Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Ая лекция 27.02.12 1 страница




Эдикты магистратов. Сущность преторского права.

С середины доклассического периода развивается так называемое магистратское право, формой выражения которого являлись эдикты магистратов.
Не все магистраты обладали правом издавать эдикты.
Право имели – преторы как городские, так и провинциальные и куриальные эдилы.
При вступлении в должность каждый магистрат делал программные заявления о своей будущей деятельности, которые затем публиковал для всеобщего сведения.
В той части своей деятельности, которая относилась к организации правосудия, в эдикте указывалось, какие иски будет предоставлять претор, по каким правилам они будут рассматриваться, какие решения возможные будут приниматься по этим искам.

Первоначально эдикт не являлся нормативным актом, поскольку срок его действия был ограничен сроком полномочия преторов (обычно 1 год).

К концу доклассического периода преторы получили возможность воспроизводить в своих эдиктах те правоположения, которые содержались в эдиктах их предшественников. Также они могли полностью воспроизводить все части эдикта своих предшественников.
Т.О. создавалась система преторского права.

По словам Попиниана «Преторское право вводится преторами для содействия, дополнения или исправления цивильного права в целях общественной пользы».
По словам Марициана «Преторское право является живым голосом цивильного права»
Это означает, что преторское право, в отличии от системы цивильного права, наиболее оперативно откликалось на вновь возникающие общественные отношения.

Правотворческая деятельность преторов развивалась постепенно.
Первоначально преторы лишь содействуют применению цивильного права.
К концу доклассического периода преторы начинают дополнять цивильное право, заполнять его пробелы, подкрепляя практику его применения уже собственными исками.

Уже в начале классического периода преторы начинаются исправлять и изменять цивильное право, приспосабливая его к новым отношениям.
При этом преторы не могли формально отменять предписания цивильного права, но, формируя систему собственных исков, они оставляют цивильное право без исковой защиты.

В начале классического периода цивильное право признается голым правом (ius nude).
Будучи формально действующим, фактически оно из судопроизводства вытесняется преторским правом.

Во 2ом веке н.э. по поручению императора Адриана придворный юрист Юлиан систематизировал все преторские эдикты, принятые в период с 250г. до н.э. до середины 2 веке н.э.
В результате его деятельность был создан «Вечный Преторский эдикт».
Этот эдикт был одобрен сенатом и утвержден императором в 131г. н.э.
С этого момента правотворческая деятельность преторов прекратилась.
Эдикт объявлялся неизменным, а толковать его мог только сам император.


 


Деятельность юристов и ее роль в развитии и совершенствовании РЧП

Доклассическая юриспруденция

В этот период юридическая деятельность выражается в 3 основных направлениях:
1) cavere (составлять) – деятельность по составлению и редактированию текстов юр. документов, законопроектов, договоров и иных сделок.
2) agree – деятельность по ведению судебных тяжб.
3) respondere – ответы юристов, частные консультации, разъяснения.

По словам Гая «Ответы юристов это их мнения и суждения, устанавливающие и творящие право. Если их мнения сходятся, то они приобретают силу закона в том, в чем они согласны. Если же мнения юристов не согласны между собой, то судье предоставляется право следовать тому мнению, которое он считает самым лучшим».

К началу классического периода уже начинает развиваться научная юриспруденция.
Юристы начинают писать научные труды.
Их формы:
1) Сентенции (sententio) – монографии
2) Институции (institutions) – учебники
Сентенции и институции являлись источниками правоприменения

В тот же период складываются 2 основных научных направления:
1) Сабинианцы
2) Прокулиансы
Различия между ними заключались в разных подходах к толкованию и применению права.
Сабанианцы исповедовали принцип «что записано, то записано».
Прокулиансы предлагали «искать потаенный смысл, а также при анализе споров, основанных на юридических документах, предлагали исходить из действительной воли и намерений участников спора».

При разрешении споров прокулиансы предлагали правоприменителю использовать логику силогизмов


В постклассический период

правотворческая деятельность юристов приходит в упадок.
В эпоху домината публичная власть присваивает себе все функции по отправлению правосудия.
Упраздняются выборные магистратуры и институт присяжных судей.

