КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
К теме № 1-3
В рамках изучаемых тем рассматриваются основные правовые понятия (категории) международного частного права, такие как: понятие и предмет МЧП, источники МЧП, общий метод и др. Обучаемые должны четко усвоить понятие международного частного права, как самостоятельной отрасли права и его значение в современном мире. В данном случае следует исходить из того, что основное предназначение МЧП разрешение коллизионной проблемы, т.е. проблемы выбора права. Следует, помнить, что предметом любой отросли права, является круг общественных отношений, регулируемых данной отраслью. Предметом международного частного права являются гражданско-правовые отношения (в широком смысле), которые осложнены иностранным элементом. Необходимо четко уяснить, что иностранный элемент может присутствовать в трех различных качествах, а именно: в качестве иностранного субъекта (гражданин иностранного государства, иностранной организации или иностранное государство, которое только тогда является субъектом международного частного права, когда вступает в частные отношения с физическим или юридическим лицом); в качестве иностранного объекта, который находится за границей; в качестве иностранного юридического факта, произошедшего за границей. Говоря о системе международного частного права, следует знать, какие институты составляют общую, а какие – особенную часть данной отрасли права. Международное частное право как учебная дисциплина делится на три части: общую, особенную и международный гражданский процесс, то есть судебную защиту прав иностранцев. Необходимо знать, что существенной особенностью международного частного права является содержание его метода - совокупности правовых средств, способов, с помощью которых происходит регулирование международных частно-правовых отношений. При правоотношениях с иностранным элементом всегда возникает так называемый коллизионный вопрос: необходимо решить, какой из двух сталкивающихся законов подлежит применению. «Коллизия» – латинское слово, означает «столкновение». При этом, следует уяснить, что при помощи материально-правового способа происходит регулирование спорного материального правоотношения непосредственно, а при коллизионно-правовом - опосредованно. При материально-правовом всегда применяется специальное регулирование, а при коллизионном – общее регулирование. При раскрытии данного вопроса следует указать формы осуществления метода международного частного права это: а) национально-правовая – путем принятия государством коллизионных норм; б) национально-правовая – путем принятия государством материальных норм частного права; в) международно-правовая – посредством унифицированных коллизионных норм, принятых международными договорами; г) международно-правовая – путем создания одинаковых по содержанию гражданско-правовых норм, то есть унифицированных материальных норм. Международное частное право занимает место на стыке двух больших правовых систем: национального (внутригосударственного) права и международного права. Поэтому, говорят о месте международного частного права в юридической нормативной системе (правовой системе), следует указать на соотношение международного публичного, международного частного и национального права. Нормы международного частного права содержаться в целом ряде источников. Изучая данный вопрос необходимо назвать виды источников международного частного права: международные договора, внутреннее законодательство; судебная арбитражная практика и обычаи. Необходимо указать особенности источников международного частного права. Важно помнить, что в России нет специального закона по вопросам международного частного права, нормы международного частного права содержатся в целом ряде нормативных правовых актов: части 3 ГК РФ; Семейном кодексе РФ; КТМ РФ и т.д.. В ракурсе рассматриваемых вопросов следует особое внимание уделить понятию унификации в международном частном праве. При этом следует отметить, что унификация представляет собой рациональное сокращение числа объектов одинакового функционального назначения с целью повышения эффективности и универсальности правового регулирования. Выделяют следующие виды унификации: двусторонняя, региональная, универсальная. Каждый вид следует охарактеризовать. Особое внимание следует уделить вопросам установления содержания и применения иностранного права. Проблема установления содержания иностранного права возникает, когда применению подлежит норма иностранного права и у правоприменителя возникает вопрос: как установить содержание этого иностранного права и каковы юридические последствия в случае, если содержание этого права не будет установлено? В данном вопросе следует особое внимание уделить анализу Гражданского кодекса РФ ст. 1191, положения данной статьи четко определили ряд методов установления содержания норм, к которым относятся: учет официального толкования, практики применения и доктрины в соответствующем иностранном государстве. Однако, нельзя забывать о том, что участники правоотношения в международном частном праве могут самостоятельно выбрать применимое право. Правовая природа и функциональное значение принципа автономии воли рассматривается исследователями неоднозначно. Следует указать эти точки зрения и высказать свою позицию по данному вопросу. Важно отметить, что наряду с ситуациями обязательного применения иностранного права существуют и некоторые ограничения. Этой цели служит особый институт международного частного права, называемый «оговорка о публичном порядке». Следует дать анализ внутреннего законодательства Российской Федерации по вопросу ограничения применения иностранного права на своей территории. Такие ограничения предусмотрены ст. 1193 ГК РФ, ст. 167 СК РФ и т.