Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Граждане, юридические лица, государственные и муниципальные образования как субъекты гражданских правоотношений

Комплексная цель модуля – ознакомить студентов с особенностями правового статуса граждан, юридических лиц, государственных и муниципальных образований и их участия в гражданских правоотношениях; осуществить обзор нормативных правовых актов и материалов судебно-арбитражной практики по данным вопросам.

КОНСПЕКТ 5. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений.

 

Субъектами гражданских правоотношений выступают лица: физические и юридические, а также государства, национально-государственные и административно-территориальные образования. Понятие «лица» является родовым.

Люди, как субъекты гражданских отношений, именуется физическими лицами или гражданами.

Любое физическое лицо как субъект гражданского права должно обладать свойствами, необходимыми для признания его правосубъектности. Элементами правосубъектности выступают правоспособность и дееспособность.

Правосубъектность тесно связана с признаками, индивидуализирующими конкретного субъекта права. Например, граждан индивидуализирует – имя, место жительства и акты гражданского состояния.

Правоспособность – это способность иметь гражданские права и нести обязанности. (Ст. 17 ГК РФ)

Гражданской правоспособностью в равной мере обладают все граждане.

Правоспособность является неотъемлемым свойством гражданина. Она возникает в полном объеме в момент рождения, а прекращается с его физической смертью. Но некоторые права, связанные с личностью и физиологической сущностью человека, граждане могут иметь только по достижении определенного возраста (супружеские, родительские, опекунские). Имущественные и личные права зачатого, но еще не родившегося ребенка охраняются при условии, если он родится жизнеспособным. Рождение с точки зрения частного права означает полное отделение плода от матери, и с этого момента новорожденный становится правоспособным.

Правоспособность – это не естественное свойство гражданина, она возникает в силу закона.

Правоспособность неотчуждаема.

Содержание правоспособности – это совокупность прав и обязанностей, которую может иметь гражданин. Объем правоспособности определен ст. 18 ГК РФ, в которой дается перечень только основных, наиболее значимых гражданских прав.

Содержание правоспособности граждан:

· Способность иметь имущество на праве собственности.

· Способность наследовать и завещать имущество.

· Способность заниматься предпринимательской и иной, не запрещенной деятельностью.

· Способность создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими лицами.

· Способность совершать любые, не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах.

· Способность избирать место жительства.

· Способность иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства, изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности.

· Способность иметь иные имущественные и неимущественные права.

Никто не может быть ограничен в правоспособности иначе, как в случаях и в порядке установленных законом (п. 1 ст. 22 ГК РФ).

Дееспособность – это способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. (Ст. 21 ГК РФ)

Наиболее существенными элементами содержания дееспособности граждан является возможность самостоятельного заключения сделок (сделкоспособность) и возможность нести самостоятельную имущественную ответственность (деликтоспособность), а также возможность гражданина заниматься предпринимательской деятельностью (ст.23 ГК РФ).

В отличие от правоспособности, дееспособность связана с совершением гражданином волевых действий, что предполагает достижение определенного уровня психической зрелости. Закон в качестве критерия достижения гражданином возможности собственными действиями приобретать для себя права и нести обязанности предусматривает возраст.

Виды дееспособности граждан

1. Полная – способность совершать любые не запрещенные законом сделки (с 18 лет).

Исключения:

· если заключен брак до 18 лет, то закон предоставляет полную дееспособность (п.2 ст. 21 ГК РФ);

· эмансипация. Лицо, достигшее 16-летнего возраста, может быть объявлено полностью дееспособным, если оно работает по трудовому договору или с согласия родителей занимается предпринимательской деятельностью (ст. 27 ГК РФ).

2. Неполная (частичная) – ею обладают несовершеннолетние лица, не достигшее указанного в законе возраста гражданского совершеннолетия.

При частичной дееспособности несовершеннолетний может приобретать своими действиями лишь те права и обязанности, которые в общем виде или конкретно определены нормами действующего права. Остальные права и обязанности, входящие в объем правоспособности, реализуются через посредство других лиц (родителей, опекунов, попечителей), выступающих в качестве представителей. Содержание частичной дееспособности несовершеннолетнего раскрывается путем указания определенных групп сделок, дозволенных для самостоятельного совершения:

а) с 6 до 14 лет можно совершать мелкие бытовые сделки (покупки); получать в дар различные вещи (кроме случаев, когда требуется нотариальная регистрация и государственная регистрации сделки); распоряжаться средствами, которые предоставлены несовершеннолетним родителями (мелкие бытовые сделки). Деликтоспособности у лиц до 14 лет нет. (Ст. 26 ГК РФ)

б) от 14 до 18 лет несовершеннолетние могут быть авторами произведений, могут вносить вклады в банки, а также самостоятельно распоряжаться своими доходами (стипендией); несут самостоятельную имущественную ответственность за свои сделки, за причиненный ими вред. В случае, предусмотренном в п. 2 ст. 1074 ГК РФ, субсидиарная ответственность может быть возложена на законных представителей несовершеннолетнего.

Все остальные сделки могут совершать лишь с согласия родителей (согласие должно быть письменным). (Ст.28 ГК РФ).

При наличии достаточных оснований суд по ходатайству родителей, усыновителей или попечителя либо органа опеки и попечительства может ограничить или лишить несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами, за исключением случаев, когда такой несовершеннолетний приобрел дееспособность в полном объеме (п. 4 ст. 26 ГК РФ).

Ограничение дееспособности и признание гражданина недееспособным.

Гражданин может быть судом ограничен в дееспособности, если злоупотребляет спиртные напитки или наркотические средства, чем ставит свою семью в тяжелое материальное положение. (Ст. 30 ГК РФ) Иные пороки, например, страсть к азартным играм, расточительство не могут повлечь ограничение дееспособности. В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4. 05. 90 г. «О практике рассмотрения судами РФ дел об ограничении дееспособности граждан, злоупотребляющих спиртными напитками и наркотическими веществами»разъяснено, что злоупотреблением является такое чрезмерное или систематическое употребление спиртных напитков или наркотических средств, которое находится в противоречии с интересами членов его семьи и влечет непосильные расходы денежных средств на их приобретение.

Ограниченные в дееспособности по суду могут совершать только мелкие бытовые сделки. Ответственность несут самостоятельно.

Если гражданин вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий и руководить ими, то он в судебном порядке признается полностью недееспособным с назначением опекуна. (Ст. 29 ГК РФ)

Статья 29 ГКРФ признает основанием для лишения гражданина дееспособности не всякое психическое расстройство, а только такое, при котором он теряет возможность понимать значение своих действий и руководить ими. Оценку здоровья дает судебно-психиатрическая экспертиза. В ГПК РФ (ст.ст. 258-263) подробно урегулирована процедура признания гражданина недееспособным.

Если основания, в силу которых гражданин был ограничен в дееспособности или признан недееспособным отпали, суд признает его дееспособным. На основании решения суда отменяется установленные над ним опека и попечительство.

Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим.

 

Длительное отсутствие гражданина в месте жительства, если неизвестно место его пребывания, небезразлично для организаций и граждан, с которыми он находился в правовых отношениях. С целью устранения юридической неопределенности, вызванной длительным отсутствием гражданина, закон предусматривает два юридических состояния: признание гражданина безвестно отсутствующим (ст. 42 ГК РФ) и объявление его умершим (ст. 45 ГКРФ).

Гражданин может быть признан безвестно отсутствующим, если в течение года в месте его жительства нет сведений о его местонахождении. Этот вопрос решается по заявлению заинтересованного лица в судебном порядке.

Юридические последствия: при необходимости постоянного управления имуществом безвестно отсутствующего оно передается на основании решения суда лицу, определяемому органом опеки и попечительства, с которым данный орган заключает договор о доверительном управлении, могут выплачиваться долги, платежи из его имущества, для супруга – упрощенный порядок прекращения брака через ЗАГС.

В случае явки гражданина или обнаружения места его пребывания суд отменяет свое решение, и на этом основании отменяется также доверительное управление имуществом.

Гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, - в течение шести месяцев.

Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий.

Днем смерти гражданина, объявленного умершим признается день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим или день его предполагаемой гибели.

Решение суда об объявлении гражданина умершим основывается не на достоверном факте смерти лица, а на предположении о том, что столь длительное отсутствие может объясниться только смертью отсутствующего гражданина. Важно отличать объявление гражданина умершим от установления факта смерти гражданина.

Последствия объявления гражданина умершим совпадают с теми, что имеют место при физической смерти лица.

В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, объявленного умершим, суд отменяет решение об объявлении его умершим. В этом случае гражданин может потребовать от любого лица возврата сохранившегося имущества, которое безвозмездно перешло к этому лицу после объявления его умершим, за исключением случаев, предусмотренных п. 3 ст. 302 ГК РФ.

Лица, к которым имущество, объявленного умершим, перешло по возмездным сделкам, обязаны возвратить ему это имущество, если доказано, что, приобретая имущество, они знали, что гражданин, объявленный умершим, находится в живых. При невозможности возврата такого имущества в натуре возмещается его стоимость.

 

 

КОНСПЕКТ 6. Опека и попечительство

 

Опека и попечительство устанавливаются для защиты прав и законных интересов недееспособных или не полностью дееспособных граждан. Опека и попечительство над несовершеннолетними устанавливаются над несовершеннолетними также в целях их воспитания. Соответствующие этому права и обязанности опекунов и попечителей определяются законодательством о браке и семье (п. 1 ст. 31 ГК РФ).

Опека устанавливается над малолетними, а также над гражданами, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства. Опекуны являются представителями подопечных в силу закона и совершают от их имени и в их интересах все необходимые сделки. Опекуны выступают в защиту прав и интересов своих подопечных в отношениях с любыми лицами, в том числе в судах, без специального полномочия. (Ст. 32 ГК РФ)

Попечительство устанавливается над несовершеннолетними гражданами, ограниченными судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами. Попечители дают согласие на совершение тех сделок, которые граждане, находящиеся под опекой, не вправе совершать самостоятельно. (Ст. 33 ГКРФ)

В соответствии с п. 1 ст. 34 ГК РФ органами опеки и попечительства являются органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Обязательные условия назначения опекуна и попечителя:

· достижение совершеннолетия;

· полная дееспособность;

· cогласие опекуна и попечителя;

· отношения, существующие между опекуном и подопечным;

· способность к выполнению обязанностей опекуна (попечителя);

· нравственные и иные личные качества опекуна.

Опекун или попечитель назначается органом опеки и попечительства по месту жительства лица, нуждающегося в опеке и попечительстве, в течение месяца с момента, когда указанным органам стало известно о необходимости установления опеки или попечительства над гражданином. При наличии заслуживающих внимания обстоятельств опекун или попечитель может быть назначен органом опеки и попечительства по месту жительства опекуна (попечителя). Если лицу, нуждающемуся в опеке или попечительстве, в течение месяца не назначен опекун или попечитель, исполнение обязанностей опекуна или попечителя временно возлагается на орган опеки и попечительства.

Назначение опекуна или попечителя может быть оспорено заинтересованными лицами.

Обязанности опекуна и попечителя (Ст. 36 ГК РФ):

· безвозмездно исполнять обязанности опекуна (попечителя);

· совместно проживать с несовершеннолетними подопечными. Раздельное проживание с подопечным, достигшим шестнадцати лет, допускается с разрешения органов опеки и попечительства при условии, что это не отразится неблагоприятно на воспитании и защите прав и интересов подопечного;

· извещать органы опеки и попечительства о перемене места жительства;

· заботиться о содержании подопечного;

· заботиться об обеспечении подопечного уходом и лечением;

· защищать прав и интересы подопечного, в том числе распоряжаться имуществом подопечного в соответствии с требованиями, закрепленными в ст. 37 ГК РФ и попечительства при услов;

· заботиться об обучении и воспитании несовершеннолетних подопечных.

Опека и попечительство над несовершеннолетними гражданами прекращаются в случаях вынесения судом решения о признании подопечного дееспособным или отмены ограничений его дееспособности по заявлению опекуна, попечителя или органа опеки и попечительства.

По достижении малолетним подопечным четырнадцати лет опека над ним прекращается, а гражданин, осуществлявший обязанности опекуна, становится попечителем несовершеннолетнего без дополнительного решения об этом.

Попечительство над несовершеннолетним прекращается без особого решения по достижении несовершеннолетним подопечным восемнадцати лет, а также при вступлении его в брак и в других случаях приобретения им полной дееспособности до достижения совершеннолетия.

В ст. 41 ГК РФ установлен новый правовой институт – патронаж. Под патронажем как особой формой попечительства следует понимать регулярное (постоянное) оказание помощи в осуществлении прав, их защите и исполнении обязанностей совершеннолетнему дееспособному гражданину, нуждающемуся в такой помощи по состоянию своего здоровья: тяжелая болезнь, физические недостатки, немощность по старости.

Попечитель свою помощь оказывает на основании договора поручения или договора доверительного управления имуществом, который заключается с самим подопечным – собственником имущества.

 

 

КОНСПЕКТ 7. Понятие и виды юридических лиц

 

Наряду с гражданами субъектами гражданского права являются также юридические лица – особые образования, обладающие рядом специфических признаков, образуемые и прекращающиеся в особом порядке.

Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. (Ст. 48 ГКРФ)

Признаки юридического лица. Признаки юридического лица – это такие внутренне присущие ему свойства, каждое из которых необходимо, а все вместе – достаточны для того, чтобы организация могла признаваться субъектом гражданского права.

Признаки юридического лица:

- организационное единство. Оно предполагает определенную внутреннюю структуру организации, выражающуюся в наличии у нее органов управления, а при необходимости и соответствующих подразделений для выполнения установленных для не задач. Структура организации закрепляется в ее учредительных документах;

- имущественная обособленность характеризует способность юридического лица быть единственным носителем единого самостоятельного права того или иного вида;

- самостоятельная имущественная ответственность. Согласно ст. 56 ГК РФ учредители (участники) юридического лица или собственники его имущества не отвечают по обязательствам юридического лица, а юридическое лицо не отвечает по обязательствам учредителя (участника) или собственника, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ или учредительными документами юридического лица;

- способность выступать в гражданском обороте от собственного имени.

Наряду с организациями, обладающими правами юридического лица, в общественной жизни принимают участие и иные объединения. В этом качестве, например, могут выступать профсоюзы, религиозные группы, некоммерческие общественные объединения. При этом сами члены организации решают, зарегистрировать ли ее в виде юридического лица или ограничиться деятельностью в качестве неформальной группы.

Как и всякий субъект гражданского права, юридическое лицо обладает правосубъектностью, т.е. правоспособностью и дееспособностью.

В Постановлении Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №6/8 1996 г. правоспособность коммерческих организаций называется «общей», а некоммерческих организаций и унитарных предприятий – «специальной».

В ст. 49 ГК РФ определено, что коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и иных видов организаций, предусмотренных законом, могут иметь гражданские права и нести обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. В то же время коммерческое юридическое лицо никогда не будет иметь универсальную правоспособность, т.е. такую, как правоспособность гражданина. Юридические лица не могут осуществлять, например политическую деятельность, религиозную и т.п.

Специальная правоспособность предполагает наличие у юридического лица лишь таких прав и обязанностей, которые соответствуют целям его деятельности и прямо зафиксированы в его учредительных документах.

Правоспособность и дееспособность, как правило, возникает одновременно с момента регистрации, по общему правилу определяются законом и уставами или договорами об их образовании. Правоспособность и дееспособность юридического лица могут быть ограничены законом. Зависят напрямую от целей деятельности данного юридического лица, перечисленных в уставе или в учредительных документах.

Индивидуализация юридического лица, т.е. его выделение из массы всех других организаций, осуществляется путем определения его местонахождения (ст. 54 ГКРФ) и присвоения ему наименования.

Согласно п. 2 ст. 51 ГК РФ юридическое лицо считается созданным с момента его государственной регистрации. Порядок государственной регистрации юридических лиц определен в ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 г. №129 ФЗ в ред. от 2.07.2005 г. Регистрирующим органом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №319 выступает Министерство Российской Федерации по налогам и сборам и его территориальные органы.

Гражданский кодекс Российской Федерации установил нормативно-явочный порядок создания юридических лиц. При таком порядке для образования юридического лица согласия каких-либо третьих лиц, включая государственные органы, не требуется.

Отказ в государственной регистрации возможен:

- при непредоставлении определенных федеральным законом необходимых для государственной регистрации документов;

- предоставления документов в ненадлежащий регистрирующий орган.

Иной порядок государственной регистрации юридический лиц предусмотрен для их отдельных видов, например, ТПП, общественных объединений, профессиональных союзов, банков, религиозных объединений, политических партий. При создании этих организаций происходит разделение органов, принимающих решение о государственной регистрации юридического лица, и органов, вносящих запись о государственной регистрации в единый государственный реестр.

Например, в соответствии с Указом Президента РФ «Вопросы федеральной регистрационной службы» п. 6 п/п 4 от 13.10.2004 г. ФРС принимает решения о государственной регистрации некоммерческих организаций, в том числе отделений международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций, общественных объединений, политических партий, ТПП, иных юридических лиц, о внесении сведений о филиалах и представительствах международных организаций, иностранных некоммерческих неправительственных организаций в реестр филиалов и представительств международных организаций и иностранных некоммерческих организаций.

Классификация юридических лиц (их виды)

1. По правам учредителей (участников) юридического лица на его имущество (п. 2 ст. 48 ГК РФ):

а) учреждение или участники имеют обязательственные права (право требования) на имущество юридического лица:

· хозяйственные общества;

· хозяйственные товарищества;

· кооперативы;

б) учреждения или участники имеют вещные права:

· государственные и муниципальные предприятия;

· финансируемые собственником учреждения;

в) учреждения или участники вообще никаких прав не имеют:

· благотворительные фонды;

· религиозные, общественные организации;

· объединения юридических лиц.

По основной цели деятельности:

· коммерческие организации. Организации, для которых основной целью деятельности является извлечение прибыли и распределение этой прибыли между учредителями (участниками) юридического лица;

· некоммерческие организации. Организации, которые не имеют цель извлечение прибыли. В то же время некоммерческие организации могут осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим целям (абз. 2 п. 3 ст. 50 ГК РФ).

3. По особенностям организационно-правовой формы юридических лиц.

Формы прекращения юридического лица:

1) реорганизация (ст. 57 ГКРФ);

2) ликвидация (ст. 61 ГК РФ);

3) исключение из единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа.

Реорганизация представляет собой прекращение юридического лица с переходом прав и обязанностей. ГК РФ выделяет пять видов реорганизации: слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование.

Положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного юридического лица должны содержать передаточный акт или разделительный баланс (ст. 59 ГКРФ).

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного юридического лица, вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного юридического лица перед его кредиторами (п. 3 ст. 60 ГК РФ).

Ликвидация юридического лица – это его прекращение, не влекущее возникновение новых юридических лиц; влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства.

Ликвидация юридического лица может быть добровольной или принудительной (п.2 ст. 61 ГКРФ).

Порядок ликвидации юридического лица урегулирован ст. 61 – 64 ГКРФ и состоит из следующих этапов:

-участники организации, ее уполномоченный орган или суд, принявшие решение о ликвидации, назначают ликвидационную комиссию (единоличного ликвидатора), определяют порядок и сроки ликвидации. Ликвидационная комиссия принимает на себя все полномочия по управлению юридическим лицом;

-ликвидационная комиссия публикует в прессе сообщение о ликвидации юридического лица, порядке и сроке заявления претензий кредиторами (этот срок не может быть менее 2 месяцев), выявляет всех кредиторов и уведомляет их о ликвидации, взыскивает дебиторскую задолженность юридического лица;

- в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом удовлетворяются законные требования кредиторов, причем выплаты производятся в порядке очередей, установленных ст. 64 ГК РФ. Если денежных средств недостаточно для расчетов с кредиторами, ликвидационная комиссия продает имеющееся имущество с публичных торгов;

- после погашения кредиторской задолженности ликвидационная комиссия составляет окончательный ликвидационный баланс и распределяет оставшееся имущество между участниками юридического лица, если иное не следует из законодательства или учредительных документов организации. Все документы, оформляющие ликвидацию, передаются регистрирующему органу, который на их основе вносит соответствующую запись в единый государственный реестр юридических лиц. С этого момента деятельность юридического лица считается прекращенной.

Особенности ликвидационной процедуры в случае несостоятельности (банкротства) юридического лица установлены Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127 ФЗ.

 

КОНСПЕКТ 8. Хозяйственные товарищества и общества

 

Хозяйственные товарищества и общества – это родовое понятие, обозначающее несколько самостоятельных видов коммерческих юридических лиц, общим для которых является то, что их уставный (складочный) капитал разделяется на доли. Однако это не превращает их имущество в объект долевой собственности участников. Такой капитал представляет условную величину, складывающуюся из стоимости (т.е. денежной оценки) вкладов участников. Поэтому и «доля» в таком капитале является условной величиной, определяющей объем требований участника к обществу или товариществу.

Хозяйственные общества представляют собой объединения капиталов, а хозяйственные товарищества – объединения лиц, т.е. организаций, в которых учредители участвуют не только имущественными взносами, но и личной деятельностью.

Хозяйственные общества – это организации, создаваемые одним или несколькими лицами путем объединения (обособления) их имущества для ведения предпринимательской деятельности.

Хозяйственные товарищества – это договорные объединения нескольких лиц для совместного ведения предпринимательской деятельности под общим именем.

Главное действующее лицо любого товарищества – полный товарищ – несет неограниченную ответственность по обязательствам товарищества всем своим имуществом. Поэтому, в товариществах, в отличие от обществ, учредители, как правило, принимают личное участие в делах предприятия. По этой же причине лицо может являться полным товарищем лишь в одном товариществе. Круг учредителей обычно гораздо уже, чем в обществах, в силу лично-доверительных отношений между ними. Принципиальные положения, определяющие возможный состав участников хозяйственных обществ и товариществ, содержаться в п. 4 ст. 66 ГКРФ.

Участники обществ не отвечают по обязательствам юридического лица (за исключением обществ с дополнительной ответственностью). Их предпринимательский риск ограничен суммой вкладов в уставный капитал. Поэтому именно размер уставного капитала общества является основной гарантией интересов кредиторов и приобретает особое значение, нехарактерное для товариществ.

Участники хозяйственных товариществ несут неограниченную имущественную ответственность по их долгам всем своим имуществом.

Как и любая коммерческая организация, хозяйственное общество или товарищество должно обладать уставным (складочным) капиталом.

Уставный капитал – это зафиксированная учредительными документами и оцененная в рублях сумма всех вкладов, которые учредители (учредитель) решили объединить (выделить) при создании юридического лица. Уставный капитал хозяйственных товариществ традиционно именуется складочным капиталом, поскольку такие предприятия основаны на договоре между учредителями (а не на уставе), складывающими воедино свои взносы для коммерческой деятельности.

Хозяйственные товарищества: полные товарищества, коммандитные товарищества (товарищества на вере). Хозяйственные общества: общества с ограниченной ответственностью, общества с дополнительной ответственностью, акционерные общества.

Полное товарищество. Полное товарищество — это хозяйственное товарищество, участники которого (полные товарищи) в соответствии с заключенным между ними договором занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом. (Ст. 69 ГК РФ)

Участники полного товарищества солидарно несут субсидиарную ответственность своим имуществом по обязательствам товарищества (п.1 ст. 75 ГК РФ).

Полное товарищество не может состоять из единственного участника.

В качестве участников полного товарищества могут выступать только предприниматели, причем одно лицо может быть участником только одного полного товарищества.

Изменение персонального состава участников, как правило, влечет ликвидацию полного товарищества.

Полное товарищество — самая старая из всех организационно-правовых форм хозяйственных товариществ и обществ. В этой форме наиболее ярко выражен личный элемент и, напротив, отсутствует ограничение ответственности участников по обязательствам товарищества. Поэтому использование формы полного товарищества сопряжено для его участников с повышенным риском. Однако именно с этим недостатком тесно связаны достоинства полного товарищества, которые делают его весьма привлекательной формой предпринимательства. Поскольку требования кредиторов полного товарищества гарантированы не только складочным капиталом, но и личным имуществом товарищей, оно, как правило, не испытывает особых трудностей в получении кредита; вызывает доверие у коммерческих партнеров, т.к. имущественный риск, принимаемый на себя его участниками, говорит о серьезности их намерений и солидности предприятия. Организационная структура полного товарищества предельно проста и практически не требует управленческих расходов. Также к полным товариществам не предъявляется никаких требований относительно публикации результатов деятельности и отчетных документов.

 

Товарищество на вере (коммандитное товарищество) — товарищество, в котором наряду с участниками, осуществляющими от имени товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающими по обязательствам товарищества своим имуществом, имеется один или несколько участников - вкладчиков, которые несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают участия в осуществлении товариществом предпринимательской деятельности. (Ст. 82 ГК РФ).

В составе полного товарищества две группы участников, правовое положение которых различно: полные товарищи и товарищи-вкладчики (коммандитисты). Полные товарищи управляют всеми делами товарищества, а также несут неограниченную ответственность по его обязательствам. Вкладчики же практически не участвуют в управлении, однако и риск их ограничен размерами их вкладов в капитал товарищества.

Товарищество на вере является видоизмененной формой полного товарищества. Она позволяет товарищам привлекать средства со стороны на менее рискованных условиях, чем по договору займа. Для вкладчиков она привлекательна возможностью получать доходы от предпринимательской деятельности, лично в ней не участвуя и не рискуя всем своим имуществом.

Лицо может быть полным товарищем только в одном товариществе на вере.

Участник полного товарищества не может быть полным товарищем в товариществе на вере.

Полный товарищ в товариществе на вере не может быть участником полного товарищества.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Ростов-на-Дону, 2009 | Общество с дополнительной ответственностью (ОДО)
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 3949; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.082 сек.