Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Право собственности

Римская собственность являлась высшим проявлением господства лица над землей и рабами. Собственность открывала носителю этого права всестороннюю возможность пользования и распоряжения вещью, исклю­чая вмешательство всех посторонних лиц в область господства частного собственника.

Собственность представляет полную власть над вещами. Собственники на основании этой власти получают три группы правомочий:

1.Право пользования вещью (jus utendi)

2.Право извлечение плодов, доходов и других материальных благ (jus fruendi)

3. Право распоряжения вещью (jus abutendi)

С целью предоставления возможности одновременного существования многих собственников и защиты общественных интересов римское право установило некоторые ограничения собственнических прав:

 

1Мелкие землевладельцы обязаны оставлять границу в два с половиной фута, которую не имели права обрабатывать

2 такую же отдаленность обязаны были соблюдать и собственники городских земель при строительстве зданий.

3Собственник участка обязан допускать на свой участок через день своего соседа для собирания плодов, падающих с деревьев, растущих на участке этого соседа.

4. Перевешивание ветвей дерева и перерастание самого дерева на соседний участок давало собственнику право самому срезать свисающие до 15 футов ветви, или срубить дерево, если этого не сделал сосед.

5. Собственник не обязан был терпеть надстройку соседа над грани­цей своего участка более, чем на полфута.

6.Владельцы участков не имели права изменять естественное течение вод.

7.Владельцы участков расположенных на речном берегу не имели права препятствовать свободному проходу людей связанному с связанному с плавучими средствами и грузами.

 

Частная собственность в Риме делилась:

 

1. Квиритская собственность могла принадлежать только полноправ­ным римским гражданам и тем, кто был наделен правоспособностью.

2. Собственность перегринов, ее смысл состоял в том, что, живя в Риме, они подчинялись праву своей родины.

3. Провинциальная собственность являлась собственностью римско­го народа по праву завоевания и носила публичный характер.

4. Бонитарная собственность- собственность присоединяемая к имуществу лица в соответствии с судебным решением. По истечении приобретательной давности бонитарная собственность приобретала титул квиритской.

5.Совместная собственность.Каждый из сособственников имел право собственности на всю вещь в целом, ему принадлежала не доля вещи, а долевое право на всю вещь. Управление собственностью осуществлялось с согласия всех сособственников. Доходы от вещи делились пропорционально их долям. Каждый из сособственников в любой момент мог потребовать раздела вещи.

 

Римское право разделяло также и способы приобретения вещей. Пе­реход собственности допускался только между лицами, способными от­чуждать и приобретать имущество, и осуществлялся путем договоров и сделок в обороте между живыми, а также путем наследования по завеща­нию и отказов, а также путем наследования по закону.

 

 

Способы приобретения собственности:

Первоначальные способы приобретения Способы при которых право собственности устанавливалось независимо от предыдущего права на вещь. Производные способы приобретения Право собственности приобретателя основывалось на праве предыдущего собственника.  
1.Захват, оккупация – приобретение бесхозных вещей. В т.ч. (клады) – тезаурус. Традиция –передача одним лицом другому фактического владения с целью передачи права собственности на вещь.
2.Приобретения по давности владения вещью (для движимых вещей – 1год, для недвижимых – 2 года.) Присуждение – решение суда о разделе имущества.
3.Спецификация- переработка вещи. Распоряжение на случай смерти – при составлении завещания на имущество звещателя.
4.Соединение и смешение вещей. Соединение –если какая-нибудь вещи присоединялась к другой так, что превращалась в ее составную часть. Смешивание- представляет собой такое соединение вещей когда невозможно указать какая из вещей поглотила другую.  
5.Приращение  

Утрата прав собственности:

 

Право собственности утрачивается:

 

1.вещь погибает физически

2.если собственник отказывается от своего права

3.если собственник лишается права помимо своей воли.

 

 

Защита права собственности:

(Виды исков?)

Осуществлялась двумя основными видами исков.

Виндикационный иск – предоставлялся собственнику для истребования вещи, владение которой им было утрачено.

Ответчик по иску – держатель или владелец вещи.

Истец – собственник истребующий свою вещь.

Предмет иска- вещь со всеми ее приращениями и плодами.

Виндикационный иск давался тогда, когда истец мог доказать, что являлся собственником. Собственник по этому иску должен был возместить ответчику суммы издержек в связи с хозяйственным использованием вещи.

 

Негаторный иск – предоставлялся собственнику в случае если кто-либо своими неправомерными действиями стеснял право собственности над вещью.

Ответчик по иску – лицо нарушающее право пользования или распоряжения собственностью истца.

Истец – Собственник вещи имеющий ее в своем фактическом владении.

Предмет иска - нарушение права пользования или распоряжения собственностью истца.

 

Права на чужие вещи.

 

Права предоставляемые в предусмотренных законом случаях несобственникам, а другим лицам называются правами на чужие вещи к ним относятся:

  • Сервитуты
  • Эмфитевзис
  • Залоговое право

Сервитут – вещное право пользования чужой вещью, в или ином отношении.Такое право вызывается необходимостью сгладить неудобства и затруднения, возникающие вследствие неравномерности распределения естественных благ между отдельными земельными участками.

Сервитуты разделяют на предиальные и личные.

Предиальные сервитуты устанавливались для обеспечения благами соседних земельных участков и носили постоянный характер.

 

Предиальные сервитуты:

1.сельский (прогон скота к водопою, выезд на главную дорогу)

2.Водный (доступ к воде для полива)

3.городской (право делать на своем доме крышу или же навес, т. о. проникая в чужое воздушное пространство; право опирать балки на чужую стену; право пристраивать постройку к чужой стене, или же опирать ее на чужую опору.

 

Личные сервитуты:

1.Узуфрукт – право пользования чужой вещью, извлекать из нее выгоду, но при этом сохранять сущность вещи. Предмет узуфрукта – сады, земельные участки. Узуфрукт не мог передаваться по наследству. Разрешалось сдавать его в наем.

2.Узус – право пользования чужой вещью без использования плодов. Право пользования чужими рабами или животными.

 

Сервитуты устанавливались:

- в силу закона

- собственником обремененной вещи путем составления соглашения или завещания.

- в силу судебного решения в процессе о разделе имущества.

- по давности.

 

Сервитуты прекращались:

 

- по истечению срока на который был установлен сервитут.

- в результате отказа от сервитута.

- в результате гибели обремененной вещи.

- при соединении в одном лице собственника служащей и господствующей вещи.

- в результате не использования сервитута в течение 10-20 лет.

 

Эмфитевзис.

 

Эмфитевзис – долгосрочная наследственная аренда земли до 99 лет.

Эмфитевт имел право пользоваться землей, собирать урожай, закладывать земельный участок с уведомлением истинного владельца. Платил арендную плату в пользу римского гражданина, платил налоги государству, при неиспользовании участка в течение 3 лет он терял на него права, при неуплате аренды в течении 3 лет приводил к прекращению эмфитевзиса, если он хотел продать права на участок он должен был уведомить владельца за 2 месяца, он имел право на два процента от покупной цены.

 

Суперфиций.

 

Суперфиций – право возведения на чужом городском земельном участке и право пользования этим строением, отчуждать и передавать по наследству.

Супефициарий – платил налоги государству и римскому гражданину – фактическому владельцу строения. Право собственности на строение принадлежало собственнику участка.

 

Залоговое право.

 

Залоговое право –разновидность прав на чужую вещь, имело цль –обеспечить исполнение обязательства.

Формы залога:

- фидуциарная манципация

- ручной заклад (пигнус)

- ипотека.

 

Фидуциарная манципация – форма залога при которой должник передавал кредитору посредством акта манципации (наложение руки в присутствии 5 свидетелей) вещь на праве собственности в обеспечение уплаты долга.

 

Пигнус- должник просто передавал кредитору вещь не в собственность, а во владение. Сила такого залога заключалась в том, что кредитор держал вещь должника до уплаты последнего долга.

 

Ипотека – форма залога, при которой заложенная вещь находится в собственности и владении должника, но право распоряжения этой вещью ограничивалось. Кредитору давался иск об истребовании вещи с целью ее продажи, если должник не уплачивал сумму долга.

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО.

 

Обязательственное право – право лица истребовать от другого лица какого-либо действия.