д. Конечно же, нельзя не отметить проблему взаимности коллизионных норм, которая неотъемлемо связана с тенденцией укрепления и развития межгосударственных отношений. Сущность взаимности состоит в предоставлении физическим и юридическим лицам иностранного государства определенных прав при условии, что физическими юридическим лицам предоставляющего им государства будут пользоваться аналогичными правами в данном иностранном государстве. Следует разграничить понятия материальной и формальной взаимности. С вопросом взаимности тесно связано понятие реторсии- ответные ограничения, цель которых добиться взаимности. К теме № 4. Ключевым вопросом данной темы является учение о коллизионных нормах. Коллизия права – это столкновение и противоречие правовых норм разных государств при регулировании одного того же отношения, осложненного иностранным элементом. В ситуации, когда возникает коллизия права, перед сторонами встает проблема выбора права, подлежащего применению для разрешения конкретного спора. Достигается это с помощью коллизионных норм. Коллизионная норма - это норма, определяющая, какое право должно применяться к отношениям, возникающим в условиях международного общества, когда на регулирование таких отношений может претендовать правопорядок нескольких стран и необходимо разрешить возникающую коллизию, подчиняя отношения с иностранным элементом праву определенной страны. Говоря о строении коллизионной нормы, следует указать, что понимается под объемом и привязкой коллизионной нормы. Объем коллизионной нормы указывает на отношения, осложненные иностранным элементом к которым эта норма применяется, а привязка -это указание на подлежащий применению закон. Коллизионные нормы международного частного права многочисленны и разнообразны, поэтому следует разобраться с квалификацией соответствующих норм. При этом необходимо привести примеры коллизионных норм из Российского законодательства и международных договоров РФ. При изучении коллизионных норм следует особое внимание уделить проблеме толкования (квалификации) понятий содержащихся в коллизионной норме (конфликта квалификаций), возникающей между юридическими понятиями, лежащими в основе коллизионных норм каждого государства, которые словесно одинаковы, но имеют разное содержание в праве различных государств. При этом различают несколько способов разрешения конфликта квалификации: по закону суда; по правовой системе права, к которой отсылает коллизионная норма; по принципу автономной квалификации. Особое место занимают вопросы применения норм коллизионного права, связанные с проблемой применения коллизионных норм Одной из которых является проблема обратной отсылки, поскольку иностранное право должно применяться в силу действия коллизионных норм. Важно отметить, что иностранное право в Российской Федерации применяется во всех случаях, когда коллизионные нормы отсылают к иностранному праву. Конечно, нельзя забывать, что обратная отсылка-это результат столкновения, коллизии коллизионных норм разных государств. В этой связи выделяют положительные и отрицательные коллизии. К теме № 5. В рамках данной темы рассматриваются вопросы правового положения субъектов МЧП. Субъектами международного частного права, как и любой другой отрасли права, признаются лица, обладающие правами и несущие обязанности в правоотношении. При этом термин «лица» употребляется в широком смысле для обозначения всех субъектов. Выделяют следующие виды субъектов: физические лица, особенностью правового положения которых в международном частном праве является одновременное подчинение праву страны гражданства и праву страны пребывания. К физическим лицам относятся: граждане РФ, иностранные граждане, бипатриды, апатриды, беженцы. Юридические лица, правовой статус которых в международном частном праве определяется в двух аспектах: правовое положение российских юридических лиц за рубежом; правовое положение иностранных юридических лиц в Российской Федерации. Международные организации, в основе создания которых лежит международный договор или международное соглашение. Государства, особенность правового статуса которых вытекает из суверенитета государства и наличия у государства иммунитета от юрисдикции иностранного государства. Важно отметить, что условием международного гражданского обмена является равенство его участников. Применительно к российскому законодательству речь идет прежде всего национальном режиме как основном для этой категории лиц. Национальный режим означает приравнивание иностранных граждан и лиц без гражданства в правах и обязанностях к гражданам страны пребывания. При анализе правового статуса физических лиц в международном частном праве следует дать анализ положения ст. 1195 ГК РФ, данная норма закрепляет «личный закон юридического лица». Следует охарактеризовать положения ст. 1202 ГК РФ, которая закрепляет понятие «личного закона