе с тем, в ст. 947 ГК сделана оговорка, имеющая существенное значение, о том, что изложенное в ней правило применяется лишь в случаях приобретения товара (работы, услуги) в потребительских целях.

Из упомянутой оговорки вытекает, что, если причинившие вред товары (работы, услуги) были приобретены для использования в предпринимательской деятельности, ответственность наступает на общих основаниях, в частности, при наличии вины причинителя вреда.

Ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков товара продавец или изготовитель. Право выбора, к кому из них предъявить исключает одновременного обращения потерпевшего к каждому из них. Если возмещен лицом, выполнившим эту работу (оказавшим данную услугу).

В качестве продавцов, изготовителей или исполнителей, несущих ответственность за причинение вреда, могут выступать любые граждане и юридические лица.

Согласно п. 1 ст. 949 ГК вред, вызванный недостатками товара (работы, услуги), подлежит возмещению, если он причинен в течение установленных сроков годности (службы) товара (работы, услуги), а если производства товара (работы, услуги), годности устанавливаются законодательными актами, иными нормативными правовыми актами, обязательными требованиями государственных стандартов и другими обязательными правилами на продукты питания, парфюмерно-косметические товары, медикаменты, товары бытовой химии и т.п. Сроки службы устанавливаются на товары (результаты работ) типа холодильников, телевизоров, фотоаппаратов, предназначенных для длительного использования.

Ограничивая ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков товара, работы или услуги сроками годности или службы, а если такие сроки не установлены -календарным сроком в десять лет со дня производства товара (работы, услуги), ст. 949 ГК предусматривает и некоторые исключения из этого правила.

Согласно п. 2 ст. 949 ГК за пределами упомянутых сроков вред подлежит возмещению:

1) если в нарушение требований законодательных актов срок годности (службы) не установлен;

2) если покупатель (потребитель) не был предупрежден о необходимых действиях по истечении срока годности (службы) и о возможных последствиях при невыполнении указанных требований.

Как уже указывалось, вред, причиненный вследствие недостатков товаров, работ, услуг, подлежит возмещению продавцом или изготовителем (исполнителем) независимо от их вины. Вместе с тем, ГК предусматривает и основания освобождения от ответственности за такой вред: согласно ст. 950 ГК продавец или изготовитель товара, исполнитель работы или услуги освобождаются от ответственности только в случаях, если докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или нарушения потребителем правил пользования товаром (результатами работы, услуги) или их хранения.

О нарушении потребителем установленных правил пользования товаром, результатами работы, услуги или их хранения можно говорить при несоблюдении как обычных правил пользования и хранения, так и специальных правил, характерных лишь для пользования и хранения данного конкретного товара (результата работы). Если соблюдать обычные правила должны все, поскольку предполагается, что они общеизвестны, то соблюдать специальные правила могут только те лица, которые о них знают. Следовательно, если для безопасного использования товара (работы, услуги), его хранения, транспортировки, утилизации необходимо соблюдать специальные правила, изготовитель (исполнитель) обязан указать эти правила в сопроводительной документации на товар (работу, услугу), на этикетке, маркировке или иным способом, а продавец (исполнитель) обязан довести эти правила до сведения потребителя.

Возмещение морального вреда. Одной из важных новелл главы о деликтных обязательствах является введение регламентации возмещения морального вреда. Впрочем новеллой его можно назвать только в том смысле, что подобные нормы отсутствовали в ГК КазССР.

Возмещение морального вреда (необходимость которого долгое время дискутировалась в юридической науке) была введена в Основах гражданского законодательства и практически в то же время законами о печати и других средствах массовой информации СССР и Казахстана.

Впоследствии нормы о возмещении морального вреда были включены в иные законодательные акты.

Так, возмещение морального вреда предусматривается ст.ст. 9, 141, 142, 143 и 352 ГК, ст. 18 Закона "О защите прав потребителей", ст. 42 Закона "О печати и других средствах массовой информации" и др.

Многочисленность норм, в которых характер регулирования возмещения данного вида вреда не всегда был одинаков, послужила причиной тому, что 22 декабря 1995 г. Пленум Верховного Суда РК принял постановление (имеющее нормативный характер) N 10 "О применении судами законодательства о возмещении морального вреда". В данном постановлении Пленум дал ряд руководящих разъяснений по вопросам применения законодательства о возмещении морального вреда, имеющих целью привести судебную практику в определенное единообразие.

Как указано в п. 1 ст. 951 ГК, под моральным вредом понимаются физические или нравственные страдания (унижение, раздражение, подавленность, гнев, стыд, отчаяние, физическая боль, ущербность, дискомфортное состояние и т.п.), испытываемые (претерпеваемые, переживаемые) потерпевшим а результате совершенного против него правонарушения.

Из данного определения вытекает, что возмещаются не всякие физические и нравственные страдания, вызванные действиями другого лица, а только такие, которые причинены во-первых, действиями неправомерными, во-вторых, нарушающими права того лица, которому причинены страдания. Поэтому возмещению подлежат, например, нравственные страдания, вызванные распространением несоответствующих действительности сведений, порочащих честь и достоинство. Но если распространены сведения, которые хотя и могут причинить страдания человеку, но соответствуют действительности (например, о неблаговидных действиях этого человека, совершенном им преступлении и т.п.), то такие страдания не возмещаются.

Не возмещаются также страдания, претерпеваемые вследствие совершения неправомерных действий против других лиц (например, лицом, оказавшимся свидетелем правонарушения). Следовательно, предпосылкой возмещения морального вреда является установление конкретного правонарушения, вызвавшего причинение физических и нравственных страданий.

Моральный вред может быть причинен нарушением как имущественных прав, так и личных нематериальных благ. Моральный вред, причиненный нарушением нематериального блага, подлежит возмещению на основании ст. 951 ГК. Моральный вред, причиненный нарушением имущественных прав, возмещается по правилам ст. ст. 142 и 352 ГК.

В случаях, предусмотренных законодательными актами, возмещение морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда. Случаи эти перечислены в п. 3 ст. 951 ГК.

Статья 952 ГК предусматривает, что моральный вред возмещается в денежной форме и независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда. Тем самым законодатель изменил содержащееся в Основах гражданского законодательства (ст. 131 ) правило, согласно которому моральный вред мог возмещаться не только в денежной, и но и иной материальной форме. Ст. 952 ГК установлен порядок определения размера морального вреда.

Главное, что несомненно нуждается в совершенствовании - это само понятие морального вреда. Любой вред, как последствие правонарушения, должен рассматриваться как явление объективное. Что же касается страданий и переживаний, то они субъективны. Кроме того, под вредом понимается нарушение определенных прав.

Поэтому под моральным вредом следует понимать именно нарушение личных прав, факт объективной реальности, а не чувства какого-либо лица.

Например, при распространении порочащих сведений под причинением морального вреда следует понимать само распространение этих сведений, как нарушение права на защиту чести и достоинства деловой репутации, а не претерпевание каких-либо чувств по этому поводу.

Как уже было сказано выше, правом на возмещение морального вреда в равной мере пользуются и граждане, и юридические лица (п. 6 ст. 143 ГК). На это же указывается и в постановлении (имеющем нормативный характер) Пленума Верховного Суда РК N 10 "О применении судами законодательства о возмещении морального вреда" от 22 декабря 1995 г. (п. 3). Судебной практике также известны случаи возмещения морального вреда юридическим лицам. Такой подход вполне обоснован, так как юридические лица могут иметь блага (например, деловую репутацию), которые можно нарушить, а поэтому, их следует защищать.

Но исходя из буквального толкования понятия "моральный вред" можно сделать вывод, что он не может быть причинен юридическим лицам, которые не могут испытывать "страданий" (гнева, стыда, физической боли и т.п.).

Кроме того, нынешнее понятие морального вреда не отвечает интересам потерпевших. Если считать, что моральным вредом является само по себе распространение порочащих сведений, то потерпевший должен доказать только несоответствие этих сведений действительности. Но если под моральным вредом понимаются страдания, то истец должен доказать и наличие этих страданий.

С другой стороны, распространенное ныне понятие морального вреда привело к тому, что на практике очень многие требования имущественного характера сопровождаются требованиями о возмещении морального вреда. Так, даже элементарный невозврат в срок взятой в заем суммы денег дает кредиторам основание утверждать, что нарушение должником своей обязанности «подорвало веру в порядочность людей, вынудило страдать по этому поводу и т.п.»). Таким образом, нормы, определяющие порядок возмещения морального вреда, нуждаются в первоочередной корректировке.

Вопросы для самопроверки:

1. Дайте понятие обязательства, возникающего из необоснованного обогащения.

2. Какие виды обязательств, возникающих из необоснованного обогащения предусмотрены ГК РК?

3. Какие виды обязательств, возникающих из причинения вреда, предусмотрены ГК РК?

 

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Правовые особенности проведения лотерей, тотализаторов и иных игр | Возникновение и основные этапы развития экономической науки
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-06; Просмотров: 1497; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.17 сек.