Обязательство – правовое отношение между сторонами, при котором одна из сторон вправе требовать обусловленных обязательством действий.

Обязательства возникали:

 

1.Из контрактов.

 

Контракты литеральные – письменные контракты, записи в природно-расходных книгах, синграфы – долговые расписки заключенные от 1 лица в присутствии 3 свидетелей, хирографы – долговые расписки заключенные между лицами без свидетелей.

Контракты вербальные –устные контракты, стипуляция – договор между кредитором и должником, обещание вольноотпущенника патрону, назначение приданного.

Консенсуальные контракты – заключенные в любой форме. Приобретающие юр. Силу с момента достижения соглашения между сторонами. Купля-продажа, найм вещей, услуг,аренда,подряд, поручение.

Реальные контракты - заключенные в любой форме, приобретающие юр. Силу с момента передачи вещи – договор займа, ссуды, хранения.

 

2.Из Квазиконтрактов.

- неосновательное обогащение.

- ведение чужого дела без поручения.

 

3. Из Деликтов (деликт-правонарушение)

Воровство, уничтожение или повреждение чужих вещей, умышленное нанесение личной обиды, мошенничество. Угроза.

 

4. Квазиделикты (Как бы правонарушения)

Опасное обращение с вещами, создание опасных ситуаций.

 

Прекращение обязательства.

 

Основания прекращения обязательства:

 

  • Смерть сторон
  • Исполнение
  • Совпадение в одном лице должника и кредитора.
  • Взаимозачет
  • Освобождение от долга
  • Истечение давности
  • Невозможность исполнения
  • Новация – замена одного обязательства другим.

 

Исполнение обязательств производилось в определенном договором месте, в указанный срок, лично должником или управомоченным. Исполнение должно соответствовать содержанию обязательства, передаваться кредитору или управомоченному лицу.

В древнем периоде обязательства носили личный характер, передавать их было нельзя, в дальнейшем появилась замена лиц в обязательствах.

Цессия- замена кредитора при жизни с уведомлением должника.

Перевод долга –замена одного должника на другого, при этом старый кредитор заключает договор с новым должником.

 

Просрочка со стороны должника и кредитора:

 

Кредитор мог требовать возмещения ущерба, взыскивать проценты, требовать увеличения стоимости предмета, если изменилась его рыночная стоимость.

 

Должник мог депонировать вещь (оставить у себя), взыскать убытки, требовать отмены начисления процентов.

 

Способы обеспечения обязательств.

 

  • Залог
  • Задаток
  • Неустойка
  • Поручительство
  • Фидуциарная манципация
  • Ручной заклад (пигнус)
  • Ипотека.

Ответственность за неисполнение обязательства.

 

 

Ответственность должника строилась на принципе вины: должник отвечал только в том случае, если он виновен в возникшем для кредитора ущербе.

 

Степени вины должника:

 

  • Умышленное причинение вреда.
  • Небрежность (грубая небрежность и легкая небрежность)

ДОГОВОР И ЕГО ВИДЫ

 

 

Основным источником возникновения обязательств в римском праве был договор.Договор в качестве одного из оснований возникновения обязательств имеет место только тогда, когда воля сторон, вступающих в договор направлена на установление обязательственных отношений.

Договор – соглашение, посредством которого одно лицо или несколько лиц обязуются перед другим лицом или перед несколькими лицами дать что-либо, сделать что-либо или не делать чего-либо.

Договоры делились на контракты и пакты.

Контрактами назывались такие договоры, которые признавались цивильным правом и пользовались исковой защитой. В эту группу контрактов были лишь известные виды договоров.

Пакты – неформальные соглашения самого разнообразного содержания, которые как правило не пользовались исковой защитой.

Договоры различали на односторонние и двусторонние. Односторонние – в которых одной стороной являлся кредитор, а другой – должник. В этих договорах устанавливались лишь одно требование и один долг. Двусторонние – уже в момент договора создавали два требования и два обязательства: кредитор одного требования являлся должником одного долга, а должник первого требования – кредитором другого,согласно этому двусторонние договоры приводили к взаимным требованиям и взаимным обязательствам.

 

Договоры строго права – выражались в том, что стороны не могли ссылаться на намерение вложить в договор совсем не то содержание, какое вытекало из буквального смысла договора.

Договоры «по доброй совести» - выражались в том, что в спорах возникающих из договоров, ссылки на обстоятельства, которые делали требования из договора, формально правильные, по существу не заслуживающими защиты ввиду явной недобросовестности истца.

 

СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРОВ.

 

1.существенно-необходимые элементы. Такие части договора без которых данный договор существовать не мог – предмет и цена в договоре купли-продажи.

2.Обычные элементы. Не являлись необходимыми в договорах какой-либо категории.

3.Случайные элементы. Эти элементы включались в договор по желанию сторон. К ним относились условия договора и сроки исполнения договора.

 

УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ДОГОВОРОВ:

Обязательные условия:

 

  1. Определенный предмет договора - действие или обязанность что-нибудь дать, сделать, предоставить. Действие должно быть определенным, юридически возможным, законным.
  2. Основание или цель договора – мотив или материальный интерес побуждающий стороны принимать на себя те или иные обязанности. Цель договора должны быть законной и не должна быть аморальной.
  3. Согласие сторон и выражение воли. Воля сторон на совершение определенных действий,выраженная в какой-либо форме. Если воля не соответствовала внутреннему решению лица, имели место пороки соглашения.
  4. Правоспособность и дееспособность. Определения и ограничения? 3 статуса.

 

Факультативные условия:

 

Эта группа условий может присутствовать или нет в договоре.

  1. Время исполнения.
  2. Условия исполнения.
  3. Проценты.
  4. Способ исполнения.

 

Пороки соглашения.

 

1.Заблуждение лица. неправильное представление лица о фактических обстоятельствах, которые побудили лицо заключить договор, заблуждение могло относиться:

а) к характеру сделки – ошибка в существе сделки аннулировала сделку.

б) к предмету сделки – заблуждение по поводу предмета сделки делало ее ничтожной.

в) к личности участника сделки.

г) к свойству предмета – если заблуждение заставляло признать вещь другой категории, то договор считался не состоявшимся.

2.Принуждение лица к заключению договора. Воля лица при заключении договора должна выражаться свободно, без постороннего давления. Недействительными считались договоры, заключенные под влиянием принуждения(физического насилия, психического давления или угроз)

3.Обман лица – тайный злой умысел, направленный на заключение выгодной, но противоправной сделки. Лицу заключившему договор под влиянием обмана давался иск, удовлетворение иска влекло за собой либо возмещение ущерба, либо восстановление первоначального состояния.

 

ПАКТЫ.

 

1.пакты не снабженные исковой защитой.(Соглашение с третейским судьей соглашение с хозяином корабля или гостиницы о сохранности вещей проезжих, соглашение о дарении)

2.Пакты снабженные исковой защитой

  • Пакты, присоединенные к договорам - дополнительные к какому-нибудь защищаемому иском договору соглашения, имеющие целью внести какие-либо видоизменения в юридические последствия главного договора.
  • Пакты, получившие защиту от претора – неформальные соглашения при которых устанавливались самостоятельные обязательства.
  • Пакты. Получившие защиту от императора – неформальные соглашения из которых проистекали самостоятельные обязательства, защищенные правовыми средствами, введенными конституциями римских императоров.

 

ВИДЫ ДОГОВОРОВ (КОНТРАКТОВ):

 

1.Вербальные контракты –устные договоры, устанавливающие обязательство словами, т.е. получающий юридическую силу посредством и с момента произнесения известных фраз.

Основной вербальный контракт – стипуляция. Стипуляцией называют устный договор, заключаемый посредством вопроса будущего кредитора и совпадающего с вопросом ответа со стороны лица соглашающегося быть должником по обязательству.

2.Литтеральные контракты – договоры которые должны были совершаться на письме.

3.Реальные контракты – признавались действительными с момента соглашения и передачи вещей от назавания реальный

– «res»- вещь» к реальным контрактам относят –договор займа. Ссуда, договор хранения поклажи.

 

Договор займа.

 

Предмет договора – вещи определенные родовыми признаками (число,вес, мера)

Вещи передаются на праве собственности.

Получатель обязан вернуть такое же количество вещей того же рода.

Риск случайной гибели переданных вещей лежит на получателе (как собственнике)

Обязательство – строго одностороннее.

 

Договор ссуды.

 

Предмет договора – вещи индивидуально-определенные,

 

Вещи передаются во временное пользование.

Получатель обязан вернуть полученную вещь

Риск случайной гибели вещи лежит на лице передавшем ее собственнике.

Наряду с основной обязанности получателя вещи могут возникнуть обязанность ссудодателя возместить вред, причиненный ссудополучателю.

 

4.Консенсуальные договоры - Приобретающие юр. Силу с момента достижения соглашения между сторонами.

 

Договор купли-продажи.

 

Контракт посредством которого одна сторона –продавец – обязуется предоставить другой стороне – покупателю – в собственность вещь, товар, а другая сторона –покупатель – обязуется уплатить продавцу за проданную вещь определенную денежную цену. Продавец обязан был предоставить вещь в надлежащем состоянии по качеству. Продавец несет ответственность перед покупателем, если он прямо обещал, что вещь имеет такие-то положительные качества, а их не оказалось, или что вещь не страдает такими-то недостатками, а между тем они имелись в вещи. Покупатель обязан уплатить покупную цену. Платеж покупной цены, если договором сторон не предусматривалась отсрочка платежа, является необходимым условием для приобретения покупателем права собственности на проданную вещь. Если по заключении договора купли-продажи проданная вещь погибала по случайной причине, т.е. без вины продавца или покупателя, то неблагоприятные последствия факта гибели вещи ложились на покупателя.

 

Договор найма.

 

В римском праве закреплялось 3 вида договора найма: наем вещей, наем услуг, наем работы(подряд). Наем вещей- договор, в соответствии с которым одна сторона - наймодатель, обязывалась предоставить другой стороне – нанимателю, определенные вещи для временного пользования, а наниматель – уплатить за пользование вещами и возвратить вещи по окончании пользовании ими.

Обязанности наймодателя:

- Предоставить определенно-индивидуальную вещь для временного пользования (не потребляемую?)

- предоставить вещь в полной сохранности

- возместить вред и расходы при обнаружении недостатков вещи, в чем повинен наймодатель –он отвечает за всякую вину.

- платить за вещь налоги и другие повинности.

Не вправе требовать от нанимателя внесения наемной платы за время, когда наниматель не пользовался вещью без вины нанимателя в том.

Обязанности нанимателя:

- платить наемную плату по истечении определенного времени.

- использовать вещь по назначению, не причиняя ей вреда.

- по окончании договора возвратить вещь в целостности и сохранности.

 

Договор подряда.

 

Договором подряда называется договор, в соответствии с которым одна сторона (подрядчик) принимала на себя обязательство исполнить в пользу другой стороны (заказчика) определенную работу, а заказчик обязан был уплатить за эту работу определенное денежное вознаграждение.

Обязанности подрядчика:

- исполнить и сдать работу в установленный срок и с надлежащим качеством.

- нести ответственность за любую вину, в результате которой мог возникнуть тот или иной порок выполненной работы.

- отвечать за вину помощников

Обязанности заказчика:

- принять и оплатить работу

-отказ заказчика принять выполненную работу без причин на это обязывал заказчика выплатить подрядчику предусмотренное договором вознаграждение.

 

 

Договор поручения.

 

Договором поручения является такой договор, при котором одно лицо – доверитель, поручало другому лицу – поверенному выполнить безвозмездно какие-либо действия.

Черты договора:

- безвозмездность.

- предмет договора- юридические действия (совершение сделок,починка одежды)

- непротивозаконность

- заинтересованность сторон.

Обязанности поверенного:

 

1.Точно, с заботливостью исполнить поручения не видоизменяя его.

2.Отвечать за действие третьих лиц

3.нести ответственность за свякую его вину, возместить убытки.

4.Передать все исполненное.

 

Обязанности доверителя:

1.Возместить ущерб поверенного при исполнении поручения

2.Возместить издержкиповеренному

3.возместить ущерб, понесенный поверенным по его вине

 

 

Договор товарищества:

 

Договором товарищества назывался договор в соответствии с которым два лица или несколько лиц объединялись для достижения какой-то общей дозволенной хозяйственной цели.

Черты договора товарищества:

1.Имущественная общность. Полная общность имущества предполагала право общей собственности всех лиц на внесенные вклады и последующие приобретения.

Ограниченная общность имущества предполагала индивидуальное право собственности на внесенные вклады, переданные в общее пользование для целей товарищества.

2.Известная цель. Дозволенная правом и полезная обществу.

3.постоянное согласие товарищей на достижение цели и интереса.

4.Участие товарищей в прибылях и убытках.

Равенство долей участия товарищей в общем деле не было необходимым, однако при отсутствии в договоре иных указаний доли участия предполагались равными.

Допускалось участие отдельных товарищей в прибылях в большей доле, а в убытках в меньшей. Запрещалось на одних возлагать только убытки, а другим присваивать прибыль.

 

Кроме четырех вышеназванных видов контрактов, устанавливающих обязательственные отношения между кредитором и должником самим фактом передачи вещи, существовали и многие другие случаи в римской хозяйственной жизни, при которых граждане передавали какие-либо свои вещи лицам или нечто совершали для лиц, которые, со своей стороны, обязывались взамен принятой вещи или за совершенные действия и сами передать или совершить что-либо. В случаях когда такое действие не происходило, лица выполнившие свое обязательства, не обладали правовой защитой. Когда случаи невыполнения обязательств стали частыми, римские преторы посчитали это недобросовестностью, и поэтому предоставили лицам ряд правовых средств. Такие договоры стали называть безымянными.

К группе безымянных контрактов относят: договоры мены, дарения с условием, договор комиссионной продажи.

 

Наследованием называется переход имущества умершего лица к одному или нескольким другим лицам.

Наследство есть преемство универсальное, это значит, что наследник вступая в наследство, приобретает единым актом все имущество наследователя или при наличии нескольких наследников – определенную долю имущества как единое целое. Универсальный характер наследования проявляется в том, что к наследнику переходят и права и обязанности, входящие в состав наследства, о том что наследник может приобрести в составе наследства даже такие права и обязанности, о существовании которых он и не знал.

Наряду с универсальным преемством в римском праве известно и сингулярное преемство, т.е. предоставление лицу отдельных прав – легатов (отказы).

Наследственно-правовые отношения возникали, когда законный наследник, способный принять наследство, заявлял, что принимает наследство.

Наследодатель являлся лицом которое при жизни могло быть носителем наследственных прав и обязанностей. Этим правом не обладали латины?, частные рабы, дети подвластные отцу.?

Наследство – являлось составной вещью, состоящей из имущественных прав и обязанностей наследодателя.

Наследник – статус наследника при определенных условиях могло получить любое физическое лицо, даже рабы. Чтобы получить статус наследника, физ. лицо должно было жить в момент смерти наследодателя.

 

СПОСОБЫ НАСЛЕДОВАНИЯ.

 

1.Наследование по завещанию.

2.Наследование по закону.

 

Характерной особенностью римского наследственного права была недопустимость сочетания двух названных оснований при наследовании после одного и того же лица, т.е. недопустимо было, чтобы одна часть наследства перешла к наследнику по завещанию, а другая часть того же наследства- к наследникам по закону.

 

НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ.

 

Условия действительности завещания.

Завещание (testamentum) – одностороннее формальное гражданско-правовое распоряжение лица на случай своей смерти, которое содержало назначение наследника.

1.Для совершения завещания требовалась специальная способность – активная завещательная правоспособность. Завещательной правоспособности не имели недееспособные: душевнобольные, малолетние, Расточители, лица осужденные за некоторые порочащие преступления (еретики, безбожники) перегрины по цивильному праву.

2.Форма завещания строго установленная.

3. Наследник должен быть назначен лично завещателем. Лицо назначаемое наследником, должно было обладать пассивной завещательной правоспособностью, т.е. способностью быть назначенным наследником, например лица которые, в момент смерти завещателя еще не были зачаты или дети государственных преступников.

4. Ограничение пассивной завещательной способности выражалось в том, что наследники не могли получать наследство полностью или в части, пока не отпадет обстоятельство, признаваемое по закону препятствием для получения наследства.

5.Подназначение наследника, в завещании назначался как бы запасной наследник на случай если назначенный на первом месте по той или иной причине не сделается наследником.

6. В завещании назначение наследника иногда сопровождалось возложением на наследника выполнение каких-либо действий, использования имущества по определенному назначению (Например поставить памятник на могиле завещателя). Если наследник, получивший имущество с возложением, не выполнит возложения, к нему допускались меры понуждения в административном порядке.

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОЛЯ БЛИЖАЙШИХ РОДСТВЕННИКОВ.

 

В древнейшую эпоху завещатель пользовался неограниченной свободой распоряжаться своим имуществом, завещатели стали осуществлять эту неограниченную свободу завещательных распоряжений так, что имущество иной раз передавалось по завещанию посторонним или даже случайным лицам, а ближайшие родственники завещателя в значительной мере способствовавшие своей деятельностью образованию наследственного имущества, ничего из него не получали. В связи с этим постепенно появились ограничения завещательной свободы переросшие в последствии в обязательную долю в наследстве, т.е. в случае составления завещания им было обеспечено получение некоторого минимума из наследства.

Завещатель не должен был обходить в своем завещании непосредственно подвластных, он должен или назначить их наследниками или прямо лишить наследства, несоблюдение этих правил влекло за собой ничтожность завещания и открытие наследства по закону.

Существовал круг лиц за которыми признавалось право на обязательную долю.

 

НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ.

 

Наследование по закону наступало тогда. Когда не было завещания или завещание признано недействительным.

 

 

Круг наследников по закону в соответствии с цивильным правом.

 

· 1 разряд – лица находившиеся под властью наследодателя- жена, дети, усыновленные, внуки от ранее умерших сыновей.

· 2 разряд ближайшие родственники умершего – братья, сестры, мать умершего если она состояла с его отцом в браке с властью мужа (Как на латыни)?

· 3 разряд родственники не являющиеся членами семьи, но входившие в один с наследодателем род.

 

 

Круг наследников по закону в соответствии с законодательством Юстиниана.

· 1 очередь – нисходящие родственники- сыновья дочери, внуки.

· 2 очередь – восходящие родственники – отец, мать, дед, бабка.

· 3 очередь –братья,сестры, дети ранее умерших братьев и сестер.

· 4 очередь - все остальные боковые кровные родственники.

· Переживший супруг, если не вступил в наследство ни один из наследников перечисленных выше очередей. Он имел право на обязательную долю в размере ¼ от всего наследства. Муж не мог своим завещанием лишить жену обязательной доли.

 

ВЫМОРОЧНОЕ НАСЛЕДСТВО.

 

Если наследство не принято ни одним наследником как по завещанию так и по закону, потому что наследников не осталось или они не пожелали принять наследство, наследство становилось выморочным. В древнейшем праве такое наследство считалось ничьим и могло быть захвачено любым желающим.Начиная со времен принципата (1в до н.э.-3 в н.э.)? выморочное имущество передавалось государству.

 

ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ.

 

В момент смерти наследодателя происходит открытие наследства. К открытию приурочивается определение лиц, призываемых к наследству. Но призываемые лица еще не приобретают права на само наследственное имущество, пока не вступят в наследство. За время между открытием наследства и его принятием наследственное имущество не принадлежит никакому определенному лицу это как бы «лежачее» наследство, как бы ожидающее своего субъекта.

Вступая в наследство наследник не только приобретает соответствующие права, но и становится ответственным по обязательствам наследодателя.

Если наследник произведет с участием нотариуса, оценщика опись и оценку наследства, то ответственность наследника по долгам наследства ограничивается размерами актива наследства.

Если в наследстве актив превышает пассив, но у наследника много своих долгов, происходит слияние обеих имущественных масс тогда кредиторы наследника и наследодателя могли искать удовлетворения из всего объединенного имущества.

Правильно назначенные наследники для защиты своих прав располагали правовыми средствами:

  1. Иски об истребовании наследства.
  2. Иски по защите необходимых наследников не упомянутых в завещании.
  3. Иски о распределении наследства.

 

ЛЕГАТЫ И ФИДЕИКОМИССЫ.

 

 

Легатом или завещательным отказом называлось распоряжение, которое делалось в завещании наследодателем и состояло в предоставлении определенному лицу какого-то права или иной выгоды за счет наследственного имущества.

Легаты относят к сингулярному преемству (Какое еще? Singularis –перевод на русский?).

 

Характерные особенности легатов.

 

1.Легаты были возможны лишь при наследовании по завещанию, формой установления легатов было их упоминание в завещании.

2.Предметом легата могли быть все вещи, являвшиеся предметом наследования.

3.Установление легатов ограничивалось, никто из легатариев не мог наследовать больше наследственной доли, получаемой наследниками.

4.Легатарий – преемник наследодателя в отдельном праве, но не в какой-то доле наследства.

5.Получение легата не сопровождалось ответственностью за долги наследодателя, за исключением тех, которые обременяли предмет легата.

6.Права легатариев устанавливались в момент открытия наследства.

7.Если наследник откажется от наследства или умрет до его принятия, легат не вступит в силу.

8.Признавалось недопустимым, чтобы легатарий приобрел легат не по воле наследника, произвольное овладение вещью со стороны легатария рассматривалось как самоуправство.

9.Легатарии имели право обеспечить исполнение легата, если существовала опасность, что наследник воспротивится этому.

10. Если легатарий умирал, не получив легата, право на легат переходило к его наследнику.

 

Виды легатов.

 

1.Посредством виндикации. Наследодатель оставлял распоряжение о переходе части наследства в собственность легатария, объектом легата могла быть только вещь принадлежавшая наследодателю в момент смерти.

2.Посредством приговора. Легатарий получал требование к наследнику в виде обязательства в его пользу. Объектом такого легата могла быть вещь, которая не принадлежала наследодателю, для исполнения обязательства наследнику следовало приобрести указанную вещь у третьего лица.

3.Путем дозволения. Завещатель приказывал наследнику позволить легатарию забрать определенную вещь, т.е. предполагала определенное содействие с его стороны.

4.Посредством выдела. Смысл легата состоял в предварительном выделении какой-либо вещи из состава наследства, так что при определении долей наследников она не учитывалась.

 

ФИДЕИКОМИСС.

 

Федеикомисс (порученное совести) являлся неформальной просьбой, с которой наследодатель обращался к наследнику и просил его что-либо дать или исполнить третьему лицу за счет получаемого наследства. Неформальная просьба могла быть обращена и к легатарию или другому лицу, которое за вознаграждение что-либо даст или исполнит третьему лицу. Лицо получающее вознаграждение называлось фидеикомиссарием, а лицо к которому была обращена просьба называлось фидуциарием.

Первоначально фидеикомисс не имел юридической защиты, исполнять их или нет было делом совести наследника, в период принципата они получили исковую защиту и стали подобны легатам.

Предметом фидеикомисса были отдельные вещи наследодателя, вещи третьих лиц, в виде исключения все наследство.

Целью фидеикомисса являлось предоставление правомочий лицам, которые не могли назначаться наследниками или легатариями, потому что не обладали пассивной завещательной правоспособностью(?).

 

Виды фидеикомиссов.

 

1.Универсальный фидеикомисс возникал, когда предметом фидеикомисса являлось все наследство. Посредством универсального фидеикомисса завещатель просил наследников предоставить совокупный актив наследства фидеикомиссарию, в то время как долги по наследству оставались за наследниками. Появился обычай, по которому фидеикомиссарии, гарантировали наследникам, что возьмут на себя долги по наследству, если наследники примут наследство, т.е. фидеикомиссарии объединялись наследниками наследодателя.

2.Семейный фидеикомисс. Специальный вид фидеикомисса, устанавливаемый, если наследодатель просил наследника, что бы в случае собственной смерти наследник передал все наследство лицу, обладающему в семье наследника тем же положением, которым обладал сам наследник в семье наследодателя. Это являлось способом перехода имущества семьи от поколения к поколению.

3.Дарение в случае смерти. Являлось договором, заключенным между продавцом, находящимся при смерти, и одаряемым, по которому даритель предоставлял одаряемому какую-либо вещь, но сохранял за собой право взять эту вещь обратно, если избегнет смерти или переживет одаряемого.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Формы брака | Международные стандарты обслуживания
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 401; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.226 сек.