юридического лица». В данном вопросе нельзя забывать о доктринах юридического лица: доктрина инкорпорации, оседлости и центра эксплуатации. В международном частном праве правоотношения с участием государства имеют ряд особенностей: а) к договору между государством и иностранным физическим или юридическим лицом применяется внутреннее право этого государства; б) в гражданских отношениях государство участвует на равных началах с другими участниками данных отношений; в) в силу своего суверенитета государство имеет иммунитеты, поэтому сделки с ним подвергнуты повышенному риску. Государство как участник международного частного права выступает по средствам своего иммунитета. Термин «иммунитет» - освобождение, избавление от чего-либо. Важно помнить, что иммунитет государства- это его право, вытекающее из суверенитета, но не обязанность. Поэтому ничто не мешает государству отказаться от него. Нельзя забывать, что государство вправе отказаться как от иммунитета в целом, так и от какого-либо элемента. В ракурсе рассмотрения данного вопроса следует указать правила отказа от иммунитета. Принято различать следующие виды иммунитетов: иммунитет от действия законодательства иностранного государства; судебный иммунитет; иммунитет на собственность государства и иммунитет сделок государства. При этом следует установить, в чем заключается доктрина функционального иммунитета и доктрина абсолютного иммунитета. К теме № 6. При изучении данной темы важно помнить, что в законодательствах различных государств по-разному решаются вопросы понятия и содержания права собственности, порядок возникновения и прекращения права собственности и др. Основным коллизионным принципом в сфере вещных прав выступает- закон местонахождения имущества. Данный общепризнанный метод нашел свое отражение и в российском законодательстве - ст. 1205 ГК РФ. При рассмотрении коллизионного вопроса права собственности следует помнить, что регулирование перехода прав собственности осуществляется по средствам коллизионных привязок. В сфере права собственности для установления применимого права все коллизионные привязки делятся на две группы: коллизионные привязки в отношении движимого имущества и в отношении недвижимого имущества. С вопросом о праве собственности тесно связан вопрос об иностранных инвестициях на территории России. Под иностранными инвестициями понимаются все виды имущественных ценностей, вкладываемые иностранными лицами в объекты различных видов деятельности с целью получения прибыли. Следует указать субъектов инвестиционной деятельности. Важно рассмотреть следующие основания классификации иностранных инвестиций: в зависимости от субъектов; с экономической точки зрения. Следует помнить, что объектом инвестиций являются объекты гражданских прав - имущество, имущественные права, интеллектуальная собственность, услуги, информация и т.д. Субъектами иностранных инвестиций могут выступать: иностранные юридические лица, иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные государства, международные организации. При изучении данного вопроса необходимо указать способы осуществления инвестиционной деятельности в РФ. К теме № 7. В ракурсе рассматриваемой темы следует уяснить понятие внешнеторговой сделки, которая представляет собой комплекс отношений в сфере международной торговли, в результате чего происходит перемещение товаров из одной страны в другую. Внешнеторговая сделка, является разновидностью внешнеэкономической сделки, поскольку международная хозяйственная деятельность не сводится только к торговой, она также включает в себя международное инвестиционное сотрудничество, валютные и финансово-кредитные операции, а также целый ряд других видов деятельности. Внешнеэкономическая сделка характеризуется императивными и факультативными признаками. Следует уяснить, что в основу ее квалифицирующих признаков положено два критерия: предпринимательский характер отношений сторон, и принадлежность коммерческих предприятий сторон к разным государствам. При этом основу правового регулирования отношений из внешнеэкономических сделок (договоров) составляет основополагающий коллизионный принцип «автономия воли сторон», в отсутствии которого коллизионно-правовое регулирование данных отношений основано на применение права, с которым данное отношение наиболее тесно связано. Для уяснения сути коллизионно-правового регулирования внешнеэкономических договорных отношений по нормам МЧП РФ следует проанализировать ст. 1209,1210,1211, 1215 ГК РФ. В основе сделки, экспортной или импортной, лежит договор купли-продажи. Порядок заключения договора международной купли-продажи товаров регулируется Конвенцией ООН о договорах международной купли продажи товаров 1980 г. (Венская конвенция). Структура внешнеторгового контракта представляет собой расположенные в определенной последовательности контрактные условия (положения), каждое из которых представляет собой самостоятельный раздел, регулирующий конкретные вопросы, связанные с исполнением внешнеторговой сделки. Контрактные условия, прежде всего, подразделяются на условия существенные, обычные и дополнительные, из которых наибольшее значение имеют первые. Каждый вид условий следует охарактеризовать. Венская конвенция не требует соблюдения письменной формы договора, допуская возможность заключения внешнеторгового