Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Наследственное право 2 страница




2) завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, ходящих под флагом Республики Беларусь, удостоверенные ка­питанами этих судов;

3) завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических и других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;

4) завещания военнослужащих в пунктах дислокации воинских ча­стей, где нет нотариусов, а также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей л членов семей воен­нослужащих, удостоверенные командирами этих частей;

5) завещания лиц, находящихся в местах лишения свободы, удосто­веренные начальниками мест лишения свободы.

Перечисленные завещания должны быть подписаны заве­щателем в присутствии свидетеля, который также подписыва­ет завещание. Затем это завещание направляется лицом, его удостоверившим, через орган юстиции нотариусу по месту жи­тельства завещателя.

Порядок удостоверения завещаний указанными лицами урегулирован соответствующими нормативными актами. Удос­товеренные завещания хранятся у нотариуса по месту посто­янного жительства завещателя, что облегчает их розыск.

Подназначение наследника. Подназначение наследника возможно в соответствии со ст. 1042 ГК. Так, кроме основного, возможно назначение еще одного наследника на тот случай, если назначенный завещателем наследник не примет наслед­ство, откажется от него, будет устранен от наследования как недостойный наследник либо умрет раньше, чем оно откры-


лось, а также на случай невыполнения наследником по заве­щанию правомерных условий наследодателя назначить другого наследника (подназначение наследника).

Подназначенным наследником может быть любое лицо, в том числе и не входящее в круг наследников по закону, а так­же Республика Беларусь и административно-территориальное образование. Но при этом, разумеется, должны быть соблюдены интересы необходимых наследников. Нельзя подназначить на­следника к тому наследнику, который принял наследство. Это связывало бы наследника в праве распоряжаться по своему усмотрению перешедшим к нему в собственность имуществом.

Если наследник умрет после открытия наследства, не успев принять его, право на принятие причитающейся ему доли пере­ходит к его наследникам. В этом случае подназначенный на­следник не наследует. Но если наследники умершего наследни­ка не примут наследства, оно наследуется подназначенным на­следником.

Исполнение завещания возлагается на назначенных в за­вещании наследников. Как правило, наследники, принявшие наследство, являются субъектами исполнения завещания.

Отказ наследника от завещания не в пользу подназначен-ного наследника не допускается, т.е. законом наследникам зап­рещено отказываться от завещанного им наследства в пользу другого лица. В случае отказа наследника от наследства, ука­занного в завещании, оно может перейти только к подназна-ченному наследнику (п. 1 ст. 1075 ГК).

Завещательный отказ. Завещатель согласно ст. 1054 ГК вправе возложить на наследника по завещанию исполнение за счет наследства какого-либо обязательства (завещательный отказ) в пользу одного или нескольких лиц (отказополучате-лей). Так, он может обязать наследника выплатить определен­ную сумму денег, предоставить другому лицу право пожизнен­ного пользования наследственным домом или его частью и т.п. Это право пожизненного пользования домом или кварти­рой (или частью дома, квартиры) сохраняет свою юридическую силу и в случае перехода права собственности на дом от на­следника к другим лицам (при дарении, купле-продаже).

Право пожизненного пользования неотчуждаемо, непереда­ваемо и не переходит к наследникам отказополучателя.


Отказополучателями могут быть лица как входящие, так и не входящие в число наследников по закону. Они приобретают право требовать от наследников исполнения обязательства.

Содержание завещательного отказа сводится к предостав­лению отказополучателю определенного имущественного пра­ва, которое приобретается от наследника, принявшего наслед­ство, а не непосредственно от завещателя. Иными словами, лицо, наследовавшее имущество по завещанию, выступает должни­ком, а отказополучатель - кредитором. Наследник, на которого возложено исполнение завещательного отказа, должен испол­нить его лишь в пределах действительной стоимости перешед­шего к нему наследственного имущества за вычетом падающей на него части долга наследодателя. Например, при получении наследства на сумму 100 тыс. руб., наличии завещательного отказа на 50 тыс. руб. и долгов на 70 тыс. руб. наследник обязан выполнить завещательный отказ только на 30 тыс. руб.

Иногда наследник по завещанию не принимает наследства, обремененного завещательным отказом. В такого рода случа­ях обязанность исполнения завещательного отказа переходит на других наследников, принявших это наследство. Исполни­телем завещательного отказа могут быть любые наследники, в том числе и необходимые, но последние исполняют завеща­тельный отказ с учетом их права на обязательную долю в наследстве. Отказополучателем может быть любое лицо. Со­гласно п. 6 ст. 1038 ГК отказополучатель может быть лишен права получить завещательный отказ, если судом будет уста­новлено, что он совершил какие-либо противозаконные дей­ствия против наследодателя, или против его наследников, или против осуществления последней воли наследодателя, выражен­ной в завещании, и тем самым способствовал возложению на наследника завещательного отказа в свою пользу.

В случае, если требование отказополучателя не выполняет­ся, он вправе добиваться его осуществления в принудительном порядке со дня открытия наследства.

Если наследник, на которого возложено исполнение заве­щательного отказа, умрет раньше наследодателя или не примет наследства, обязательство исполнения завещательного отказа переходит на других наследников, получивших его долю. Доля наследника, умершего после открытия наследства и не успев­шего его принять, переходит к его наследникам, которые испол­няют завещательный отказ. 706


При возложении завещательного отказа на лицо, имеющее право на обязательную долю, оно исполняет завещательный отказ лишь в пределах той стоимости перешедшего к нему наследственного имущества, которая превышает размер его обя­зательной доли.

Возложение. Другим завещательным распоряжением, пре­дусматривающим для наследника (наследников) обязанность совершить определенное действие, является так называемое воз­ложение. Суть его состоит в том, что завещатель возлагает на одного или нескольких наследников исполнение действий, на­правленных на осуществление какой-либо общеполезной цели (п. 1 ст. 1055 ГК). Такие действия могут быть имущественно­го и неимущественного характера. Например, завещатель обя­зывает наследника передать 100 тыс. руб. отделу образования на приобретение книг и игрушек для воспитанников детского дома, личную библиотеку школе, где он когда-то учился.

Предметом возложения может быть также содержание животных, надзор и уход за ними.

Требовать от наследника совершения действий для обще­полезной цели имеют право в суде заинтересованные лица, лю­бой из наследников, а также исполнитель завещания. Возло­жение отличается от завещательного отказа тем, что, во-пер­вых, может состоять в имущественных и неимущественных дей­ствиях, а завещательный отказ - только в имущественных; во-вторых, направлено на общеполезную цель, тогда как завеща­тельный отказ предоставляет имущественную выгоду опреде­ленному лицу.

Отмена и изменение завещания. В соответствии со ст. 1049 ГК сделанное гражданином завещание может быть им в любое время отменено и изменено, а также составлено новое завещание.

Изменение завещания производится путем составления нового, которое либо содержит распоряжения, отсутствующие в предыдущем завещании, и тем самым дополняет последнее, либо исключает некоторые ранее сделанные распоряжения без замены их другими. Если ранее составленное завещание проти­воречит в определенной части завещанию, составленному по­зднее, то эта часть считается отмененной; сохраняют силу только те пункты предыдущего завещания, которые не противоречат новому завещанию.


Полная отмена завещания производится путем составле­ния нового завещания, содержащего иные распоряжения по срав­нению с ранее сделанными, или путем подачи заявления об отмене предыдущего завещания нотариусу.

Заявление об отмене завещания может быть подано как тому нотариусу, которым было удостоверено ранее составлен­ное завещание, так и любому другому. В последнем случае оно пересылается нотариусу, удостоверившему отмененное завеща­ние. Ему же пересылается и новое завещание, приравненное к нотариальному. Новое завещание должно быть удостоверено в порядке, определенном законом, т.е. органами и должностны­ми лицами, которым такое право предоставлено.

Завещание может быть отменено путем уничтожения всех его экземпляров завещателем или по письменному распоряже­нию завещателя - нотариусом.

Заявление об отмене завещания должно быть подписано и нотариально удостоверено.

Завещательные распоряжения денежными средствами в банках. Этому вопросу посвящена ст. 1048 ГК. Гражданину, имеющему денежные средства во вкладах в банке (вкладчику) или находящихся на любом ином его счете в банке, предостав­лено право на случай своей смерти сделать соответствующее распоряжение банку. Так, денежные средства могут быть им завещаны по его усмотрению либо в порядке, предусмотренном правилами о форме завещания (нотариально удостоверенные завещания, закрытое завещание и завещания, приравненные к нотариально удостоверенным), либо путем совершения завеща­тельного распоряжения непосредственно в том банке, в кото­ром находится этот счет. В отношении средств на счете такое завещательное распоряжение имеет силу нотариально удосто­веренного завещания. Для этого вкладчик на карточке лицево­го счета указывает фамилию, имя, отчество лица, наименование организации, которым завещан вклад.

