КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Обычай в международном частном праве
В международном праве, под обычаем понимается сложившееся на практике правило поведения, за которым признается обязательная юридическая сила. Наряду с этим традиционным видом обычаев в международном праве в качестве обычая стали признаваться правила, зафиксированные первоначально либо в международных договорах, либо в резолюциях международных совещаний и организаций. Такие международные обычаи рассматриваются в качестве обычаев и в международном частном праве. Правовым называют обычай, применение которого санкционировано нормами права. Иногда за нарушение обычных правил поведения может применяться юридическая ответственность. Кроме того, обычаями, признаваемыми в качестве источников международного частного права, являются и торговые обычаи. В отличие от обычая единообразное устойчивое правило, сложившееся в практике, но не имеющее юридической силы, именуют обыкновением. Правовой обычай может быть источником права как национального, так и международного (публичного) права. Поэтому при решении вопроса, является ли обычай источником международного частного права, нужно исходить от того, о каком обычае идет речь. Правила, источником которых является обычай, носят преимущественно материально-правовой характер. В национальном праве источником является, так называемый санкционированный обычай, то есть сложившееся в практике правило, за которым государство признает юридическую силу. В современных условиях санкционированный обычай крайне редко выступает в качестве источника права. Исключением являются некоторые развивающиеся страны (например, африканские страны), где обычное право до сих пор сохраняет сильные позиции, особенно в частноправовой сфере. Следовательно, в той мере, в какой обычай выступает в качестве источника национального права, он может быть и источником международного частного права. Чаще всего это имеет место в предпринимательской, коммерческой деятельности, которая регулируется гражданско-правовыми нормами в следующей последовательности: 1 - императивными нормами законов и подзаконных актов; 2 - соглашением сторон (договорными условиями); 3 - диспозитивными нормами законов и подзаконных актов; 4 - обычаями делового оборота; 5 - гражданским законодательством по аналогии. Кроме того, законодатель устанавливает, что в любом случае обычаи делового оборота не применяются, если они противоречат обязательным для участников соответствующего отношения положениям законодательства или договорным условиям. Обычаи делятся на международные (главным образом торговые) и внутригосударственные. В Хозяйственном процессуальном кодексе Украины (ст.4 ч. 5) (ВВР, 1992, N 6, ст.56) указано, что в случае отсутствия законодательства, которое регулирует спорные отношения с участием иностранного субъекта предпринимательской деятельности, хоз.суд может применять международные торговые обычаи. В ЗУ «О международном коммерческом арбитраже» (ст.28 ч.4) записано, что во всех случаях третейский суд принимает решения согласно условий соглашения и с учетом торговых обычаев, которые касаются данного соглашения. В КТМ (ст.6) записано, что стороны при заключении договора могут использовать обычаи торгового мореплавания, если стороны могут отступать от правил КТМ. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров (ст.9) (далее Конвенция о купли-продажи) предусматривает, что стороны связаны любым обычаем, о котором они договорились, и практикой, которую они установили в своих отношениях. Правила международного торгового или делового оборота сложились не в отношениях между государствами, а в отношениях между физическими и юридическими лицами разных государств в предпринимательской сфере. Особенно велико их значение в области международной торговли, в области международного торгового мореплавания и в области международных денежных расчетов. Международный торговый обычай будет обязателен в случаях, когда: 1. нормы права непосредственно отсылают к нему; 2. стороны при заключении договора ссылаются на определенный обычай. Обычаи международного делового оборота могут приобрести юридическую силу, если государства признают за ними это качество. Это возможно в двух вариантах: либо индивидуально государством и тогда международный торговый обычай становится санкционированным обычаем и в таком качестве – источником национального права; либо совместно государствами в форме международного договора или в форме международно-правового обычая и в таком качестве он становится источником международного (публичного) права. Так же, как и при санкционировании национального обычая, законодатель не только признает юридическую силу за обычаем международного делового оборота, но и определяет сферу его применения