Поскольку требуется обеспечить единообразие судебной практике, свободный правовой спор прекращается, а судьям запрещается использовать мнения и суждения юристов.
Но труды классических юристов разрешены к применению, но за небольшим ограничением.
В 426г. был принят закон «О цитировании» Феодосия 2.
По этому закону ссылаться можно было только на сочинения 5 классиков: Гай, Павел, Модестин, Ульпиан и Попиниан, а также на тех ранних классиков, на которые ссылались эти 5ро.
Если имелись противоречия в суждениях этих 5 юристов (contro versio), то предлагалось исходить из мнения большинства.
Если же каждый из 5 высказывал собственное мнение, то рекомендовалось ссылаться на мнение Попениана.

Т.О. проблема противоречий была разрешена, но при этом оставалась другая проблема: проблема коллизий.
Коллизия в праве – два абсолютных равных по юридической силы закона по разному регулируют одни и те же отношения.

Систематизация РЧП. Кодификация Юстиниана. Причины, процесс и итоги кодификации. Состав свода гражданского права.

5ая лекция
01.03.12

Систематизация РЧП

Ранние систематизации

Проводились в середине постклассического периода, представляли собой частный компиляции.
Наиболее ранние – Кодекс Грегориана. Представлял собой сборник императорских конституций со 2 по 3 века н.э.
Он был продолжен кодексом Гермогениана, который дополнял его конституциями императора Диоклетиата.

Первой официальной кодификацией являлся кодекс Феодосия-2 438г.
В него были включены фрагменты императорских конституций от начала правления Константина Великого и до эпохи правления самого Феодосия.
Состоял из 16 книг, включавших в себя 3к конституций.

В середине 6 века н.э. при императоре Юстиниане была проведена глобальная кодификация всего Римского права.
Цель: устранить противоречия между различными источниками римского права.

В 538 году Юстиниан создают комиссию кодификаторов из 10 юристов, возглавляемую Трибонианом.
Перед комиссией были поставлены следующие задачи:
1) на основе всех конституций составить кодекс гражданского права
2) написать элементарный учебник по гражданскому праву
3) обобщить мнение и суждение классических юристов в едином источнике

7 апреля 529 года был обнародован Кодекс 1ой редакции, в который вошли все императорские конституции с 1 по 6 века.
В декабре 530 года в состав кодификационной комиссии вошли ученые юристы бейрутской школы (Теофил, Дорофей, Анатолий).
В задачу этой обновленной комиссии входило составление и написание Сборника мнений и суждений классиков.
16 декабря 533 года этот труд был завершен и был опубликован под названием Digestal (сборник)
В ноябре 534 был переработан и обновлен Кодекс 1ой редакции, а до этого в 533 году (сразу после дигеста) были написаны Институции – элементарный учебник гражданского права.
В последствии с 535 по 565 годы свод гражданского права был дополнен конституциями самого Юстиниана, получивших название Novella.

В кодексе систематизировано 4600 конституций. Состоял кодекс из 12 книг, разделенных на 765 титулов.
1ая книга содержала постановления по Каноническому праву, разъяснения по поводу источников права, а также положения по государственной службе чиновников.
Книги со 2 по 8 включали в себя положения по гражданскому праву и гражданскому судопроизводству.
9 книга была посвящена уголовному праву.
С 10 по 12 книгу были посвящены государственному управлению и финансам.

Дигесты представляли собой систематическую компиляцию трудов классических юристов (цитат, мнений и суждений).
Всего в составе дигеста представлено 2 тысячи научных работ в виде 9,2к фрагментов.
По сути это была правовая энциклопедия того периода.
При этом сами дигесты включали в себя титулы и фрагменты.
Состояли из 50 книг.
В книгах с 1 по 4 рассматривались общие вопросы права, учения о субъектах права.
В книгах с 5 по 11 учения о праве собственности и иных вечных правах, положения о защите права собственности.
В книгах с 12 по 19 содержались положения об обязательствах, возникающих из договоров и взаимного доверия.
В книгах с 20 по 27 содержались положения об обеспечении исполнения обязательств.
В книгах с 28 по 38 положения о завещаниях
В книгах с 37 по 43 положения, посвященные судейскому усмотрению
В книгах с 44 по 50 положение, посвященные уголовному праву, а также там содержались правила юридической терминологии.

Институции – элементарный базовый учебник. Одновременно был и средством обучения и имел силу закона.
Институции подразделялись на 4 книги и 98 титулов.
Книга 1 посвящалась общему учению о праве и о субъектах права.
2 книга содержала институты вечного и обязательственного права.
3 книга содержала положения об исках.
4 книга содержала положения о вещах.