На сделанное завещательное распоряжение правами на сред­ства в банке распространяются общие правила. Оно должно быть собственноручно написано и подписано завещателем с указанием даты его составления и удостоверено служащим банка, имеющим на это право.

Как и все распоряжения завещателя, так и распоряжение, сделанное им в банке, может быть впоследствии отменено или


изменено нотариально удостоверенным завещанием, о чем вкладчик должен сообщить в отделение банка. Невыполнение этого условия освобождает банк от ответственности за выпла­ту вклада по ранее сделанному завещательному распоряжению, которое имеется в банке.

Распоряжение должно быть сделано в отношении своей доли, но если оно было сделано в отношении всей суммы денег и по нему произошла выплата, это не лишает других наследни­ков права истребования причитающейся им наследственной доли. Речь идет о том, что, хотя в отношении денежных средств в банке и совершено завещательное распоряжение, они, наряду с другим имуществом, входят в состав наследства и наследуют­ся на общих основаниях. Денежные средства могут быть выда­ны на основании предъявления свидетельства о праве на на­следство. До предъявления свидетельства банк вправе выдать наследникам, указанным в завещательном распоряжении, со счета наследодателя сумму, не превышающую в 100 раз уста­новленный законодательством размер базовой величины.

Недействительность завещания. Завещание, как и любая сделка, может быть признано недействительным по следую­щим основаниям:

1) несоблюдение предписанной формы завещания (например, так на­зываемое домашнее завещание);

2) совершение завещания лицом, не обладающим дееспособностью (например, признанным судом недееспособным вследствие ду­шевной болезни);

3) несоответствие содержания завещания требованиям закона (на­пример, составлено в отсутствие завещателя);

4) составление завещания под влиянием неправомерного воздей­ствия на сознание и волю завещателя других лиц (угроза, обман, насилие) или его существенного заблуждения;

5) составление завещания лицом, не способным в тот момент пони­мать значения своих действий или руководить ими (это может быть и дееспособное лицо, но находящееся в таком состоянии, которое не позволяло ему осмысливать происходящее).

В случае признания завещания недействительным вступа­ет в силу порядок наследования по закону.

Не могут служить основанием для признания завещания недействительным описки и другие незначительные наруше­ния порядка его составления, подписания или удостоверения,


если будет доказано, что они не могут влиять на понимание волеизъявления завещателя (п. 2 ст. 1052 ГК).

Иногда завещание нарушает закон лишь некоторыми рас­поряжениями наследодателя и поэтому оно может быть при­знано недействительным лишь в определенной своей части. В данном случае наследование осуществляется по завещанию и по закону.

Действительность завещания может оспариваться в суде в течение трехлетнего срока исковой давности, исчисляемой по общим правилам, но не ранее открытия наследства.

Исполнение завещания. Исполнение завещания означает выполнение воли наследодателя, изложенной в завещании. Со­гласно ст. 1053 ГК завещатель может поручить исполнение завещания указанному им в завещании лицу. Это лицо не должно быть наследником, а выступать именно в роли испол­нителя завещания или так называемого душеприказчика. Лицо, изъявившее желание быть исполнителем завещания, должно это подтвердить собственноручной подписью на завещании либо в заявлении, приложенном к завещанию.' Если в завещании о таком исполнителе речи не идет, то наследники по соглаше­нию между собой могут его определить. При недостижении та­кого соглашения исполнитель может быть назначен судом по требованию одного или нескольких наследников из предложен­ных ими суду лиц.

Изложенное не означает, что исполнитель остается бесправ­ным. Он в любое время может отказаться от исполнения воз­ложенных на него обязанностей, заранее известив об этом на­следников по завещанию. Исполнитель завещания может быть освобожден от исполнения возложенных на него обязанностей и по решению суда на основании заявления наследников.

V,Ha исполнителя завещания возлагается обеспечение пере­хода к наследникам имущества в соответствии с волей завеща­теля и законом, охрана наследства, обязанность получить и передать причитающиеся суммы наследникам, а также требо­вать от наследников исполнения завещательного отказа или возложения.

* Исполнитель завещания имеет право на возмещение за счет наследства необходимых расходов, связанных с исполнением завещания, а также на выплату ему вознаграждения за счет наследства, если это предусмотрено завещанием.