и место в иерархии правовых норм. Учитывая значительную роль обычаев международного делового оборота в регламентации международных экономических связей и трудность установления их содержания и применения (в силу их неписаного характера), многие международные организации изучают, обобщают и публикуют своего рода своды обычаев по определенным группам вопросов. Некоторые такие публикации получают признание. Особенно велико значение публикаций, подготовленных Международной Торговой Палатой, в том числе: Международные правила по унифицированному толкованию торговых терминов (ИНКОТЕРМС) в редакции 1990 г., Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов в редакции 1993 г., Унифицированные правила по инкассо в редакции 1995 г., Унифицированные правила по договорным гарантиям 1978 г. и др. Следует, однако, отметить, что факт создания подобных документов никоим образом не меняет природу обычаев, в них сформулированных. Они представляют собой неофициальную, «частную» кодификацию не обладающих обязательной юридической силой обычаев международного делового оборота. Как сам документ в целом, так и отдельные сформулированные в нем нормы применяются либо тогда, когда стороны соответствующих отношений договорились об этом (имеют силу контрактных условий), либо, когда государство санкционировало и признало за ними юридическую силу. В соответствии с Указом Президента Украины о 04.10.1994 г. № 567/94 «О применении Правил ИНКОТЕРМС» к договорам, заключаемых субъектами предпринимательской деятельности, в том числе внешнеэкономическим применяются указанные Правила. Иную природу имеют рекомендационные документы, такие как: общие условия (поставок, выполнения работ, предоставления услуг); типовые контракты, разрабатываемые как самими участниками международного хозяйственного оборота, так и международными организациями. Эти документы подтверждают существование обычаев, которые сложились в коммерческой деятельности (касательно условий, которые включаются в контракты, или выполнения сторонами своих обязательств).
Под судебной и арбитражной практикой понимается разновидность юридической практики, которая состоит в правоприменительной, интерпретационной и правотворческой деятельности судов и арбитражей в внедряется в определенных видах юридических актов. Под арбитражной практикой в области международного частного права понимается практика третейских судов, так называемого международного коммерческого арбитража. В Украине решения отдельных судов не применяются как прецедент и поэтому лишь прецеденты зарубежных стран, которые признают прецедентное право, могут рассматриваться как нормы права. Как известно в странах с англосаксонской системой права применяется судебная и арбитражная практика, где основным источником права является судебный прецедент (от латинского praecedens – тот, кто идет впереди. Судебный прецедент – это конкретное судебное решение). Правотворческая роль судебной практики, а прецедент – источником права признается также в Испании и Швейцарии. В Украине судебная и арбитражная практика не признаются правовой формой или источником права, однако влияние практики на развитие МЧП бесспорно. Особое значение имеют постановления пленума Верховного суда и Высшего хозяйственного суда, которые обобщают судебную практику и разъясняют действующее законодательство. Судебные прецеденты имеются в каждой правовой системе (национальной и международной) и отличаются специфическими особенностями, зависящими от системы правосудия, иерархии органов в этой системе, процедур принятия судебных решений и т.д. Постановления высших судебных инстанций приобретают качество источника международного частного права, т.к. обеспечивают единообразное применение важнейших норм правовой системы (законов, международных договоров и т.д.). При этом нижестоящие суды выполняют важную роль в формировании прецедента: именно в их решениях высвечивается необходимость формирования прецедента. Как правило, постановление высшей инстанции может быть принято на основе решения одного или нескольких нижестоящих судов посредством анализа их практики. Доктринальные источники – это опубликованные труды юристов, которые получили общее признание. Некоторые правовые системы допускают возможность при обосновании своей позиции в суде ссылаться не только на нормы закона, но и на мнения известных ученых-правоведов. Практика законотворчества последних лет ярко свидетельствует о том, что невозможно создать отельный закон или систему законодательства, которая бы отвечала современным требованиям справедливости, без обоснованной научной разработки ее концепции. Законодательства должно формироваться на основе тщательно взвешенных и апробированных в мировой практике научных выводах, которые признаны источниками права. Роль