Новеллы – посвящены наследственному праву. Там были представлены 122 конституции.


Лица (persones)

Римская правосубъектность. Ее содержание, ограничение и утрата.

По словам Гая «Все право относится к лицам или к вещам»
Право, относящееся к лицам подразделялось на
1) статусное
2) семейное

Римское общество – общество статуса.
Все физические лица с точки зрения статуса делились на 3 категории:
1) статус свободы (livertatis)
- свободные (свободнорождённые +вольноотпущенники)
- рабы – субъектами права не являлись (говорящие вещи).

2) гражданский статус (civilis) – с этой позиции все свободные делились на
- граждан
- не граждан

3) семейный статус (familias) – c этой позиции свободные граждане делились на
- семейно-самостоятельных (sui juri) – главы семейств и эмансипированные мужчины (не состоящие под власть домовладыки или опекуна)
- семейно-подвластных (alieni juri) – все граждане, входившие в состав патриархальной агнатской семьи + эмансипированные женщины, не находящиеся под властью домовладыки или мужа, но при этом находящиеся под властью назначенного опекуна.

Свободные римские граждане обладали свойством правосубъектности – способность быть субъектом права.
Элементы правосубъектности:
1) caput (правоспособность) – способность лица иметь субъективные права и нести обязанности.
2) habet (дееспособность) – способность гражданина совершать юридически значимые действия, приобретать и осуществлять права, исполнять обязанности, а также нести ответственность за причинение вреда другим лицам.

Римская правоспособность возникала с момента рождения.
Римское право признавало отдельные элементы правоспособности (в частности способность быть наследником) за еще не родившимися детьми наследодателя, зачатыми до смерти наследодателя.
Nasciturus – ребенок, который зачат до смерти наследодателя, а родился после его смерти.

Уровень дееспособность определялся возрастом и полом.
По словам Юлия Павла «Ребенок правоспособен, если родился живым, доношенным и в человеческом облике».
Доношенным – если прожил сутки и умер на следующие сутки, то считался субъектом права.

1ая возрастная категория – дети (infantes) с момента рождения до 7 лет – полностью недееспособны. Их отсутствующая дееспособность восполнялась либо домовладыкой либо опекуном.

2ая возрастная категория – подростки (девушки до 12, юноши до 14 лет). Возраст 12 и 14 являлся и возрастом дееспособности, и брачным возрастом.
До достижения этого возраста они частично дееспособны. Могут совершать сделки, но с согласия владыки или опекуна.

3ая возрастная категория – миноры (minores) – до юношей до 25 лет. Могли оставаться под властью отца. Эмансипированные миноры могли ссылаться на неопытность в делах и над ними назначалось попечительство.
Женщины находились в минорном статусе пожизненно. Они находились под властью домовладыки или мужа, или под юридической властью опекуна.

По словам Юльпиана «Мы признаем естественной опеку над женщинами, ибо женщины, как дети, не могут разумно управлять и распоряжаться имуществом».

Утрата и ограничение правосубъектности.

Максимальная утрата – лишение статуса свободы.
До середины 3 века до н.э. в рабское состояние можно было перейти за долги, но уже в середине 3 века это положение было отменено.
Но также можно было перейти в это состояние за преступление, если предусматривалось наказание в виде ссылки на каторжные работы.

Также предусматривалось лишение гражданства.
Утрата свободного семейного статуса – переход под власть домовладыки.
В процессе усыновления мужчина мог попасть под власть домовладыки.

Частные случаи ограничения дееспособности (только в судебном порядке)

1. Бесчестие (infamia) – дезертиры с поля боя, воры, мошенники, лжесвидетели, клятвопреступники, «лица позорного промысла»: актеры, свободные гладиаторы, проститутки, содержали лупанариев (публичный дом), сводники.
Иск о бесчестии к таким гражданам мог подать любой римский гражданин.
После объявления бесчестия эти лица поражались в гражданских правах и не могли быть наследниками.

2. «Лишение действия» (intestabilitas) – подвергались весовщики и те лица, которые выступали свидетелями при таких лицах, а в последствии отказывались дать показания в суде.
В последствии эти лица фактически были лишены права совершать крупные формальные сделки.

Правовое положение отдельных категорий населения римского государства. Значение эдикта Антонина Каракаллы.

Римские граждане

Наиболее полноправная часть населения в сфере публичного права:
- право участвовать в народных собраниях
- право занимать выборные магистратские должности
- право и обязанность служить в составе легионов

В сфере частного права
- право заключать римский брак (ius conubii) – семейная дееспособность
- право совершать любые сделки, не противоречащие публичным предписаниям (ius commercii)
- право составлять завещания (ius testament)

Римское гражданство приобреталось по рождению либо путем натурализации.
Натурализация – усыновление не гражданина римским гражданином; освобождение раба римским гражданином; дарование гражданства.
Первоначально сенат мог даровать гражданство, пожизненный консул, а далее принципс.
Формулировка дарования гражданства «За особые услуги перед римским народом»

Латины

Латины – иные италийские общины.
Выделяли 2 категории латинов
1) «древние» латины – жители исторической области – Лациума. Города лациума вместе с Римом в раннедоклассический период составляли латинскую лигу (союз). В плане правосубъектности практически не отличались от римлян. Имели свое латинское гражданство, свои выборные магистратуры. В сфере частного права обладали 3мя правомочиями, что и римляне.

2) капитулированные латины (сдавшиеся) – бывшие враги.
Первоначально в сфере публичного права бесправны вплоть до 1 века до н.э. Юлий Цезарь даровал гражданство. В сфере частного права обладали только коммерческой дееспособностью.

Перигрины

Первоначальное значение в раннедоклассический период – любые чужестранцы.
В ранедоклассический период абсолютно бесправны. Любой гражданин мог обратить перегрина в рабство.
Со 2ой половины доклассического периода их положение меняется – все жители провинций римского государства.
В сфере публичного права никаких прав у них нет, в сфере частного права за ними признается коммерческая дееспособность.
Споры между ними, а также между ними и римскими гражданами разрешаются провинциальными преторами на основе местных обычаев.

Либертины

Вольноотпущенники. Бывшие рабы.
Статус вольноотпущенника зависел от статуса бывшего хозяина. Соответсвенно бывший раб становится либо римским гражданином (если хозяин гражданин), или в статус перегрина (если хозяин перегрин).

Вольноотпущенник помимо того, что приобретал гражданский статус, он также приобретал имя бывшего хозяина с добавлением бывшего рабского прозвища.

В сфере публичного права они не имели избирательных прав и не могли занимать магистратские должности.
В сфере частного права могли вступать в римский брак с точно такими же вольноотпущенниками.

К началу классического периода они могли заключать браки со свободно рожденными за исключением лиц сенаторского сословия.
В сфере коммерческой и завещательной дееспособность права их не ограничивались.
Если либертин не составлял завещание, то имущество его переходило бывшему хозяину.
Между либертином и бывшим хозяином возникало особое правоотношение.
Называлось оно «правоотношение патронажа и клиентелы».
Бывший хозяин становился патроном, а либертин его клиентом.
Содержание правоотношения:
либертин обязан:
- оказывать почести патрону и членам его семьи
- в случае необходимости обязан предоставлять патрону материальное содержание (алименты)
- обязан был патрону оказывать услуги
- если патрон попадал в плен, обязан был его выкупить
Неисполнение этих обязанностей грозило возвратом в рабское состояние.
В свою очередь патрон обязан был представлять интересы своего клиента в суде и в государственных органах.

Патронатные отношения могли прекращаться в случае так называемого неблаговидного поведения патрона.

В 212 году император Антонин Каракалло своим эдиктом предоставил римское гражданство всему свободному населению империи, за исключением «покоренных».
Т.О. отношения между этими категориями населения были устранены.


Опека и попечительство в Римском праве

ОиП – способ восполнения отсутствующей либо недостающей дееспособности.
Различия между римской ОиП заключалось в следующем:
1) опекун придает юридическую силу сделкам опекаемого формальным актом до совершения самой сделки. Попечитель выражает свое согласие неформально.
Одновременно опекун и попечитель ручаются по сделкам опекаемых и подопечных перед их кредиторами.

Опека – устанавливалась над детьми, а также над женщинами, которые не находились под отцовской властью или властью мужа.
При этом в отношении детей опекун – законный представитель.
В отношении подростков и женщин опекун – «ручатель».
Опекунами могли быть назначены только римские граждане мужского пола, не имеющие физических недостатков, которые препятствовали бы им исполнению своих обязанностей.
Не могли быть опекунами:
- лица, подвергнутые процедуре бесчестия
- солдаты
- кредиторы и должники опекаемого
- «лица заинтересованные и враждебные»
- расточители

Опекун мог отказаться от своих обязанностей только в следствие тяжелой болезни или достижения возраста 70 лет.

По способу установления выделяли 3 вида опеки:
1) «законная» опека – вид наследственной опеки, при котором после смерти наследодателя опекуном назначался так называемый неактуальный наследник, как правило, из состава 2ой очереди.

2) завещательная опека – вид наследственной опеки. Наследодатель при своей жизни заранее назначал опекуна, указывая его в тексте завещания. Он мог назначить даже несколько опекунов. Опекуном по завещанию мог быть назначен даже раб, но при условии, если после смерти наследодателя он по завещанию считается свободным.

3) распорядительная опека – опекун назначался решением магистрата при невозможности назначить опекуна из числа наследников.

Обязанности опекуна:
- составить опись имущества опекаемого и принимать меры к его сохранности
- мог распоряжаться этим имуществом, но в интересах опекаемого
- отвечал перед опекаемым всем своим имуществом в случае своей недобросовестности

Попечительство

Устанавливалось над минорами по их просьбе.
Функции такого попечителя практически не отличались функциями опекуна над женщинами.

Назначалась опека над безумными и над расточителями (те лица, которые своими действиями вводили кредиторов в убыток, расточая свое имущество).
Над этими лицами попечительство назначалось по распоряжению магистрата, как правило, из числа кредиторов.

Юридические лица в римском праве. Создание и прекращение юридических лиц.

В современном частном праве под юридическим лицом понимается организация, обладающая на праве собственности обособленным имуществом и выступающая от собственного имени в гражданском обороте.

Источники римского права, включая и систематизированные источники, не содержат специального нормативного раздела, посвященного правовому положению юридических лиц.

Отсутствовал единый термин, который определял бы понятие юридического лица.
В различных источниках использовались различные термины:
- universitas (общность)
- collegia (союз)
- corporation (объединения)
- quasi persona (как будто бы лицо)

Текст преторского эдикта 1го века до н.э. гласит:
«Если кто придет ко мне от имени общности, я дам иск, и судья будет решать дело так, как будто бы это лицо».
1) тем самым преторы признают наличие особого субъекта
2) предоставляет защиту не тому, кто пришел, а именно организации, от имени которой обратился гражданин.

Формула «квази персона» была преобразована баллонскими юристами в термин persona fictive (несуществующее лицо).
В 19 веке немецкий юрист Совиньи разработал теорию фикции относительно юридического лица.

В начале 1 века н.э. римский юрист Цельзы предприняли попытку разработать учение о юридических лицах.
За основу своих рассуждений Цельзы берут категорию «лежачего наследства» (hereditas jacens).
«Лежачее наследство» - наследственная масса, которая с момента открытия наследства еще не принята актуальными наследниками. Наследство, которое «ждет» наследника.
По римским закона лежачее наследством в целях его сохранности «числилось» за умершим, т.е. не считалось бесхозяйным и воплощало в себе юридическую личность умершего.
В этот период наследством управляли и распоряжались:
1) раб управляющий
2) назначенный наследодателем исполнитель завещания
3) гестор – сосед.
Эти лица совершали сделки с наследственным имуществом, пополняя тем самым как актив, так и пассив наследства.
Совершали сделки они не от собственного имени, от имени наследства, в котором и воплощалась персона, т.е. юридическая личность умершего.

Здесь Цельзы вывели 2 основным признака юридического лица:
1) организационное единство – юридическое лицо, участвуя в обороте, выражает свою волю через действия физических лиц

2) имущественная обособленность – имущество юридического лица обособлено от имущества физических лиц и принадлежит самому юридическому лицу.

Концепция Цельзов явилась основой для другой теории (органистической теории).


Виды юридических лиц:
Юридические лица публичного права

1. Наиболее ранее образование – республиканская казна (aerarium)
2. В эпоху принципата учреждается фиск (имперская казна). Управляли и распоряжались имуществом фиска назначаемые государственные чиновники – фискалы.
В состав имущества фиска включались любые виды объектов, при этом исключительной собственностью фиска являлись поступления от налогов и сборов, провинциальные земли, недра земли.
В гражданском обороте фиск наделялся привилегиями, которые создавали ему преимущества перед другими участниками оборота:
а) бессрочная виндикация – возможность собственника, утратившего имущество, истребовать это имущество из чужого незаконного владения.
Виндикация частного лица была ограничена сроками приобретательской давности, а чуть позже сроками исковой давности.
Фиск в любое время мог истребовать свое имущество.

б) право законного генерального залога в отношении имущества должника – способ обеспечения возврата долга. Между частными лицами залог мог устанавливаться только в силу договора.

в) денежные обязательства, в которых фиск выступал кредитором, всегда были процентными

г) фиск мог быть наследником как по закону, так и по обещанию.


12.03.12

3. Муниципии municipies – самоуправляющиеся общины в пределах городского поселения.
В состав имущества муниципии включались:
- городские земли
- общественные здания, сооружения
- поступления от местных налогов и сборов

В первом веке нашей эры им было предоставлено право быть наследниками по завещанию.

4. Жреческая коллегия – особых привилегий не имела.
В христианский период права юридического лица признавались за епископальной общиной, а уже позднее в 6ом веке н.э. в целом за церковью как за учреждением.

Юридические лица частного права

1. Корпорации – объединения частных лиц.
а) торговые
б) доходные – доход от судного, рентного капитала
в) откупщиков
г) ремесленные
д) благотворительные
е) похоронные

Управляли и распоряжались имуществом корпорации акторы и кураторы.
Наиболее важные вопросы решались на общем собрании.

В конце классического периода были выработаны основные принципы деятельности корпорации:
1) имущество корпорации принадлежит на праве собственности самой корпорации и не является общей собственностью ее участников
2) доходы от деятельности корпорации принадлежат самой корпорации, а участники делят между собой дивиденды
3) корпорация не отвечает по обязательствам корпорантов. Равные корпоранты не отвечают по ее долгам
4) изменение субъектного состава к участникам корпорации не изменяет ее правового статуса (корпоранты приходят и уходят, корпорация остается)


Создание и прекращение юридических лиц

Вопросы создания фиска не волновали римских юристов, поскольку фиск являлся преемником республиканской казны и считался вечным.

Италийские города обладали муниципальным статусом с древности, а провинциальные города имели статус колоний.
При этом муниципальный статус мог быть им дарован.
В сенатских провинциях – акты сената.
В императорских провинциях – распоряжения принципа.

В доклассический период публичная власть не вмешивалась в процесс создания и деятельности частных корпораций.
Создавались они добровольно-явочным порядком.
В конце 1го века до н.э. Юлий Цезарь своим эдиктом распустил все частные корпорации и запретил создание новых.

Октавиан Август сделал порядок создания корпораций разрешительным.
Лица, желающие создать корпорацию в количестве не менее 3 человек, должны были составить уставную грамоту (lex collegia) и указать в ней следующие сведения:
1) цель создания корпорации
2) срок действия
3) виды деятельности
4) размер складочного капитала
5) поименованные состав участников – если участников было достаточного много, то допускалось указание нескольких участников.
Грамота передавалась в сенат, который изучал ее на предмет политической благонадежности и соответствия «добрым римским нравам».
Окончательное же решение принимал принципс.

Прекращение действия

По истечению срока действия уставной грамоты, достижения цели, самороспуск, несостоятельность (банкротство).
Если состав заявленных требований превышал складочного капитала, то корпорация считалась несостоятельной.

Правовое положение рабов. Правовые последствия сделок, совершаемых рабами. Рабский пекулий.

Рабы являлись не субъектами, а объектами права (res vocales – говорящие вещи)

Источники рабства:
1) военные плен
2) частное порабощение
3) долговое рабство – до середины 3 века до н.э.
«Свободная женщина могла быть обращена в рабство за связь с чужим рабом. Если связь была открытой, то хозяин раба должен был ее трижды предупредить, то обращалась в рабство в пользу этого …»

В раннедоклассический период рабство являлось патриархальным, а сами рабы включались в состав фамилии (familia) своего хозяина в качестве подвластной.

Во 2ой половине доклассического периода рабы продолжают числиться в составе фамилии, но членам семьи уже не равны, при этом за рабами признаются свойства человеческой личности
По словам Ульпиана «Раб человек, но не лицо».

Хозяин обязан был похоронить раба после его смерти, место погребения считалось священным, признавались кровно-родственные связи рабов, наличие семейно-брачных и родительских отношений, брачные связи рабов имели 2 правовых последствия:
- если рабская семья отпускалась на свободу, то наличие кровных связей между их потомством являлось препятствующим условием для заключения в последствии римского права
- запрещалось распродавать рабскую семью в разные места и разным хозяевам.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-05-31; Просмотров: 547; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.07 сек.