4. Наследование по закону

Круг наследников по закону. Наследники по закону под­разделяются на наследников четырех (называемых первой, вто­рой, третьей, четвертой очередью) и последующих очередей. При­звание их к наследованию происходит не одновременно, а по­очередно, т.е. вначале наследники первой очереди, а если их нет или они не приняли наследство, то - второй. Это в равной степени относится к третьей, четвертой и последующим очере­дям наследников. Если все они не приняли наследства в соот­ветствии с предъявленными требованиями, оно переходит по праву наследования к государству (Республике Беларусь или административно-территориальным образованиям). Иными словами, хотя государство и не входит ни в одну из очередей, оно также может быть призвано к наследованию.

При наследовании по закону наследниками являются лица, которые находятся в живых к моменту смерти наследодателя и в соответствии с законом могут быть призваны к наследова­нию. В данном случае имущество в пределах каждой очереди делится между наследниками поровну. Это означает, что каж­дый получает долю, равную доле другого, кроме наследников, наследующих по праву представления. Такая доля называется законной. Чтобы определить ее, нужно общую стоимость на­следственного имущества разделить на число наследников той очереди, которая призывается к наследованию.

Наследниками первой очереди по закону являются дети наследодателя, переживший супруг, родители умершего.

Внуки и их прямые потомки наследуют по праву представ­ления.

Наследниками второй очереди при получении наследова­ния по закону являются в равных долях полнородные и не­полнородные братья и сестры умершего.

Дети братьев и сестер наследодателя - его племянники и племянницы - наследуют по праву представления.

К наследникам третьей очереди при наследовании по за­кону относятся дед и бабка умершего как со стороны отца, так и со стороны матери.

К наследникам четвертой очереди по закону относятся полнородные и неполнородные братья и сестры родителей на­следодателя (дяди и тети наследодателя).


Наследники последующей очереди призываются к наследо­ванию по закону лишь при отсутствии наследников предше­ствующей очереди или непринятии ими наследства, а также в случае, когда все наследники предшествующей очереди лишены завещателем права наследования.

Из действующего законодательства следует (ст. 1061 ГК), что при отсутствии у умершего наследников первой, второй, третьей и четвертой очереди право наследовать по закону полу­чают родственники наследодателя третьей, четвертой, пятой и шестой степени родства, не относящиеся к наследникам пред­шествующих очередей.

Степень родства определяется числом рождений, отделяю­щих родственников друг от друга. Рождение самого наследода­теля в это число не входит.

В соответствии с п. 3 ст. 1061 ГК призываются к наследо­ванию в качестве:

1) родственников третьей степени родства - прадеды и прабабки на­следодателя;

2) родственников четвертой степени родства - дети родных племян­ников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедов и бабок (двоюродные деды и бабки);

3) родственников пятой степени родства - дети его двоюродных вну­ков и внучек (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двою­родных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянни­цы) и дети его двоюродных дедов и бабок (двоюродные дяди и тети);

4) родственников шестой степени родства - дети его двоюродных правнуков и правнучек (двоюродные праправнуки и праправнуч­ки), дети его двоюродных племянников и племянниц (троюрод­ные внуки и внучки) и дети его двоюродных дядей и тетей (тро­юродные братья и сестры).

Призываемые к наследованию наследники одной степени родства наследуют в равных долях.

К числу наследников по закону относятся нетрудоспособ­ные лица, состоявшие на иждивении других наследников; они наследуют наравне с теми наследниками, которые призываются к наследованию.

Наследование усыновленными и их потомством. Поскольку усыновленный и его потомство, с одной стороны, и усыновитель и его родственники - с другой, в полной мере приравниваются к


родственникам по происхождению, то соответственно с этим и решаются вопросы наследования ими. В частности, усыновлен­ные и их потомство наследуют после усыновителя, но не насле­дуют после родителей и других кровных родственников по про­исхождению (деда, бабки, братьев и сестер). В свою очередь, родители усыновленного и другие его кровные родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усынов­ленного и его потомства.

Изложенное правило объясняется тем, что в результате усы­новления ребенка полностью прекращается его правовая связь с родственниками и возникает новая - между усыновленным, его потомством, усыновителями и их родственниками. Однако это правило не действует, когда в соответствии с Кодексом Республики Беларусь о браке и семье1 усыновленный по реше­нию суда сохраняет права и обязанности по отношению к од­ному из родителей и другим родственникам по происхожде­нию, т.е. они наследуют по закону друг после друга.

Наследование пережившим супругом. В целом наследо­ванные права пережившего супруга не затрагивают его имуще­ственных прав, связанных с состоянием в браке с наследодате­лем, в том числе права собственности на часть имущества, со­вместно нажитого в браке. Другими словами, принадлежащая ему по закону часть имущества остается незыблемой.