контракта в устной форме (ст. 11 Венской конвенции). Коллизионные вопросы, относящиеся к форме внешнеэкономической сделки, регулируются ст. 1209 ГК РФ. Особенностью внешнеэкономической сделки состоит в том, что стороны могут самостоятельно определить право, применимое к отношениям, в которых они участвуют (принцип автономии воли). Важно отметить, что выбор сторон при этом должен быть прямо выражен или о пределенно следовать из условий договора, обстоятельств дела. Однако, если право, применимое к договору, не определено соглашением сторон, то применяется ст. 1211 ГК РФ, в силу данной нормы договор регулируется правом страны, с которой он наиболее тесно связан. Так же следует помнить, что базисными условиями в договоре купли-продажи называют специальные условия, которые определяют обязанности продавца и покупателя по доставке товара и устанавливают момент перехода риска случайной гибели или повреждения товара с продавца на покупателя. Базисные условия определяют, кто несет расходы, связанные с транспортировкой товара от продавца экспортера к покупателю-импортеру. Базисные условия вырабатываются международной торговой практикой. Примером служит свод Международных правил толкования торговых терминов, известных как ИНКОТЕРМС. Данные правила включают в себя четыре группы: E, F, C, D. Каждую группу следует охарактеризовать. К теме № 8. При изучении данной темы следует рассмотреть понятие международной перевозки, под которой понимается перевозка грузов и пассажиров между двумя и более государствами, выполняемая на условиях, которые установлены заключенными этими государствами международными соглашениями. Следует помнить, что характерной особенностью правового регулирования в этой сфере является то, что основные вопросы перевозок решаются в международных соглашениях, содержащих унифицированные нормы, единообразно определяющие условия перевозок грузов и пассажиров. Не следует забывать, что в ходе исполнения договора международной перевозки соответствующие материально-правовые нормы применяются на основании различных коллизионных принципов. В международном судоходстве сложились две основные формы организации перевозок: регулярная, нерегулярная. Регулярные перевозки обычно осуществляются на основании соглашений об организации постоянных морских линий. Такие соглашения могут быть межгосударственными, однако они заключаются заинтересованными судовладельческими компаниями. Нерегулярные же перевозки осуществляются по договоренности, соглашению сторон. Такой вид перевозок осуществляется на основании договора фрахтования судна. Следует указать следующие правила морских перевозок: право определяется соглашением сторон; закон государства, указанного в билете пассажира; закон государства, в котором учреждена, имеет основное место деятельности или местожительство сторона, являющаяся перевозчиком -в договоре морской перевозки, судовладельцем - в договоре морского агентирования. Международные унифицированные правила дорожного движения установлены Конвенцией о дорожном движении и Протоколом о дорожных знаках и сигналах 1949 г. Важно помнить, что автомобильных перевозок существенно значение имеет создание гарантий при причинении вреда третьим лицам автотранспортными средствами- источником повышенной опасности. Это достигается по средствам введения общеобязательного страхования гражданской ответственности, что предусматривается как внутренним законодательством, так и рядом международных соглашений. При изучении вопроса о железнодорожных перевозках следует дать анализ Соглашению о международном грузовом сообщении и Соглашении о международном пассажирском сообщении 1951 г. Ответственность железных дорог за несохранность груза наступает при наличии вины перевозчика, которую в ряде случаев должен доказать грузовладелец. Несохранность груза должна подтверждаться коммерческим актом. Иски к железным дорогам предъявляются в суде, причем предварительно перевозчику должна быть направлена претензия. Условия же воздушных перевозок пассажиров и грузов определяются Варшавской конвенцией для унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок (1929 г.) Важно отметить, что действие Варшавской конвенции распространяется на международные воздушные перевозки пассажиров, багажа и грузов при соблюдении ряда условий: место отправления, место назначения расположены на территории двух участвующих в Конвенции государств; место отправления, место назначения находятся на территории одного и того же государства- участника, а остановка предусмотрена на территории другого государства, участвующего или не участвующего в Конвенции. Ответственность перевозчика основана на вине, которая наступает независимо от доказательства вины перевозчика. К теме № 9. Данная тема посвящена вопросам правового регулирования отношений в сфере права на результаты интеллектуальной деятельности международного характера. Права на интеллектуальную собственность подразделяются на два блока: во-первых, авторские права, которые охватывают права на литературные, художественные, научные произведения и права исполнителей, производителей фонограмм, организаций вещания, называемые смежными правами; во-вторых, права на промышленную собственность, которые охватывают права на изобретения, промышленные образцы, товарные знаки и т. п., т. е. права на результаты интеллектуальной деятельности, связанной с материальным производством, торговлей товарами, услугами. Правовая регламентация отношений в каждом из блоков интеллектуальной собственности имеет свои особенности. Вопросы данной темы следует изучать с учетом соответствующих международных конвенций (договоров) и норм части четвертой ГК РФ. Основным международным многосторонним соглашением в области авторского права является Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 1886 г. Другим многосторонним соглашением в этой области является Всемирная конвенция об авторском праве 1952 г. Важно провести сравнительный анализ объектов авторских прав, так Всемирная конвенция указывает в качестве объектов охраны литературные, научные и художественные произведения, выраженные в следующих основных формах: письменной, музыкальной, кинематографической, изобразительной (произведения живописи, графики, скульптуры) и др. Бернская конвенция раскрывает термин «литературные и художественные произведения» как «все произведения в области литературы, науки и искусства, каким бы способом, и в какой бы форме они ни были выражены», и дает весьма широкий открытый перечень таких основных форм Объем прав в основном определяется по закону страны, где предъявляется требование об охране. Субъекту охраны предоставляется национальный режим, то есть те же права, которые предоставляются соответствующими законами гражданства данной страны. Осуществление прав в другой стране не зависит от охраны произведения в стране его происхождения. Срок охраны авторского права, по Бернской конвенции, составляет все время жизни автора и 50 лет после его смерти. Бернская конвенция имеет обратную силу закона. Всемирная конвенция, исходит из принципа национального режима. Конвенция содержит немного материально-правовых норм, отсылая к внутреннему законодательству. Всемирная конвенция имеет еще одну особенность, которая касается соблюдения определенных формальностей в отношении охраняемых произведений (помещение на произведении знака авторского права, состоящего из специального символа с, указания обладателя авторского права и года первого выпуска в свет). Всемирная конвенция не имеет обратной силы. Наряду с охраной авторских прав большое значение в современных условиях приобрела охрана так называемых смежных прав. Смежные права – это права исполнителей, производителей фонограмм, организаций эфирного и кабельного вещания. Право промышленной собственности - это субъективные права на различного рода результаты интеллектуального творчества -технические и не технические, которым предоставляется специальная правовая охрана ввиду их важного значения для хозяйственной деятельности, производства и торговли. Объектами охраны промышленной собственности являются патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и указания происхождения или наименования места происхождения, а также пресечение недобросовестной конкуренции. Право промышленной собственности подразделяется: на правовую охрану изобретений, полезных моделей и промышленных образцов; на правовую охрану средств индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции, работ и услуг (к ним относятся товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, фирменные наименования и некоторые другие объекты). К теме № 10. При рассмотрении вопросов данной темы следует изначально определиться с понятием финансирования внешнеэкономической деятельности, т.е. вопросами обеспечения соответствующей деятельности финансовыми ресурсами. Это может быть обеспечено за счет собственных средств либо заемных средств. Где особое место занимают: во-первых, международное кредитование; и, во-вторых, коммерческое финансирование, т.е. использование чужих денежных средств путем реализации договоров международного лизинга и международного факторинга. В основе международных расчетов лежат международные платежные соглашения обычно предусматривают осуществление расчетов российских организаций с зарубежными фирмами в свободно конвертируемой валюте. Форма расчетов указывается в заключаемых внешнеторговых сделках. Наибольшее распространение получили такие формы расчетов, как аккредитивная, инкассо, а также расчеты с помощью ценных бумаг. Так при расчетах по аккредитиву банк, действующий по поручению плательщика об открытии аккредитива и в соответствии с его указанием, обязуется произвести платежи получателю средств или оплатить, акцептовать или учесть переводной вексель либо дать полномочие другому банку произвести платежи получателю средств или оплатить, акцептовать или учесть переводной вексель. По способу обеспечения аккредитивы подразделяются на: покрытые и непокрытые. В зависимости от степени ответственности банков: отзывные и безотзывные. С точки зрения использования аккредитива как средства расчета с поставщиком: обычные и переводные. Инкассо представляет собой форму расчетов, при которой экспортер поручает своему банку получить от импортера непосредственно или через другой банк определенную сумму или подтверждение того, что эта сумма будет выплачена в установленные сроки. Важно отметить, что расчеты экспортированные товары в форме инкассо производятся на основании документов оговоренных сторонами в контракте: счет-фактура, страховые полюса, сертификаты, накладные и т. д. Широкое распространение в области кредитно-расчетных отношений получили такие ценные бумаги как векселя. Вексель представляет собой письменное долговое обязательство строго установленной законом формы, выдаваемое заемщиком кредитору, предоставляющее последнему право требовать с заемщика уплаты к определенному сроку суммы денег, указанной в векселе. Векселями оформляются задолжность импортера при коммерческом кредите и отношения между банками при предоставлении банковских кредитов. При передачи векселя следует соблюдать определенные формальности, предусмотренные вексельным законодательством. Помимо расчетов векселями, большое распространение в области кредитно расчетных отношений получили такие ценные бумаги, как чеки. Чек это письменное распоряжение плательщика своему банку уплатить с его счета держателю чека определенную сумму. Выделяют денежные и расчетные чеки. Кроме этого необходимо иметь в виду, что последнее время набирают обороты электронные формы расчетов. К теме № 11. Деликтные обязательства являются одними из немногих охранительных правоотношений в международном частном праве. При изучении данного вопроса необходимо помнить, что условиями возникновения данных обязательств является наличие совокупности юридических фактов, образующих состав гражданского правоотношения: противоправное поведение лица; вред как последствие этого поведения; причинная связь между противоправным поведением и вредом; вина как психологическое отношение лица к совершенному им деянию. Нельзя забывать, что в международном частном праве правоотношение по возмещению причиненного вреда осложнено иностранным элементом. Следовательно, деликтные отношения будут регулироваться нормами международного частного права, если в роли потерпевшего или причинителя вреда выступает иностранец, либо вред причинен на территории иностранного государства. Так для установления применимого права используются следующие коллизионные привязки: закон места причинения вреда, закон места наступления вредных последствий, личный закон причинителя вреда, закон страны потерпевшего, закон суда и др. Необходимо иметь четкое представление о том, каким правом определяются обязательства сторон при причинении вреда в России, если одна из сторон является иностранным юридическим лицом, а также при причинении вреда за рубежом, если стороны являются Российскими гражданами и Российскими юридическими лицами, для этого следует провести анализ ст. 1219 ГК РФ. При изучении данной темы следует дать характеристику положениям следующих многосторонних соглашений: Парижская конвенция об ответственности в отношении третьих лиц в области атомной энергетике 1960 г., Брюссельское соглашение об ответственности владельцев атомных судов 1962 г. и Венское соглашение о гражданско-правовой ответственности за ядерный ущерб 1963 г. В рамках данной темы изучаются и обязательства из неосновательного обогащения, осложненного иностранным элементом. К теме № 12. Данная тема затрагивает вопросы правового регулирования международных наследственных правоотношений. Во второй половине XX века по ряду объективных причин интеграция государств, локальные войны, экономические кризисы и тд. – резко увеличился уровень миграции населения. В связи с этим косвенным последствием увеличения миграционных потоков стал рост числа наследственных отношений, осложненных иностранным элементом. Это способствовало становлению наследственного права как особого института МЧП. Иностранный элемент в наследственных отношениях проявляется в том, что: - наследодатель, все наследники или некоторые из них могут быть гражданами различных государств, проживать в разных странах; - наследуемое имущество может находиться в разных государствах; - завещание может быть составлено за границей. В международной практике возникает целый ряд вопросов, касающихся наследования по закону и по завещанию, и прежде всего относительно способности лица к составлению и отмене завещания, а также формы самого завещания. Данные коллизии, возможно, разрешить путем применения коллизионных норм, которые содержаться в международных договорах РФ и российском законодательстве. Особое внимание следует уделить основанием возникновения наследственных правоотношений по закону и по завещанию. В большинстве стран завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено в определенном порядке, например у нотариуса. Однако ряд стран допускают составление завещания в письменной форме без удостоверения. В рамках данной темы следует проанализировать положения ст. 1224 ГК РФ, которая закрепляет, что отношения по наследованию определяются по праву страны, где наследодатель имел последнее местожительство. Важно отметить, что к отношениям по наследованию движимого имущества применяется право страны, где наследодатель имел последнее местожительство, к отношениям по наследованию недвижимого имущества применяется право страны, где находится это имущество. Особенностью регулирования семейных отношений в международном смысле является то, что для многих национальных правовых систем характерно избегание законодательного определения брака. Однако, в соответствии с общей правовой концепцией брак может считаться гражданско-правовым соглашением, разновидностью партнерства или же добровольным союзом мужчины и женщины, вследствие чего между лицами, которые вступают в брак, устанавливается особые брачные отношения. Договорная концепция брака является наиболее распространенной. Она базируется на требованиях, которые ставятся законом к порядку заключения каких-либо договоров. Брак-партнерство -четкое разделение функций между супругами. Среди условий регистрации брака принятии выделять: материальные и формальные. Брачно-семейные отношения подразделяются на личные имущественные. Следует отметить, что личным отношениям в законодательстве отводится меньшая доля внимания, чем имущественным. Следует выделять три вида режимов имущества супругов: совместный, режим раздельности и смешанный режим. Важно отметить, что в международном частном праве к материальным условиям заключения брака преимущественно применяется личный закон лиц, вступивших в брак, а к форме брака- закон места регистрации. Важно отметить, что браки между гражданами Российской Федерации и браки между гражданами Российской Федерации иностранцами гражданами или лицами без гражданства, заключенные за пределами территории Российской Федерации с соблюдением законодательства государства, на территории которого они заключены, признаются действительными в Российской Федерации, если отсутствуют предусмотренные Семейным кодексом РФ обстоятельства, препятствующие заключению брака. Однако недействительность брака, заключенного на территории Российской Федерации или за пределами Российской Федерации, определяется законодательством, которое применялось при заключении брака. При применении норм иностранного семейного права суд или органы записи актов гражданского состояния и иные органы устанавливают содержание этих норм в соответствии сих официальным толкованием, практикой применения и доктриной в соответствующем иностранном государстве. К теме № 13. Интернационализация производства, происходящая в XX в., резко усилила миграцию населения. Социально-экономические причины использования иностранной рабочей силы в каком-либо государстве и приложение труда рабочих и специалистов какой-либо страны за её пределами; пребывание за рубежом с целью получения образования и обучения, отличаются от причин миграции населения по национальному признаку, в целях воссоединения семьёй, в результате последствий военных действий и т.д.. Конечным результатом всех этих миграций является образование значительной прослойки иностранных граждан, постоянно или временно находящихся на территории соответствующей страны и вступающих в этой стране в трудовые отношения с местными работодателями. В области трудовых отношений в законодательстве и практике разных стран, а также в международных соглашениях используются различные коллизионные нормы. Изучая данную тему необходимо четко помнить, что при отсутствии соглашения о выборе права применяется право страны, на территории которой осуществляется трудовая деятельность коллизионный принцип «закона места работы». Нельзя забывать, что в отдельных специальных случаях под «законом места работы» понимается закон страны места нахождения правления предприятия, закон флага судна и т.д. Иногда в случае командирования работника в другую страну для выполнения трудовых заданий применяется и принцип закона страны учреждения, командировавшего работниками. Трудовая деятельность иностранцев допускается в РФ на основании трудового договора иностранца с российскими предприятиями и организациями в соответствии с положениями российского трудового законодательства. Применительно к участию иностранных граждан к трудовой деятельности в РФ работодателем признается физическое или юридическое лицо, получившее в установленном законном порядке разрешение на привлечение и использование иностранных работников и использующее труд иностранных работников на основании заключенных трудовых договоров. В качестве работодателя может выступать иностранный гражданин зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя. В аспекте данной темы следует проанализировать ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25 июля 2002 г., и указать при этом какой режим предоставляется иностранным гражданам при реализации их права на труд в Российской Федерации. К теме № 14-15. Приступая к изучению вопросов третьей части учебного курса МЧП, следует определиться с понятиями международного гражданского процесса (МГП), международной подсудности и т.д. Анализируя предпринимаемые российскими учеными попытки дать определение международного гражданского процесса, сошлемся на концепцию профессора Г.К. Дмитриевой: международный гражданский процесс -это регламентированная законом деятельность судов и других правоприменительных органов по разрешению гражданских дел, осложненных иностранным элементом. Внауке международного частного права под международным гражданским процессом обычно понимается совокупность вопросов процессуального характера, связанных с защитой прав иностранных физических и юридических лиц в судах и арбитражах. Следует отметить, что термин «международный гражданский процесс» имеет условный характер - слово «международный» имеет то же значение, что и международное частное право: оно означает наличие гражданского правоотношения, отягчающегося иностранным элементом. То есть присутствие иностранного элемента в субъекте, в объекте и в юридическом факте. Между тем, следует иметь в виду и тот факт, что при этом коллизии права не возникает. Суд разрешающий тот или иной спор, осложненный иностранным элементом, всегда по существу применяет свое процессуальное право – LEX FORI. Международный гражданский процесс является формой реализации гражданских прав, осуществляется именно как публичное правоотношение и является частью гражданского процесса как отрасли права, регулирующей деятельность органов юстиции по гражданским делам. Нормы международного гражданского процесса направлены на регулирование международных гражданских правоотношений. При изучении данной темы следует провести сравнительный анализ взаимосвязи МЧП и МГП. В МЧП и МГП действуют общие материально-правовые, коллизионные и процессуальные институты (национальный режим в сфере гражданской и гражданской процессуальной правоспособности; принцип взаимности и право реторсии). Международные договоры по процессуальным вопросам имеют особое значение: они направлены на организацию взаимодействия государственных структур разных стран в целях защиты гражданских прав. Среди универсальных многосторонних международных договоров следует отметить: Гаагская конвенция по вопросам гражданского процесса(первые редакции-1896 и 1905 гг.) При рассмотрении вопросов международного гражданского процесса следует указать подходы к пониманию содержания иностранного права. Во-первых, это общий концептуальный подход к пониманию иностранного права: суд устанавливает содержание иностранного права по собственной инициативе и в силу обязанности, возложенной на него законом; суд принимает иностранное право как систему юридически обязательных предписаний. Конечно, отсюда цель, установления содержания иностранного права – это определение нормативно-правовой основы будущего судебного решения, а не выявление фактических обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения дела. Во-вторых, в континентальной правовой системе - иностранное право рассматривается как юридическая категория, а не как обстоятельство, подлежащее доказыванию наряду с другими обстоятельствами дела. В-третьих, франко-германская доктрина права придерживается единой точки зрения: суд принимает иностранное право по должности и как свое собственное объективное право. Вопросы иностранного права являются для суда именно вопросами права, а не факта. В-четвертых, классическая доктрина английского права считает, что единственным законом, который применяет суд, является закон места рассмотрения дела, то есть «закон суда». Если в деле присутствует иностранный элемент, то иностранное право является фактом, который суд обязан принять во внимание. Для обеспечения прав и защиты интересов российских граждан и организаций за рубежом, точно так же как и для реализации прав иностранных лиц в России, существенное практическое значение имеет деятельность нотариата. Следует знать, что документы, составленные за границей с участием должностных лиц компетентных органов других государств или от них исходящие, принимаются нотариусами и другими российскими органами при условии их легализации органом Министерства иностранных дел РФ. Легализация - это последовательный ряд удостоверений подписей должностных лиц и качества, в котором они выступают; это удостоверение подлинности печатей и штампов, которыми скреплены документы.Важно отметить, что легализация предназначена для действия за границей. В МЧП существует процедура упрощения легализации путем проставления специального штампа – Апостиля. Особое значение в рамках изучаемой темы имеют вопросы признания и исполнения иностранных судебных решений. К теме № 16. Споры по делам с участием иностранных лиц могут рассматриваться, по соглашению сторон, не только в судебных органах, но и в третейском суде (коммерческий арбитраж). Арбитражное разбирательство имеет ряд особенностей: срок рассмотрения дел в третейском суде, короче чем в обычном суде; решение арбитража, как правило, не подлежит обжалованию и как, правило признается и исполняется на территории другого государства; профессиональная компетентность арбитров и т.д. Необходимо знать, что в международной практике известны два вида коммерческих арбитража: так называемый изолированный (разовый) и постоянно действующий (институционный) коммерческий арбитраж. Изолированный коммерческий арбитраж создается сторонами специально для рассмотрения конкретного спора. В отличие от разовых постоянно действующий коммерческий арбитраж создается при различных организациях и ассоциациях, при торгово-промышленных и торговых палатах. Среди последних в России особое место занимают международный коммерческий арбитражный суд при торгово-промышленной палате РФ (МКАС при ТПП РФ) и морская арбитражная комиссия при торгово-промышленной палате РФ (МАК при ТПП РФ). Передача спора на рассмотрение третейского суда происходит на основании международного договора РФ, либо в силу арбитражного соглашения сторон. Соглашение может быть оформлено отдельным письменным соглашением, либо может содержаться в самом контракте в виде арбитражной оговорки. При подготовке необходимо уделить особое внимание изучению закона РФ от 07.07.1993 г. «О международном коммерческом арбитраже», проанализировать вопрос о компетенции арбитража, о порядке рассмотрения гражданских дел с участием иностранных граждан и юридических лиц.
Дата добавления: 2015-05-31; Просмотров: 429; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |