Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Наследственное право




 

Есть ГК РФ, часть 3 она действует с 2002 года и регламентирует налоговое право.

До принятия этой части действовал ГК РФ 1964 года (и больше ничего кроме него не было, разве что «Основы законодательства о нотариате»).

На сегодняшний день – в первую очередь ГК РФ, и плюс ещё ряд подзаконных актов, но это так.

У нас чётко проявилась преемственность наследственного права – то есть ничего нового и принципиального не появилось (что как родилось в 60-е годы, так почти и не изменилось, и в те годы лучшая литература была – и теперь многие просто оттуда переписывают).

В ГК РФ есть легальное понятие наследования.

Под наследование понимается переход прав и обязанностей умершего лица к его наследникам (правопреемникам).

Принципиальная для наследования мысль – мысль о том, что наследование есть правопреемство универсальное, то есть все эти права и обязанности переходят в общей совокупности, как единое целое. В случае смерти лица все его права и обязанности к кому-то перейдут (всё, что вошло в состав наследство, должно быть унаследовано).

Но в состав наследства входят только права и обязанности имущественного характера (за исключением личного характера, фидуциарного характера – скажем, договор поручения…).

Права личные неимущественные по общему правилу в состав наследства не включаются. Как сказал лектор, ликвидация личности означает ликвидацию этих прав.

Но есть несколько но – после смерти этого лица защиту его чести и достоинства могут осуществлять его наследники. Права эти сохранились, раз их можно защищать, но кому тогда они принадлежат? Это что, бессубъектное право – а вопрос о существовании бессубъектных прав весьма интерес, ибо без субъекта нет права.

К примеру, только у автора есть право обнародовать произведение, но после его смерти – могут и наследники.

В общем, с точки зрения теории есть о чём поразмышлять, а вот в практическом – всё, в принципе, ясно.

Раньше в отдельном порядке наследовались предметы обихода и вклады, но теперь – это всё в общей наследственной массе.

Есть понятие «открытие наследства», которое раскрывается через два других понятия – время и места открытия наследства.

Открытие наследства – это та самая отправная точка, с которой и возникает наследственные правоотношения.

Время открытия наследства – день смерти наследодателя (фактический день смерти, подтверждаемый соответствующими медицинскими документами, а не когда запись в органах загса занесена). Но есть институт объявления лица умершим и здесь датой смерти будет являться дата вступления решения суда в законную силу, но в ряде случаев в решении может быть указана предполагаемая дата гибели, в этом случае день открытия наследства – это день предполагаемой гибели человека.

С открытием наследства возникают наследственные правоотношения. На день открытия наследства будет определяться круг субъектов наследственных правоотношений, прежде всего – круг наследников. Наследодатель субъектом наследственного правоотношения не является, ибо когда оно возникает его уже нет.

Наследники – это те лица, которые живы (физические лица) или существуют (юридические лица) на день открытия наследства.

К примеру, завещали вы всё ЗАО «Рога и копыта», оно реорганизовалось в ООО на дату смерти, поэтому по чисто формальной логике – это не наследник, ибо это не ЗАО «Рога и копыта».

Единственное исключение – к числу наследников относится ребёнок наследодателя, который был зачат при его жизни и родился после даты смерти и ребёнок должен родиться живым.

По этой дате открытия наследства определяется состав наследственного имущества (то есть те права и обязанности войдут в наследственную массу, которые возникли на день наследства, после возникшие – уже не войдут).

Раньше от этой даты зависело какое право будет применяться (например до вступления части 3 ГК в силу).

Коммориенты – понятие такое. Это лица, которые умерли в один день. Для наследования считается, что эти лица умерли одновременно, то есть эти лица друг после друга не наследуют. Наследство открывается в отношении их обоих одновременно.

Пример:

Муж Жена

 

Сын Ребёнок Дочь

 

Умирают супруги – муж и жена. У них есть общий ребёнок, и у мужа есть сын от первого брака и у жены дочь от восьмого (они состоят в родственных отношениях только друг с другом и не удочерены/усыновлены). Если умирает муж, а на следующий день – жена. То сначала из совместно нажитого имущества выделяется половина мужа, из него делится на трёх наследников – на жену, его сына и общего ребёнка (доли равные). Следующей умирает жена и её доля (половина которая была плюс треть от половины мужа) делится между общим ребёнком и её дочерью. В итоге общий ребёнок получил всего половину имущества, дочь жены – 2/3 от половины, а сын мужа – 1/3 от половины.

Если же они умирают так: в 00:01 минуту муж, а в 23:59 – жена, то они считаются умершими в один день и друг за другом не наследуют. В итоге общий ребёнок всё равно получает половину имущества, а доли детей от первого и восьмого брака равны – по одной четверти.

Коммориенты – лица, умершие в течение суток. Занятная ситуация, когда разные часовые пояса – тогда разрыв может быть между смертями больше, чем 24 часа.

 

Место открытия наследства. Это влияет на применимое законодательство. И это влияет на определение компетенции нотариуса по совершению нотариальных действий – все эти действия совершаются сугубо тем нотариусом, на территории участка которого оно открылось.

Вот завещание можно составить где хотите, у любого нотариуса. А вот после открытия…

Местом открытия считается последнее место жительство наследодателя. Если это место неизвестно, то место нахождения наиболее ценной части недвижимости. Соответственно, если не было недвижимости – то по месту нахождения наиболее ценной части движимости (вклад в банке или регистрация автомобиля).

Место жительство – по месту регистрации (это как презумпция, можно в суде доказать, что жил он не там).

Если недвижимость находится за рубежом, то это будет регулироваться нормами зарубежного законодательства.

 

Субъектный состав наследственных правоотношений.

Основные субъекты – наследники. Это лица, которые в живых или существуют на день открытия наследства. Но не все эти лица могут быть наследниками как таковыми. Наследники – это лица, названные в законе или в завещании.

Существуют некие ограничения для призвания к наследству.

«Недостойные наследники», статья 1117 ГК РФ. Они делятся на несколько групп:

1) Они не наследуют ни по закону, ни по завещанию. То есть никогда не наследуют – это лица, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследников, наследодателя или последней воли наследодателя способствовали призванию их самих или других лиц к наследованию… В общем, тут должен быть умысел. Зачастую это уголовно наказуемые деяния. Для этого должен быть вступивший в законную силу обвинительный приговор, ибо иначе никак наличие умысла не установишь.

Против последней воли – это подделка завещания. Здесь же говорится об угрозах в отношении других наследников для того, чтобы увеличить свою долю. Или когда наследодателю помогли на том свете оказаться.

Исключение: если после того, как наследодатель узнает, что этот наследник недостойный, но всё-таки составит в его пользу завещания, то тогда такой наследник наследовать будет (если простил его наследодатель).

2) Те лица, которые не наследуют только по закону. По завещанию могут. Скажем, это лица, которые злостно уклонялись от выполнения обязательств по отношению к наследодателю.

 

Есть и другие субъекты – отказополучатели или легатарии. Помимо этого, участвуют иногда и душеприказчики. Кроме того, определённую важную функцию выполняют нотариусы, хотя они и не являются так уж буквально они не являют субъектами наследственного права.

 

Наследование по закону.

Оно производится в случаях, когда по завещанию не получается наследовать. Это когда нет и не было завещания, когда завещано не всё имущество, когда указанный в завещании наследник умер до открытия наследства, когда завещание признано недействительным полностью или в части, когда наследник, указанный в завещании, признан недостойным… В общем, причин может быть много.

Наследование по закону связано с тем, что наследники призываются к наследованию в порядке очередей.

К наследованию всегда призывается одна очередь, никогда несколько очередей не наследуют. Движется по порядку – нет первой, значит вторая; нет второй – значит третья. То есть если только один наследник одной вышестоящей очереди, то он и наследует, а остальным ничего.

Очередей сейчас восемь. Если никого из этих очередей, то имущество будет считаться выморочным и переходит в собственность государству (за исключением недвижимости – она в пользу муниципальных образований).

Запоминать все восемь очередей не надо, но надо почитать и попытаться понять логику.

 

Первая очередь. Супруг, дети, родители.

Вторая очередь. Братья, сёстры, дедушки и бабушки.

Третья очередь. Дяди и тёти.

Четвёртая очередь. Прадедушки и прабабушки…

Седьмая очередь. Пасынок и падчерица – когда не были усыновлены дети другого супруга (а если были усыновлены то наследуют в первой очереди).

Восьмая очередь – нетрудоспособные иждивенцы. Если нетрудоспособный иждивенец не подходит ни под одну из предыдущих очередей, то тогда он будет наследовать при условии, что проживал с наследодателем не менее одного года до дня его смерти. Эта очередь появляется только в том случае, если нет никого из наследников предыдущих семи очередей, ибо если есть, то эти нетрудоспособные иждивенцы будут наследовать вместе с той очередью, которая у нас есть. То есть он будет наследовать всегда. Скажем, есть первая очередь есть – он с ней наследует, есть нет, но есть вторая – то со второй… А вот если всех этих очередей не будет, то наследуют только они.

Причём проживание не менее года нужно только если в очередях он не значится, а если значится – то не нужно.

 

В очередях не значатся «внуки». Но они, конечно, наследуют.

Есть такое понятие, как «наследование по праву представления». Это ситуация, когда доля умершего лица переходит к лицам, указанным в законе в случае, если наследник умер до наследодателя.

Скажем, если на момент открытия наследства дети наследодателя уже умерли (они были, но уже их нет), так вот – доля этого умершего ребёнка наследодателя (сына или дочери) переходит к его детям, то есть для наследодателя это внук. А если и внук умер, то переходит к его детям (правнуки).

По праву представления внуки наследователя и их потомки наследуют в первой очереди.

Право представления существует только в первых трёх очередях.

Вторая очередь – братья, сёстры, дедушка и бабушка.

Пятая очередь – двоюродные внуки и внучки (дети племянников и племянниц).

Во второй очереди по праву представления наследуют только дети (без потомков), то есть только племянники и племянницы, а дети племянников и племянниц не наследуют.

По праву представления к наследованию призываются только лица, прямо названные в законе. Нам это подчёркивают, так как есть в наследственном праве институт «наследственная трансмиссия», которая работает безотносительно к основанию наследования.

Наследственная трансмиссия – этот институт общий, работает как при наследовании по закону, так и по завещанию.

Наследственная трансмиссия – это ситуация, когда наследник умирает после наследодателя, но наследство принять не успел (6 месяцев срок для принятия наследства).

Так что если на момент открытия наследства был жив, но после умер, не приняв наследства, то право принять наследство за умершим принимает наследники умершего наследника.

Отличие: при трансмиссии за умершего призываются его наследники, а в наследовании по праву представления – только те лица, что прямо указаны в законе (скажем, супруг в трансмиссии может наследовать наравне со внуком).

 

Наследование по завещанию.

Завещание – это по своей сути односторонняя сделка, одностороннее волеизъявление наследодателя.

Нельзя говорить, что это «односторонний договор», так как если одну сторону мы знаем, то о другой можем говорить только в силу некоторых религиозных убеждений.

Завещание – это распоряжение работодателя относительно судьбы его имущества на случай его смерти.

В завещании могут, по идее, регулироваться только вопросы имущественного характера.

Если рассматривать завещание как сделку, то к сделке следующие требования: требования к субъекту, к содержанию, к форме сделке и к свободе воли и волеизъявления (это основные моменты, благодаря которым становится сделка действительной).

Требования к завещанию.

Требования к субъекту.

Закон говорит, что завещание могут составить только полностью дееспособные лица. Иным, соответственно, нельзя составлять завещания.

Главный вопрос: граждане от 14 до 18 лет, ведь им можно распоряжаться своим заработком, стипендией и т.д. Причём распоряжаться они могут любым этим имуществом любым способом. Однако закон не даёт им возможности распоряжаться таким имуществом (что, возможно, не совсем правильно).

Следующее – в завещании могут быть волеизъявления только одного лица. То есть составление коллективных, семейных и так далее завещаний быть не может (в некоторых зарубежных странах такой феномен есть). В одном завещании может быть волеизъявление только одного лица.

Запрещается составление завещания через представителя (завещание должно быть составлено именно лично).

Требования к форме завещания.

Существует несколько вариаций этой формы.

Классическая вариация – нотариальная форма удостоверения. Причём в любом варианте может быть – в печатном, рукописном виде… Но его обязательно нужно дать прочесть завещателю (если его составил нотариус) и завещатель должен его подписать, а если не может (по каким-то физическим недостаткам), то рукоприкладчик – подписывает за него совершенно любое лицо с указанием причин, по каким за него расписываются. Один экземпляр выдаётся завещателю, а другой остаётся у нотариуса. Составить завещание можно у любого нотариуса.

Статья 1049 – об обязательной доле. Её обязательно нотариус должен разъяснять (и в завещании есть отметка о том, что она разъяснена). Если лицо не владеет языком – может быть приглашён переводчик. Может быть и свидетель (но не обязательно) при составлении.

Вопрос – а если человек слабослышащий?.. Ему всё равно должны зачитать. Странно как-то…

Следующая форма – форма, приравненная к нотариальной. Руководители лечебных заведений (главврач), начальники мест лишения свободы, капитаны морей дальнего плавания… Тот же порядок и почти всё то же, что и в нотариальном порядке. Только свидетель должен быть обязательно, а не просто может быть, как в нотариальном.

Следующая форма. Закрытое завещание. Наследодатель сам от руки пишет завещание весь текст (для тех, кто сам не может – это завещание закрыто), это завещание запечатывается в конверт и в присутствии двух свидетелей его отдают нотариусу (свидетели удостоверяют только тот факт, что наследодатель его лично вручил нотариусу), нотариус его ещё в один конверт запечатывает и остаётся на хранении. При этом разъясняется статья 1049 – и всё.

Потом после 15 дней со дня смерти в присутствии предполагаемых наследников этот конверт вскроют и огласят завещание.

Есть ещё завещание, которое составляется в чрезвычайных обстоятельствах. Это ситуация, когда наследодателю угрожает смерть. В этом случае он может изложить текст от руки и подписаться, при этом должны присутствовать два свидетеля (но что значит присутствовать – где-то в обозримом пространстве они есть или должны тоже подписать и заверить).

Такое завещание, составленное в чрезвычайных ситуациях, не требует никакого нотариального заверения.

Но само по себе такое завещание не порождает никаких последствий, оно таковым становится только если наследники пойдут в суд и не докажут, что человек был в ситуации, угрожающей смертью.

И второй момент – если наследодатель до этого составил нотариальное завещание (или закрытое, при приравненное к нотариальному), то такое завещание, составленное в чрезвычайных ситуациях, не отменяет их – оно может отменить только другое такое же составленное при чрезвычайных обстоятельствах завещание.

Если лицо выжило в этих чрезвычайных ситуациях, то после отпадения таких обстоятельствах завещание будет действовать в течении 1 (одного) месяца, если лицо не погибло в течение месяца – завещание автоматически прекращает своё действие.

Кроме того, там написано «написал и подписал документ, по содержанию являющийся завещанием». Такая формулировка ориентирует на бумажную форму? Или всё же, как в ФЗ, документ – это графический, бумажный и иной формы. То есть если на стене нацарапал – можно ли?.. Лектор не знает и не уверен.

Достоверность посмертного определения подлинности подчерка при отсутствии экспериментальных образцов и при том, что запись выполнялась в чрезвычайных обстоятельствах – так что с очень большой долей вероятностью «может быть».

 

Есть ещё особый случай – вклад в банке. Отдельно по этому вкладу можно составить завещательное распоряжение (можно в банк придти и там есть форма, банком же и удостоверится) и это распоряжение распространяется только на данный вклад.

Если же составили завещание – это распоряжение ничто.

При составлении этих распоряжений разъясняется правило об обязательной доли.

 

Несоблюдение формы влечёт его недействительность (за исключением мелких описок – это можно, если не по существу).

 

Требования к содержанию.

Есть принцип свободы содержания – завещатель по своему личному усмотрению может распоряжаться своим имуществом, это его право и ограничений по этому праву практически нет.

Завещатель может определить судьбу всего имущества или его части, может указать наследников, которым это имущество будет передаваться (причём какому именно наследнику какое именно имущество).

Также завещатель может лишить наследника права наследования. В принципе всё завещание может содержать одну фразу: «лишаю всех моих наследников наследования» (тогда это будет выморочное имущество).

Можно либо назначить наследника, либо лишить его права наследования.

Свобода действия практически безгранична. Лишь одно легальное ограничение и связано с понятием обязательной доли в наследстве.

В законе назван круг лиц, которые имеют право на получение обязательной доли (несовершеннолетние дети, нетрудоспособный супруг и иждивенцы). А это означает, что независимо от того, что написано в завещании, обязательным наследникам должно быть предоставлено ½ от того имущества, которое они получили бы при наследовании по закону.

Если завещание составлено без учёта обязательной доли, то это влечёт ничтожность завещания в этой части (и только в этой – в целом завещание нормальное).

Есть ещё момент – условные завещания. Само завещание – это не условная, а срочная сделка.

Но в самом завещании можно ли ставить условия? В законе прямых запретов нет, но и механизмы не разработаны. Нотариусы в здравом уме такое не удостоверят, а вот если закрытое завещание… У нотариуса в течении шести месяцев может сделать только два варианта: либо свидетельство о принятии, либо об отказе в наследстве.

И потом, кто должен устанавливать, наступило ли условие для принятия наследства или нет? Нотариусы не делают такого, а пока по судам пробегаешь…

Поэтому на практике такое считается недопустимым, а в теории спорят.

Поэтому зачастую просто прикрывают глаза на эти условия, такие условия как «сын получит машину, если закончит вуз», по принципу «ты сын, вот – машина, хрен с ним, с условием» (ибо вуз пять лет отучиться надо, а срок для принятия – шесть месяцев…). Хотя бывают и вполне исполнимые условия – к примеру, «если я умру так-то, то всё завещаю этому наследнику, а если вот так – то вот этому».

Помимо того, что в завещании можно определить круг наследников и круг имущества, входящих в наследственную массу, можно ещё определить «особые условия завещания», особые они потому, что они характерны только для завещаний и отличаются от стандартных условий завещания.

Речь идёт о таких условиях, что завещатель может включить в завещание о завещательном отказе (легате) и о завещательном возложении.

Завещательный отказ – это ситуация, когда наследодатель возлагает на наследника обязанность имущественного характера в отношении какого-то лица.

Например, завещая наследнику дом, наследодатель может возложить на наследника обязанность дать там жить третьему лицу.

Это третье лицо – не наследник (хотя и может быть наследником тоже), у него здесь особый статус – легатарий. В силу этого он приобретает право требования к наследнику в объёме отказа.

Право на получение завещательного отказа носит строго личный характер, уступить его никому нельзя и со смертью легатария эти права прекращаются (если легатарий умер до получения наследства, то и такое право не переходит), единственный случай, когда переходят наследникам легатария – это по прямому указанию наследодателя.

В течение 3-х месяцев легатарий должен предъявить требование к наследнику. Срок пресекательный и не восстанавливается.

Легат исполняется за счёт наследственного имущества и наследник не обязан исполнять этот легат за пределами стоимости этого имущества. За счёт своих средств он этот отказ не должен исполнять.

Одним из видов завещательных распоряжений является, помимо легата, ещё и «возложение».

По сути своей возложение – это тот же легат, отличается примерно как «дарение» от «пожертвования». То есть возложение, в отличие от легата, в общих целях, а в остальном схоже.

И ещё один момент – предметом возложения могут быть действия неимущественного характера. В качестве примера – обязанность наследника заботиться за животными работодателя (хотя спорный момент – насколько общеполезным является уход за хомячком?..).

В легате появляется конкретный кредитор – управомоченное лицо, которое имеет право требовать (между наследником и легатарием возникают обязательственные отношения).

В возложении нет конкретного субъекта, кто контролировать должен?.. Есть один субъект, который может – нам потом про него скажут.

В завещании может быть назначен душеприказчик – это исполнитель завещания, то лицо, на которое возложена обязанность исполнить завещания (и вот как раз он может требовать соблюдения возложения).

Душеприказчиком он может быть только если он согласен (а если не согласен, то можно указать, но требовать нельзя – и после открытия наследства он может согласиться, причём как письменно, так и фактическими действиями – если начал исполнять).

Ещё вариант особых распоряжений – в завещании может быть предусмотрено условие о «подназначении». О подназначении наследника и отказополучателя. Смысл подназначения очень простой: «наследника своего имущества назначают гражданина N, а если он умрёт до открытия, либо окажется недостойным наследником, либо… то тогда назначаю K». Такое подназначение можно не только наследника, но и отказополучателя.

Кстати, количество подназначений не ограничено – поднаследников может быть хоть двадцать штук.

Поэтому – это единственный случай, когда возможен переход прав отказополучателя, но это – также только при наличии такового условия в завещании.

 

Требования к воле.

Те же, что и обычно к сделке. Завещание может быть как оспоримым, так и ничтожным в зависимости от основания оспоримости.

 

Отмена и изменение завещания.

Завещание – односторонняя сделка, а значит, что завещатель может в любой момент либо отменить, либо изменить завещание.

Он может либо прямо сказать нотариусу «отменить завещание», либо новое написать.

Но старое завещание продолжает действовать в той части, в какой оно не противоречит новому завещанию.

Если второе завещание полностью по условиям отменяет первое, то первое отменено. А если у нас в третьем завещании написано просто «отменяю второе», то второе отменено и первое тоже восстановлению не подлежит.

Обратная ситуация – если второе завещание было признано недействительным и, соответственно, не порождающим юридические последствия – следовательно, это предыдущее завещание восстанавливается.

Завещание можно отменить или изменить любым разрешённым законом способом. Но есть ограничение – если завещание в чрезвычайной ситуации было написано, то им нотариальное завещание не отменяется.

 

Принятие наследства.

Со дня открытия наследства у наследников появляется право принять наследника.

Принять можно двумя способами: либо пойти к нотариусу с заявлением (и он выдаёт свидетельство о принятии наследства) и принять, либо фактически начать пользоваться как наследником.

Можно и отказаться от наследства – также придти к нотариусу и написать отказ от принятия наследства. Можно и подождать 6 месяцев и ничего не делать (но это скорее не отказ, а «неприятие наследства»).

Принять наследство можно только целиком, всю совокупность завещанный прав и обязанностей. Принятие наследство по частям, с условиями, оговорками недопустимо.

Но всё – это всё, что причитается тебе по одному основанию (а лицо может призываться по разным основаниям; скажем, может быть указан в завещании и при этом по закону иметь право на не завещанное имущество). В этом случае можно принять всё по закону, а по завещанию отказаться, либо наоборот. Это при наличии нескольких оснований.

Но есть один интересный вариант отказа – отказаться можно просто сказав «не хочу», но и отказаться можно в пользу другого лица из числа наследников по закону или по завещанию. Но отказ в пользу другого наследника никогда не должен нарушать волю наследодателя и закон.

То есть если наследнику назначен другой поднаследник, то он не может отказаться в пользу другого лица.

И от обязательной доли нельзя отказаться в пользу другого лица, ибо это личное право на обязательную долю.

Нельзя отказаться в пользу лица, которое наследодатель назвал недостойным наследником (и сказал, что тот ни при каких условиях не наследует).

Отказаться можно только в пользу другого наследника по закону или под завещанию, и тогда он, если это по закону, наследует за вас – вне зависимости от очереди (то есть если вы – ребёнок наследодателя и наследуете в первой очереди, а отказываетесь в пользу прабабушки, то она сразу и наследует, без всяких очередей, вместо этот отказавшегося).

 

Срок для принятия наследства.

Статья 1054.

Срок – шесть месяцев с момента открытия наследства. Есть одно исключение – моментом открытия может быть указано в решения суда о признании лица умершим. В этом случае срок течёт с вступление решения суда в законную силу.

Пропущенный по уважительной причине срок восстанавливается в суде.

Лица, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником, могут принять наследство в течение трёх месяцев с момента, указанном в пункте первом статье 1054 (а это – шесть месяцев).

 

 

Тема: «Авторское право. Патентное право».

 

Изначально планировалось, что нормы об интеллектуальной собственности будут в части III (третьей) ГК РФ, но не могли договориться о регулировании и поэтому приняли 3-ю часть без интеллектуальной собственности.

Четвёртая часть представляет систематизацию и кодификацию нормативно-правовых актов, которые регулировали отношения в сфере интеллектуальной собственности ранее (практически ничего нового в четвёртой части нет по сравнению с предыдущим регулированием).

IV часть ГК РФ регулирует правоотношения, связанные с регулированием и охраной объектов интеллектуальной собственности.

Объекты интеллектуальной собственности (ст. 1225):

· Объекты авторского права;

· Объекты патентного права;

· Средства индивидуализации юридических лиц.

Большой массив международный актов в правовом регулировании (которые мы разберём на международном частном праве).

 

 

Авторское право.

 

Главы 69, 70.

Объекты авторских прав: произведения науки, искусства и литературы.

Признаки:

1) Это результат творческой деятельности. Любая деятельность, за исключением неосознанных действий и действий, которые являются простым повторением.

2) Объективная форма выражения: письменная, устная, изображение, звук, объёмная пространственная форма и другое.

Статья 1259 ГК РФ – должна быть возможность восприятия творческого труда другими лицами. Неважно восприятие другими лицами – было оно или нет, главное, чтобы была возможность восприятия другими лицами. Поэтому охраняется как обнародованное, так и необнародованное.

Авторские права возникают автоматически с момента создания произведения в объективной форме, не требуется оформления и регистрации (возникают проблемы с точки зрения доказывания).

Такой подход не ограничивает круг объектов авторского права. Поэтому ряд объектов, подходящих к объектам авторского права, не регулируется авторским, а регулируются патентным или законом о товарном знаке (ст. 1259 – перечень того, что не охраняется авторским правом).

Есть нормы, регулирующие отдельные объекты авторских прав (например, статьи 1260-1264 ГК РФ).

Пункт 7 ст. 1259 ГК РФ – комментировать его не получается.

Исключительное право на объект авторского права никак не связано с правами на материальный носитель, в котором оно выражено.

Объектами авторского права является произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения.

Субъекты:

1. Автор – физическое лицо, которое своим творческим трудом создало произведение.

Соавторство. Статья 1258 ГК РФ. Оно бывает двух видов:

1) Раздельное соавторство – есть часть, принадлежащая конкретному автору;

2) Не раздельное. Нельзя выделить отдельную часть, принадлежащую конкретному автору.

Использование произведения в целом требует согласия всех. Использование отдельных частей возможно при раздельном соавторстве с согласия автора кусочка.

2. Иные правообладатели – права авторов могут переходить и другим лицам (путём заключения договора, наследования, реорганизации).

Статья 1295. Служебные произведения – создание при исполнении трудовых обязанностей или исполнении служебного задания работодателя. При этом автор – работник. А исключительные права – у работодателя (если работодатель не использует произведение, то исключительные права возвращаются автору).

3. Организации, осуществляющие коллективное управление авторскими правами. Статьи 1242-1244 ГК РФ.

Если автор не может (или не хочет) реализовывать свои права, то специальные некоммерческие организации реализуют его права от имени и в интересах автора.

Они, по общему правилу, действуют на основании договора с автором.

Допускается создание аккредитованных организаций (пройдя процедуру аккредитации) статья 1244 ГК РФ.

В статье 1244 ГК РФ предусмотрено шесть (6) направлений. По каждому направлению может быть одна аккредитованная организация (максимум – шесть, но может быть меньше, если одно будет аккредитована по нескольким направлениям).

Аккредитованная организация может защищать права авторов без договора.

 

Права.

  1. Исключительное право.
  2. Иные права.

Исключительное право.

Статьи 1229-1233 ГК РФ, статья 1270.

Исключительное право – право на использование произведения любым способом (или разрешать его использовать другим лицам) (имущественное право).

Раньше все права в сфере авторского права делились на имущественные и неимущественные. Сейчас исключительное право заменило все имущественные права.

Раньше был перечень исключительных прав, он был закрыт и он ограничивал способы использования, теперь все эти права являются видами пользования (правомочия), входящими в исключительное право (теперь перечень не исчерпывающий).

Поскольку исключительное право имущественное – то оно имеет денежную оценку и может быть передано другому лицу.

Иные права.

Раньше они назывались личные неимущественные права. Статья 1255 ГК РФ.

Иные права:

а) Право авторства статья 1265 – право признаваться автором.

б) Право на имя – при каждом использовании произведения должно быть указано имя (хотя обнародование произведения по желанию автора с указанием имени, без имени, под псевдонимом или можно не указывать вообще).

Пункты а) и б) – это личные неимущественные права, которые принадлежат только автору, они неотчуждаемы и непередаваемы.

в) Право на неприкосновенность произведения. Статья 1266 ГК РФ. Право автора требовать, чтобы произведение использовалось в неизменённом виде (в том, в каком оно было создано, без изменений, сокращений и дополнений. Снабжение иллюстрациями, комментариями и смотреть дальше по статье – только с согласия автора).

Традиционно это право имело личный характер, но это право не прекращается со смертью автора.

Правообладатель исключительного права после смерти автора должен дать (требуется его) согласие на внесение изменений, дополнений, иллюстраций и т.д. Природа этого права непонятна. Практически понятно как норма работает, но с точки зрения теории оно абсолютно непонятно.

г) Право на обнародование произведений – ранее также было личным неимущественным – действия, делающие произведение впервые доступным для неопределённого круга лиц.

Автору принадлежит право на обнародование. Если им было передано исключительное право, то по умолчанию передаётся и право на обнародование. И в случае смерти также право на обнародование у того, у кого исключительное право.

Вопрос – зачем выделить это право отдельно? Если по сути это правомочие в исключительном праве? Так что личным оно точно не является. А имущественным!

д) Право на отзыв.

Исключительное право: срок равен жизни автора плюс 70 лет (статья 1281 и 1282 статья) последствия истечения срока – произведение переходит в общественное достояние; его может использовать любое лицо, без уплаты вознаграждения.

Но право на авторство, имя и неприкосновенность произведения охраняются бессрочно.

Исключительное право предполагает использование произведения только с согласия обладателя исключительного права и с выплатой ему вознаграждения. Но есть ограничения исключительного права: ст. 1280, 1272 ГК РФ.

Репродуцирование – воспроизведение копий произведения (ксерокс).

Последствия нарушения исключительного права: мера ответственности – возмещение причинённых убытков. Требования прекратить незаконно использование произведения. Изъять материальный носитель.

Но поскольку убытки трудно доказуемы, правообладатель может требовать компенсации за каждый случай нарушения его прав (от 10 тысяч до 5 миллионов, определяет суд).

Смежные права – самостоятельно. Они существуют параллельно с авторскими, связаны с ними.

Появились новые смежные права:

1) Право изготовителя базы данных – помимо авторского права на произведения в базе и авторского права на компоновку (составления) базы данных, иногда появляются смежные права у составителя (изготовителя базы данных) на произведения в базе данных.

2) Право публикатора (параграф 6) – если произведение не было обнародовано и срок исключительного права истёк, то лицо, которое нашло и опубликовало это произведение получает на него исключительное право на срок 25 лет.

Знак охраны смежных прав: ®.

Знак охраны авторских прав: ©.

 

 

Смежное право составителя базы данных на тот материал, который в базе есть. Он всегда имеет право на структуру, на то, в каком виде эта база. На материал, который находится в базе данных, составитель не может получить авторские права – они принадлежат другим лицам, но он может приобрести смежные права (если база данных требует существенных материальных, финансовых, организационных и иных затрат). Поэтому достать и использовать из базы данных какие-то данные можно только с согласия составителя базы данных, и плюс ещё – автора данных согласие тоже нужно.

Предполагается, что если база данных составляет не менее 10 000 чего-то, каких-то единиц (материала), то это уже сложная и требует существенных затрат – это как презумпция.

 

Право публикаторов.

Параграф 6 этому посвящён.

Если произведение авторского права, объект авторского права не был обнародован и при этом срок его охраны истёк (написали стишок, положили в стол, автор умер, семьдесят лет прошло…), то лицо, которое этот объект нашло и обнародовало его – оно получает исключительное право на это произведение (но не авторское право; исключительное право закончилось, но личное-то осталось).

Это ограниченное право – 25 лет. Использование этого произведения нужно согласие публикатора и выплачивать ему вознаграждение.

 

Ну и всё, про смежные нам больше рассказывать не будут. Они охраняются как авторские – точно также.

Охрана смежных прав тоже может быть визуально видна (не знаком копирайта, а знаком “R”, он так выглядит: ®).

 

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 461; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.01 сек.