Не являются наследниками по закону супруги один после другого, если они установленное законом время фактически совместно не проживали. Так, по решению суда супруг может быть устранен от наследования по закону, за исключением на­следования обязательной доли, если будет доказано, что брак с наследодателем фактически прекратился до открытия наслед­ства и супруги в течение не менее пяти лет до открытия на­следства проживали раздельно (п. 2 ст. 1065 ГК).

В случае, если имеется фактический брак, а отсутствует его юридическое оформление, то фактический супруг может про­сить суд установить брачные отношения с ним. На основе та­кого решения фактический супруг может принять участие в

1 Закон Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 278-3, с изм. и доп. от 8 мая 2002 г. 98-3, 4 января 2003 г. № 183-3, 14 июля 2003 г. № 220-3, 5 июля 2004 г. № 298-3, 9 декабря 2004 г. № 348-3 // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 1999. № 55. 2/53; 2002. № 55. 2/847; 2003. № 8. 2/932. № 80. 2/969; 2004. № 107. 2/1047, № 195. 2/1097.


наследовании имущества умершего. Например, гражданка Пет­рова пожелала продать дом, зарегистрированный на имя ее фак­тического мужа, погибшего в автокатастрофе. Она обратилась в суд для подтверждения, что она состояла в фактическом бра­ке и вела с погибшим совместно общее хозяйство. При вынесе­нии судом решения в ее пользу нотариус выдает ей свидетель­ство о праве на наследство.

Наследование родителями и усыновителями. Наследова­ние родителями после родных детей может быть осуществлено лишь при условии, что происхождение этих детей'от них удос­товерено записью в книгах актов гражданского состояния. Ро­дители наследуют в первой очереди независимо от того, явля­ются ли они трудоспособными или нетрудоспособными, нахо­дились ли они на иждивении детей или не находились. По­скольку усыновители приравнены в своих семейных правах и обязанностях к родителям, они наследуют после усыновленных также в первой очереди, имея такие же наследственные права.

Наследование братьями и сестрами. Наследниками явля­ются как полнородные братья и сестры (имеющие общих отца и мать), так и неполнородные (имеющие либо общую мать, либо отца). Полнородные не обладают никакими преимуществами перед неполнородными братьями и сестрами.

Наследование нетрудоспособными иждивенцами. Особую категорию наследников составляют нетрудоспособные иждивен­цы. Они имеют право претендовать на наследство независимо от того, какая очередь призывается к наследованию. Для того чтобы наследовать в качестве нетрудоспособного иждивенца, не требуется нахождения его на полном содержании наследодате­ля. Достаточно, если он получал от последнего такую помощь, которая была для него основным и постоянным источником средств к существованию. Так, например, нетрудоспособный от­чим имеет право наследовать после пасынка, если последний предоставлял ему основную часть средств, составляющих его содержание.

Условия призвания к наследованию нетрудоспособных иж­дивенцев наследодателя и определения им доли изложены в ст. 1063 ГК. Согласно этой статье нетрудоспособные иждивен­цы наследуют вместе с наследниками той очереди по закону, которая призывается к наследованию. Речь идет о лицах, отно­сящихся к числу наследников, указанных в законе и являю-


щихся нетрудоспособными к моменту открытия наследства, но
не входящих в круг наследников той очереди, которая призыва­
ется к наследованию. -

Для призвания нетрудоспособных иждивенцев к наследо­ванию необходимо, чтобы они находились на иждивении насле­додателя не менее-года до его смерти. При этом не имеет зна­чения, проживали они с наследодателем или нет. Нетрудоспо­собные иждивенцы в этом случае наследуют не более одной четвертой наследства. Однако в случае, если наследодатель был обязан по закону их содержать, они наследуют наравне с на­следниками той очереди, которая призвана к наследованию.

В соответствии с п. 2 ст. 1063 ГК нетрудоспособные ижди­венцы не относятся ни к одной из очередей наследников, ука­занных в законе. Их отнесение к числу наследников по закону связано:

1) с тем, что к моменту открытия наследства они являлись нетру­доспособными;

2) необходимостью нахождения не менее одного года на иждиве­нии наследодателя;

3) необходимостью именно совместного проживания в течение од­ного года.

Одновременное наличие данных условий позволяет отнес­ти нетрудоспособных иждивенцев к числу наследников по за­кону (это, в частности, могут быть отчим, мачеха). При наличии других наследников по закону они наследуют вместе с наслед­никами той очереди, которая призывается к наследованию. Здесь законодатель не определяет тех нетрудоспособных иждивенцев, которых наследодатель обязан был содержать и в отношении которых он связан такой обязанностью. Эти нетрудоспособные иждивенцы, если имеются в очереди другие наследники по за­кону, наследуют не более одной четвертой наследства. При от­сутствии же у умершего других наследников по закону указан­ные нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в равных долях.

Законодатель, указывая на бесспорный факт призвания не­трудоспособных иждивенцев к наследованию, связывает это с необходимостью нахождения их на иждивении к моменту от­крытия наследства не менее одного года. При этом указывает­ся, когда такое право основывается на обязательной необходи­мости совместного проживания.


Исходя из буквального толкования содержания ст. 1063
ГК, выражение «к моменту открытия наследства» означает, что
не требуется быть нетрудоспособным не менее года, а требуется
лишь нахождение на иждивении не менее гбда к моменту от­
крытия наследства. Л

Что же касается времени наступления нетрудоспособности и ее продолжительности, то этот факт значения не имеет. Не­трудоспособными иждивенцы, следует полагать, могут быть и менее одного года. Главное, чтобы лица, находящиеся на ижди­вении не менее года, стали нетрудоспособными к моменту от­крытия наследства.

При наличии других наследников нетрудоспособные ижди­венцы наследуют не более одной четвертой наследства. Изло­женное означает, что они могут унаследовать и менее одной четверти наследуемого имущества. К тому же, как представля­ется, речь идет о наследовании только этой части от всего иму­щества, независимо от того, сколько нетрудоспособных ижди­венцев призывается к наследованию (один, два или более). На­пример, стоимость всего наследства составляет 400 тыс. руб. При двух имеющихся наследниках претендуют на это наслед­ство и два нетрудоспособных иждивенца. В данном случае не­трудоспособные иждивенцы вправе претендовать не более чем на 100 тыс. руб. (одна четвертая от 400 тыс. руб.). Следова­тельно, каждый из них получит не более 50 тыс. руб. Наслед­ники же по закону разделят между собой 300 тыс. руб.

К числу так называемых необходимых наследников зако­нодательством отнесены и лица, имеющие право на обязатель­ную долю. К ним относятся:

1) несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя;

2) нетрудоспособный супруг наследодателя;

3) нетрудоспособные родители наследодателя (ст. 1064 ГК).

К несовершеннолетним относятся дети, не достигшие 18 лет, к нетрудоспособным - дети, не достигшие 16 лет, либо женщины, достигшие 55 лет, и мужчины 60 лет, а также инва­лиды всех групп, включая и инвалидов с детства.

Перечень указанных лиц исчерпывающий и расширитель­ному толкованию не подлежит. Эти лица наследуют независи­мо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.


Эта гарантированная законом доля в размере не менее полови­ны законной доли называется обязательной.

При определении обязательной доли следует исходить из стоимости всего наследственного имущества, включая стоимость предметов обычной домашней утвари и обихода, а также сто­имость установленного в пользу такого наследника завеща­тельного отказа. Затем все наследственное имущество необхо­димо разделить на число наследников, которые при отсутствии завещания были бы призваны к наследованию по закону. Это и будет составлять законную долю каждого из наследников. От установленной таким образом законной доли в стоимост­ном выражении вычитается одна вторая, и получается обяза­тельная доля. Например, завещанное имущество было оценено в 200 тыс. руб. Завещатель распорядился, чтобы оно все было передано его брату, и ничего не было предусмотрено его нетру­доспособной супруге и совершеннолетним детям (двум доче­рям и сыну). В данном случае законная доля супруги равна 50 тыс. руб., поскольку имеются четыре наследника первой очереди. Ее обязательная доля равна одной второй от ее закон­ной доли, что составляет одну восьмую всего наследства, т.е. 25 тыс. руб.

К изложенному необходимо добавить, что рассматриваемая обязательная доля распространяется и на лиц, вступивших в брак до 18 лет, а также эмансипированных лиц, если к моменту открытия наследства им не исполнилось 18 лет. Как известно, в таких случаях закон наделяет их полной дееспособностью. Однако в данном случае речь идет о лицах, не достигших 18 лет.

Указанная обязательная доля должна составлять не менее половины законной доли лишенного ее несовершеннолетнего, нетрудоспособного наследника, следовательно, обязательная доля может быть и больше.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-11-06; Просмотров: 1115; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.009 сек.