доктрины проявляется в том, что именно на доктринах создаются словари и правовые понятия, которыми пользуются законодатели. Важна роль доктрины в установлении тех методов, с помощью которых толкуются права и законы. Доктрина может влиять на мнение законодателя и последний часто лишь высказывает те тенденции, которые установились в доктрине и воспринимает подготовленные ею предложения. В научных исследованиях на основе сравнительного правоведения с учетом проблем, встающих перед исследователямииз разных государств, могут быть поставлены вопросы, еще не решенные ни законодательством, ни судебной практикой. В доктринальных исследованиях могут быть предложены способы решения этих проблем. Таким образом, существует практика в правовых системах стран общего права, где возможно ссылаться в суде не только на нормы закона, но и на труды известных ученых-юристов. Эти труды рассматриваются как признанные источники права, если на них сделаны ссылки в нескольких судебных решениях. Всесторонние, глубокие, теоретически обоснованные предложения ученых, анализирующих проблемы международного частного права и международного гражданского процесса, являются существенным подспорьем в формировании источников права, относящихся к этому сложному правовому комплексу. В МЧП существенное значение имеет согласованность норм, которые содержатся в нормативных актах разных государств, с целью достижения одинаковости в правовом регулировании правоотношений с участием иностранного элемента. Существуют следующие подходы к согласованию: 1. сближение законодательств, т.е. определение общих программ, направлений, этапов и способов сближения законодательств в определенной сфере. 2. гармонизация законодательств, которая состоит в внедрении совместных правовых принципов научных концепций. 3. унификация законодательств, т.е. использование правотворческого процесса для установления правовых норм, тождественных законодательству других стран. Выводы:
Формы и источники международного частного права имеют определенные особенности, порожденные наличием международных договоров и обычаев: a. двойственность форм правового регулирования – существование внутригосударственного и международного уровней регулирования одних и тех же отношений; b. в некоторых случаях формой МЧП может выступать не только национальное законодательство Украины (внутригос-ное и междунар-е, но и внутреннее право других стран). Практика регулирования правоотношений в договорной форме очень важна, поскольку нормы международных соглашений в большинстве правовых систем является основным источником регулирования вопросов, которые относятся к сфере международного частного права. Международные договоры (соглашения) содержат унифицированные нормы, которые специально создаются для урегулирования международных невластных отношений. Принятые в международной торговой практике обычаи применяются арбитражным судом в тех случаях, когда это обусловлено в договоре, из которого возник спор, и тогда, когда к обычаям отсылает норма права, подлежащего применению к спорному правоотношению, а также если применение обычая основывается на положениях международного договора, действующего в отношениях между государствами, к которым принадлежат стороны в споре. В арбитражной практике допускается также применение торговых обычаев в случаях, когда в нормах права, подлежащего применению к спорному вопросу, не содержится необходимых указаний, а обращение к торговомуобычаю вытекает из характера условия, относящегося к спору.
1. Александров Н.Г. Понятие источника права // Ученые труды ВИЮН. Вып. VIII. - М., 1946. 2. Ануфриева Л.П. Об источниках международного частного права (некоторые вопросы теории) // Международное частное право. - 1994. - № 4. 3. Даниленко Г.М. Обычай в современном международном праве. - М., 1988. 4. Зивс С.Л. Источники права. - М., 1982. 5. Иссад М. Международное частное право. - М., 1969. 6. Кечекьян С.Ф. О понятии источника права // Ученые записки МГУ. Вып. 116. - М., 1946. 7. Лунц Л.A. Курс международного частного права. Общая часть. - М., 1963. 8. Муромцев Г.И. Источники права (теоретические аспекты проблемы) // Правоведение. - 1992.- № 2. 9. Нешатаева Т.Н. К вопросу об источниках права – судебном прецеденте и доктрине // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 2000. - № 5. 10. Подольская Н.А. Прецедент как источник права в романо-германской правовой семье // Вестник МГУ. Сер. 11. - 1999. - № 6. 11. Рубанов А.А. Понятие источника права как проявление метафоричности юридического сознания. Судебная практика как источник права. - М., 1997. 12. Сюкияйнен Л.Р. Доктрина как источник мусульманского права // Источники права. - М., 1985.
Дата добавления: 2014-01-06; Просмотров: 1526; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |