Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Наследники




Наследниками считаются те лица, к которым в порядке универсального правопреемства переходит имущество умершего. Традиционно принято выделять следующие категории наследников – физические лица, юридические лица, публично-правовые образования.

Физические лица – граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства – могут призываться к наследованию по закону и по завещанию, если они живы на момент открытия наследства, а также если они зачаты при жизни наследодателя и родились живыми после открытия наследства (п. 1 ст. 1116 ГК). В доктрине наследственного права вторую группу физических лиц – наследников иногда именуют насцитурусами (лат. nasciturus – тот, кто должен родиться в будущем)[85]. Примечательно, что в отличие от некоторых зарубежных законодательств, например, итальянского Гражданского кодекса[86], ГК РФ не связывает возникновение правоспособности физического лица, в том числе способности наследовать имущество, с необходимостью родиться жизнеспособным – оно должно быть живым на момент открытия наследства или родиться живым после его открытия при условии зачатия при жизни наследодателя (п. 1 ст. 1116 ГК).

Юридические лица – как отечественные, так и иностранные – могут призываться к наследованию только по завещанию, если они существуют на день открытия наследства (особенности их призвания к преемству в имуществе умершего будут подробно рассмотрены в соответствующем разделе книги). Остается открытым вопрос о том, может ли в качестве наследника по завещанию выступать иностранная организация, не являющаяся по своему личному закону юридическим лицом (ст. 1203 ГК). Текстуальное выражение ст. 1116 Кодекса, казалось бы, приводит нас к мысли о том, что ответ на поставленный вопрос должен быть отрицательным: «к наследованию по завещанию призываются… юридические лица». С другой стороны, подобное толкование приходит в противоречие с положениями ст. 1119 ГК, посвященной свободе завещания. Одним из аспектов данного принципа наследственного права выступает возможность для завещателя передать принадлежащее ему имущество после своей смерти любым лицам. Кроме того, российский законодатель признает иностранные организации, не являющиеся юридическими лицами по их собственному закону, правосубъектными коллективными образованиями – законодательство того государства, в котором такая организация была учреждена (ее личный статут), определяет объем ее правоспособности, в том числе возможность выступать наследником по завещанию. Следовательно, в том случае, когда такая возможность за иностранной организацией признается ее личным статутом, тогда нет никаких оснований отказывать ей в возможности получить завещанное имущество. Однако, повторимся, что прямого ответа на анализируемый вопрос Гражданский кодекс не содержит. Из содержания ст. 1116 ГК следует также, что не могут наследовать по завещанию филиалы и представительства – они не являются юридическими лицами.

К наследованию по завещанию могут призываться, помимо физических и юридических лиц, публично-правовые образования: во-первых, Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования; во-вторых, иностранные государства и международные организации. Первая группа публично-правовых образований, кроме того, в силу закона становится обладателем выморочного имущества (ст. 1151 ГК), о чем подробнее будет сказано в соответствующем разделе работы.

Специальному регулированию подверглось отстранение от наследования по основаниям недостойности (ст. 1117 ГК). Недостойные наследники делятся на две категории – лица, не имеющие права наследовать (п. 1 ст. 1117), и лица, отстраняемые от наследования судом (п. 2 той же статьи). Остановимся подробнее на первой категории недостойных наследников.

Согласно ч. 1 п. 1 ст. 1117 ГК, «не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество». Прежде чем перейти к анализу соответствующих законоположений, представляется необходимым обратить внимание на несколько моментов.

В Гражданском кодексе РСФСР 1922 г. нормы о недостойных наследниках отсутствовали. В то же время, в цивилистической доктрине того времени соответствующие вопросы не были обойдены вниманием. В частности, в 1927 г. появилась работа Н.Н. Товстолеса, долгое время остававшаяся единственной публикацией по проблемам отстранения от наследования по недостойности[87]. Данный автор полагал, что доктрина видела основания недостойности в «явно неуважительном отношении наследника к наследодателю» или в совершении наследником в отношении последнего такого деяния, которое лишало его возможности совершить или отменить завещание (например, убийство наследодателя), или в «противозаконном направлении наследником воли наследодателя в деле совершения завещания» или, наконец, в уничтожении наследником завещания «ко вреду третьих лиц» либо воспрепятствовании после смерти наследодателя обнаружению его последней воли». Последствием такого поведения недостойного лица должно было выступать устранение его от наследования и переход его доли к государству. Последний тезис обосновывался применением по аналогии правил о последствиях эксгередации (лишения наследства): согласно примечанию 1 к ст. 422 ГК РСФСР 1922 г., доля наследника, лишенного наследодателем права наследовать, переходила государству. В то же время устранение от наследования не должно было противоречить желанию наследодателя, поэтому в виде общего правила предлагалось установить, что «устранение не может иметь места в случае прощения наследодателем недостойного (виновного) наследника»[88]. В судебной практике тех лет основанием признания лица недостойным наследником признавалось только умышленное наказуемое убийство наследодателя[89].

В то же время, в литературе высказывались предложения о расширении перечня оснований для отстранения от наследования по недостойности. В частности, В.И. Серебровский предлагал установить лишение наследника права наследования, если он: воспрепятствовал путем обмана, угроз или насилия совершению или отмене завещания; злоумышленно уничтожил или привел в негодность чье-либо завещание, при условии, что завещатель не имел возможности восстановить завещание; похитил или скрыл чье-либо завещание, при условии, что эти факты установлены судом[90].

Легальное закрепление в отечественном законодательстве институт отстранения от наследования по основаниям недостойности получил в Гражданском кодексе РСФСР 1964 г., в п. 1 ст. 531 которого было закреплено положение о том, что «не имеют права наследовать ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими противозаконными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали призванию их к наследованию, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке».

Следует сказать, что данная норма не получила в литературе однозначного толкования в аспекте содержания действий недостойного наследника.

В частности, П.С. Никитюк считал, что «к недостойным наследникам…относятся не только лица, совершившие уголовно-наказуемые деяния, способствующие призванию их к наследованию или увеличению их доли в наследстве. Это и лица, совершившие действия, противоправные с точки зрения гражданского права: воспрепятствовавшие составлению завещания, скрывшие от нотариуса факт наличия других наследников и т. п. Преступный характер деяния может быть установлен не только приговором суда, но и постановлением следственно-прокурорских органов о прекращении дела производством в связи со смертью совершившего преступление или по иным основаниям»[91]. М.В. Гордон полагал, что «советское законодательство установило только один случай, когда ограничивается право гражданина стать наследником. Согласно ст. 531 ГК не получает наследства тот, кто совершил преступление в отношении наследодателя, покушался на его жизнь, совершил уголовно наказуемые деяния в отношении близких наследодателя или преступными действиями пытался изменить порядок наследования»[92]. Э.Б. Эйдинова отмечала, что для применения правил, закрепленных в п. 1 ст. 531 ГК РСФСР 1964 г. «необходимо, чтобы совершенное действие было противоправным и направленным против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, а также носило умышленный характер». Со ссылкой на постановление Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 г. «О судебной практике по делам о наследовании» данный автор указывал, что действия недостойного наследника должны носить характер наказуемых в уголовном порядке[93]. Сходной позиции позднее придерживались Ю.Н. Власов и В.В. Калинин, полагая, что действия наследника должны подтверждаться приговором суда, вынесенным по уголовному делу[94].

Почву для подобной несогласованности мнений в доктрине создавало также отсутствие единообразия в конструировании норм о лишении права наследования в гражданских кодексах союзных республик. Как писал уже цитированный выше П.С. Никитюк, «значительно ýже круг оснований для безусловного устранения от призвания к наследству по признаку недостойности согласно ГК КазССР, УССР и ТаджССР. Часть 1 ст. 526 ГК КазССР устанавливает, что не наследуют лица, совершившие преступные деяния, способствовавшие призванию их к наследованию. Часть 1 ст. 528 ГК УССР предусматривает устранение от наследства лиц, которые умышленно лишили жизни наследодателя или кого-либо из наследников или совершили покушение на их жизнь. По ст. 525 ГК ТаджССР не имеют права наследовать ни по закону, ни по завещанию лица, совершившие по отношению к наследодателю, кому-либо из его наследников тяжкое преступление, если это подтверждено вступившим в силу судебным приговором»[95].

Наряду с противопоставлением двух отмеченных подходов к толкованию понятия «противозаконности» действий недостойного наследника, представители обеих позиций сходились в том, что к действиям, влекущим лишение права наследовать, следовало относить такие, как воспрепятствование составлению завещания, подделка завещания или составление фиктивного завещания, сокрытие завещания, а также понуждение к составлению завещания или понуждение кого-либо из наследников по закону к отказу от наследства[96].

Одним из существенных недостатков нормы, содержавшейся в п. 1 ст. 531 ГК РСФСР 1964 г., было отсутствие каких-либо указаний на субъективную характеристику действий недостойного лица. При разработке данной проблемы доктрина исходила из того, что судебная практика, еще до введения Кодекса в действие, не отстраняла от наследования лицо, совершившее преступление в состоянии невменяемости. Опираясь на эту практику, исследователи обусловливали отстранение наследника от наследования по недостойности наличием в его действиях вины как необходимого условия уголовной ответственности. Помимо исключавшей постановку вопроса о виновности субъекта невменяемости в литературе указывалось на недееспособность наследника и недостижение им возраста 15 (а по некоторым преступлениям — 14) лет, как на обстоятельства, в силу которых наследник не мог быть привлечен к уголовной ответственности, а следовательно, не мог быть лишен и права наследования. Ю.М. Гильман помимо вины как основания уголовной ответственности за совершенное наследником преступление указывал и на вину как предпосылку гражданско-правовой ответственности, считая лишение права наследовать «имущественной санкцией за заслуживающие морального осуждения противозаконные действия наследника в отношении наследодателя или других наследников»[97].

Судебная практика, строго придерживаясь принципа вины, в то же время все чаще при решении вопроса о недостойности наследника обусловливала отстранение наследника от наследования наличием в его действиях не просто вины, а вины в форме умысла. В 1974 г. этот подход получил поддержку в постановлении Пленума Верховного Суда РСФСР, разъяснившего, что установленные приговором суда противозаконные действия, способствовавшие призванию наследника к наследству, являются по смыслу ч. 1 ст. 531 ГК РСФСР «основанием к лишению права наследования лишь при умышленном характере этих действий». В постановлении было прямо указано, что «в отношении лиц, осужденных за совершение преступления по неосторожности, правило, предусмотренное ч. 1 ст. 531 ГК, неприменимо»[98].

В отношении ныне действующей регламентации укажем, что грамматическое толкование нормы, содержащейся в ч. 1 п. 1 ст. 1117 ГК РФ, позволяет прийти к следующим выводам.

Во-первых, поведение недостойного наследника должно выражаться именно в действиях, т.е. активном поведении. Во-вторых, действия должны носить противоправный умышленный характер. В-третьих, эти действия должны быть направлены против самого наследодателя, либо против кого-либо из его наследников, либо против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании. В-четвертых, результатом подобного поведения недостойного лица должно быть призвание его самого или иного лица к наследованию либо увеличение доли наследства, причитающейся недостойному наследнику или другому лицу.

Представляется, что применение данной нормы на практике способно породить ряд проблем, связанных с неточностью законодательных формулировок. Поясним наш тезис.

Прежде всего, обращает на себя внимание то обстоятельство, что в отличие от предшествующего регулирования, современное гражданское законодательство говорит не о «противозаконных», а о «противоправных» действиях недостойного наследника. В этой связи следует согласиться с позицией О.Ю. Шилохвоста, который указывает, что термин «противоправность» в отечественном правопорядке традиционно используется для обозначения действий, совершение которых ввиду их особой общественной опасности признается преступлением и влечет уголовную ответственность[99], а это, в свою очередь, способствует доктринальной «неустойчивости» в вопросе о том, является ли непременным условием отстранения от наследования по недостойности наличие в действиях лица состава преступления, а не менее тяжкого правонарушения. Единства мнений в литературе по данной проблеме не наблюдается, причем порой даже у одного и того же автора. Так, Т.И. Зайцева, комментируя положения ст. 1117 ГК РФ, отмечает, что противоправные действия недостойного лица должны подтверждаться вступившим в законную силу приговором суда по уголовному делу[100]. Однако тот же автор допускает возможность подтверждения таких действий и решением суда по гражданскому делу[101]. Указанное, на наш взгляд, как раз и свидетельствует не о непоследовательности специалистов в своих суждениях, а о поспешности законодателя при конструировании соответствующих норм ГК.

Обращая внимание на сложившуюся в доктрине ситуацию, О.Ю. Шилохвост предлагает проводить дифференциацию предусмотренных п. 1 ст. 1117 ГК РФ оснований лишения недостойного наследника права наследовать таким образом, чтобы одни из них, а именно: умышленные противоправные деяния (уголовные преступления), совершенные в отношении самого наследодателя, членов его семьи или близких родственников, — влекли бесспорное отстранение наследника от наследства при наличии вступившего в законную силу судебного решения по уголовному делу, а другие, связанные с воспрепятствованием осуществлению выраженной в завещании воли наследодателя в самом широком понимании этих действий (фальсификация завещания, сокрытие завещание, принуждение других наследников к отказу от наследства, и т. п.) и не являющиеся уголовными преступлениями, влекли отстранение недостойного наследника от наследования только по решению суда, рассматривающего гражданско-правовой спор о наследовании[102]. Поддерживая в целом данную позицию, приходится все же признать, что из буквального толкования ст. 1117 ГК предложенный подход не выводится, что лишь подтверждает непродуманность текстуальной ее конструкции.

Кроме того, в тексте анализируемой нормы, как и в ранее действовавших правилах, отсутствует четкое указание на мотивацию действий недостойного лица. Иными словами, остается неясным, будет ли субъект считаться недостойным наследником в том случае, если совершит, например, убийство наследодателя, чем объективно способствует открытию наследства и, соответственно, призванию себя или иных лиц к наследованию, хотя бы при этом мотивы его действий не имели отношения к посмертному распределению имущества наследодателя – убийство из мести, ревности, «на бытовой почве»? Иллюстрацией также может служить ситуация, когда при ссоре двух лиц – детей наследодателя – один убивает другого и тем самым способствует увеличению своей доли в наследстве в случае призвания себя к наследованию по закону. Данный вопрос относится в доктрине наследственного права к числу дискуссионных, причем, анализируя соответствующие теоретические выкладки, можно констатировать наличие двух основных подходов к решению рассматриваемой проблемы.

Первый из них, выражающий так называемую «теорию объективной направленности действий недостойного наследника», базируется на том, что необходимым и достаточным условием отстранения лица от наследования по основаниям недостойности является объективная связь его действий с наступившим результатом (примечательно, что основным примером недостойного поведения в литературе обычно называется умышленное убийство наследодателя).

В частности, Ю.К. Толстой полагает, что «для отстранения недостойного наследника от наследования по основаниям, предусмотренным п. 1 ст. 1117 ГК, мотиву совершения умышленных противоправных действий значения придавать не следует»[103]. Сходной позиции придерживается и Б.А. Булаевский[104]. Сторонницей похожей точки зрения является и Т.И. Зайцева, отмечая, что «признать право наследования, к примеру, за сыном, из мести убившим свою мать…было бы, по меньшей мере, безнравственно»[105]. Следует также учитывать, что данное преступление может быть совершено и путем бездействия, а в ст. 1117 ГК, как мы уже отмечали, законодатель недвусмысленно говорит о действиях недостойного наследника.

Сторонники теории «субъективной направленности» поведения недостойного лица – О.С. Иоффе, М.Ю. Барщевский и др. – полагали, что отстраняться от наследования может только тот субъект, умысел которого был направлен на достижение того или иного результата именно в сфере наследственных отношений[106].

Оценивая приведенные высказывания, следует указать, что в тексте нормы, содержащейся в ст. 1117 ГК, присутствует словосочетание «способствовали или пытались способствовать» (курсив мой – М.А.), что может свидетельствовать о восприятии законодателем второго из обозначенных подходов к определению мотивации действий недостойного лица, хотя в литературе не дается однозначной оценки данной новелле. Одни авторы полагают, что речь должна идти именно о мотиве действий недостойного наследника[107]. Другие исследователи, комментируя анализируемые законоположения, указывают, что закон имеет в виду лишь стадии совершения недозволенных действий[108].

В качестве выхода из сложившейся ситуации доктрина предлагает следующее толкование ст. 1117 ГК РФ: в том случае, если в действиях недостойного лица присутствует состав умышленного преступления, направленного против наследодателя или кого-либо из близких ему лиц, отстранение его от наследования должно осуществляться вне зависимости от мотива совершения таких действий; если же речь идет об иных правонарушениях, имеющих целью, прежде всего, воспрепятствовать реализации последней воли наследодателя, выраженной в завещании, то критерий субъективной направленности поведения недостойного лица должен быть принят во внимание[109]. Примечательно, что данный подход находит себе применение в судебной практике, что может быть проиллюстрировано следующими казусами.

· 11.08.2005 г. Советский районный суд г. Воронежа рассмотрел в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело по иску Казакова А.С. и Казаковой С.С. к Казакову С.П. о признании его недостойным наследником. Судом было установлено следующее. Казаков А.С., действуя от себя лично и в интересах несовершеннолетней Казаковой С.С. обратился в суд с иском к Казакову С.П. о признании его недостойным наследником, указывая, что 16.11.1985 г. был заключен брак между ответчиком — их отцом Казаковым С.П. и их мамой — Казаковой В.Г. 27.05.2004 г. ответчик убил маму — Казакову В.Г., за что был признан Советским районным судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ и приговорен к лишению свободы. Приговор вступил в законную силу 11.11.2004 г. Совершив умышленное убийство, т.е. противоправное деяние, направленное против Казаковой В.Г., ответчик тем самым способствовал открытию наследства в связи с ее смертью и призванию к наследованию законных наследников. Таким образом, Казаков С.П. является недостойным наследником и не вправе наследовать после смерти жены. Завещания после смерти матери обнаружено не было, они вступили в наследство как наследники первой очереди по закону. Истец просил суд признать Казакова С.П. недостойным наследником после смерти жены — Казаковой В.Г., умершей 27.05.2004 г., в судебном заседании свои исковые требования поддержал. Поскольку от ответчика возражений против заявленных исковых требований, а также ходатайства о рассмотрении дела с его участием, либо с участием представителя не поступило, суд рассмотрел дело в его отсутствие.

Суд, выслушав истца, исследовав материалы дела, пришел к следующему. Как следует из представленного суду приговора Советского райсуда от 13.09.2004 г., вступившего в законную силу 11.11.2004 г., 27.05.2004 Казаков С.П., т.е. ответчик, совершил преступление, предусмотренное ст. 105 УК РФ. Казаков С.П. состоял в браке с Казаковой В.Г. с 15.11.1985 г.; от брака имели двух детей — истцов по делу, Казакова А.С. и Казакову С.С. Постановлением главы администрации Советского района Казаков А.С. назначен опекуном несовершеннолетней Казаковой С.С. Таким образом, суд сделал вывод, что Казаков С.П., действуя умышленно и противоправно, совершив убийство жены, способствовал призванию к наследованию наследников первой очереди, в связи с чем заявленные исковые требования подлежат удовлетворению. Учитывая изложенное, суд решил: признать Казакова С.П. недостойным наследником после смерти жены — Казаковой В.Г., умершей 27.05.2004 г. [110].

Как видно из приведенного примера, суд не придал значения мотиву действий недостойного лица.Другой пример.

· 26.03.2004 г. Ленинский районный суд г. Кирова, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Зотникова С.Е. к Зотникову Е.В. о праве на наследство, установил следующее.

Зотников С.Е. обратился в суд с иском к Зотникову Е.В. о признании свидетельства о праве на наследство по закону на имя Зотникова Е.В. недействительным, восстановлении срока для принятия наследства, признании принявшим наследство, определении долей в квартире, признании Зотникова Е.В. недостойным наследником. В обоснование иска Зотников С.Е. указал, что 27.05.1997 г. умерла его мать Зотникова Е.В. После ее смерти открылось наследство в виде двухкомнатной квартиры по адресу: г. Киров, ул. Горького, д. 63, корп. 3, кв. 44. Об открытии наследства он узнал лишь в ноябре 2003 г., поскольку его отец Зотников Е.В. после смерти матери сообщил ему, что данная квартира является неприватизированной и принадлежит государству. На момент смерти матери истец проживал в г. Санкт-Петербурге, а, узнав о смерти матери, приехал в г. Киров и частично принял наследство — взял из квартиры некоторые вещи, а также участвовал в похоронах и оплачивал расходы, связанные с похоронами. В конце октября 2000 г. истец переехал в г. Киров на постоянное место жительства, пришел к себе домой по вышеуказанному адресу, однако отец его в квартиру не пустил и прекратил с ним все отношения. В конце 2003 г. истцу стало известно, что ответчик обманным путем получил у нотариуса свидетельство о праве на наследство на двухкомнатную квартиру по адресу: г. Киров, ул. Горького, д. 63, корп. 3, кв. 44, скрыв наличие у наследодателя других наследников, указал в заявлении только себя, скрыв тем самым наличие у наследодателя сына — наследника по закону. Кроме того, истец утверждал, что ответчик вообще не является наследником по закону после смерти Зотниковой Е.В., поскольку брак между ним и Зотниковой Е.В. был расторгнут 01.04.1976 г. согласно решению Ленинского районного суда г. Кирова, поэтому просил признать свидетельство о праве на наследство по закону на имя Зотникова Е.В. недействительным, восстановить ему срок для принятия наследства и признать его принявшим наследство после умершей 27.05.1997 г. Зотниковой Е.В., определить ему и ответчику каждому по 1/2 доли в квартире, признать Зотникова Е.В. недостойным наследником.

В судебном заседании истец Зотников С.Е. и его представитель настаивали на исковых требованиях. Ответчик Зотников Е.В. исковые требования не признал, считая, что истец не является сыном умершей Зотниковой Е.В. Представитель ответчика поддержал мнение ответчика. Выслушав стороны, их представителей, показания свидетелей и материалы дела, суд пришел к следующему.

Установлено, что истец Зотников С.Е. родился 15.06.1959 г., его мать — Копосова Е.В., что подтверждается копией актовой записи № 2685 от 25.06.1959 г. городского загса г. Кирова. Согласно свидетельству о браке от 29.10.1984 г. Копосова Е.В. вступила в брак с Зотниковым Е.В. 23.09.1965 г. Согласно свидетельству о рождении от 31.07.1969 г. матерью Зотникова С.Е. указана Зотникова Е.В.

После смерти наследодателя Зотниковой Е.В. 26.05.1997 г. открылось наследство и наследником по закону является истец Зотников С.Е. Как установлено в суде, истец фактически частично принял наследство, взяв из квартиры некоторые вещи, что подтвердили свидетели. Доводы истца о расторжении брака между его матерью Зотниковой Е.В. и ответчиком Зотниковым Е.В. проверены судом. Расторжение брака указанными лицами в органах загса не зарегистрировано.

Ответчик Зотников Е.В., являясь наследником по закону на день открытия наследства, не сообщил нотариусу о наличии у наследодателя Зотниковой Е.В. сына, указав в заявлении от 26.12.1997 г. только себя, тем самым скрыл от нотариуса наличие у наследодателя наследника по закону. Таким образом, ответчик Зотников Е.В. должен быть признан недостойным наследником в соответствии со ст. 1117 ГК РФ, поскольку способствовал увеличению причитающейся ему доли наследства. Поданная ответчиком кассационная жалоба была оставлена без удовлетворения [111].

Утрата права наследования не является бесповоротной. ГК РФ в ч. 1 п. 1 ст. 1117 закрепил правило, согласно которому, в том случае, если наследодатель после утраты недостойным лицом права наследовать совершит в его пользу завещание, то такой наследник вправе получить завещанное ему имущество (т.н. «прощение» недостойного наследника). Не совсем ясно, как следует понимать выражение «после утраты ими права наследовать» – идет ли здесь речь о совершении завещания в пользу недостойного лица после совершения им недозволенных действий в отношении наследодателя, служащих основанием для соответствующего судебного решения, или после вынесения судебного акта, подтверждающего эти действия? В литературе высказываются мнения как в пользу первого[112], так и второго[113] варианта толкования. Вторая позиция представляется нам более точной. Если, например, представить себе ситуацию, когда наследник постоянно избивает престарелого или беспомощного наследодателя, заставляя его составить завещание в свою пользу – и в итоге наследодатель составляет завещание в пользу такого лица или включает его в уже имеющееся завещание – то в первом приближении следовало бы сказать, что, с одной стороны, наследник совершает действия, указанные в п. 1 ст. 1117 ГК и лишается права наследовать в силу прямого указания закона. И, кроме того, наследодатель завещал имущество недостойному наследнику уже после совершения в отношении него недозволенных действий. Однако можно ли в данном случае рассматривать совершение завещания в пользу недостойного лица как его прощение? Если согласиться с таким выводом, то мы должны признать, что даже последующее судебное подтверждение факта совершения противоправных действий в отношении наследодателя не повлечет отстранение лица от наследования по недостойности. Вряд ли именно таково было намерение законодателя. Следовательно, прощение недостойного наследника может иметь место лишь после того, как его противоправное поведение в отношении наследодателя подтверждено судом.

К категории лиц, не имеющих права наследовать, закон также относит родителей, лишенных родительских прав и не восстановленных в этих правах ко дню открытия наследства – они не могут наследовать по закону (ч. 2 п. 1 ст. 1117 ГК).

Вторая категория недостойных наследников – это лица, злостно уклонявшиеся от выполнения лежащих на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя. Они отстраняются от наследования по закону решением суда по требованию заинтересованных лиц (п. 2 ст. 1117 ГК). Круг алиментообязанных лиц определяется нормами семейного законодательства и включает в себя, в частности: родителей – в отношении их несовершеннолетних детей, а также совершеннолетних нетрудоспособных детей, нуждающихся в помощи (ст.ст. 80, 85 СК); трудоспособных совершеннолетних детей – в отношении своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей (ст. 87 СК); супругов – в отношении друг друга (ст. 89 СК); совершеннолетних и трудоспособных братьев и сестер – в отношении их несовершеннолетних и нетрудоспособных братьев и сестер (ст. 93 СК); дедушку и бабушку – в отношении их несовершеннолетних и нетрудоспособных внуков (ст. 94 СК); трудоспособных совершеннолетних внуков – в отношении их нетрудоспособных дедушки и бабушки (ст. 95 СК); пасынков и падчериц – в отношении их нетрудоспособных отчима и мачехи (ст. 97 СК). Как отмечается в литературе, «злостное уклонение» лица от выполнения возложенных на него законом обязанностей по уплате алиментов является в известной мере оценочным понятием, в силу чего судам при рассмотрении соответствующих дел надлежит учитывать такие обстоятельства, как длительность неоказания помощи наследодателю, материальное положение сторон, сокрытие лицом, обязанным выплачивать алименты, своего действительного заработка и др.[114]. Заинтересованными лицами по смыслу п. 2 ст. 1117 ГК могут быть, например, другие наследники. Согласно п. 3 той же статьи, недостойный наследник обязан возвратить все имущество, полученное им из состава наследства, в соответствии с правилами Гражданского кодекса о неосновательном обогащении. Аналогичные правила применяются в отношении наследника, имеющего право на обязательную долю, а также в отношении лица, получающего имущество по завещательному отказу (пп. 4-5 ст. 1117).

Приведем пример из судебной практики.

· 02.08.2005 г. Пятигорский городской суд Ставропольского края, рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Пятигорского городского суда гражданское дело по иску Кульчиной Н.К. к Гигашвили В.Г. о признании недостойным наследником и отстранении от наследования, установил следующее. 23.10.2004 г. в г. Пятигорске скончалась Гигашвили О.М. После ее смерти открылось наследство в виде денежных вкладов, хранящихся в операционном отделе Пятигорского отделения Сберегательного банка РФ № 30 и квартиры, расположенной по адресу: г. Пятигорск, проспект Калинина, д. 73, кв. 14.

Согласно завещанию Гигашвили О.М., составленному и нотариально удостоверенному 29.09.2000 г., наследником всего принадлежащего ей имущества являлась Кульчина Н.К., племянница Гигашвили О.М. 06.12.2004 г. Кульчина Н.К. подала нотариусу заявление о принятии наследства и о выдаче свидетельства о праве на наследство. 05.05.2005 г. нотариусом г. Пятигорска Кульчиной Н.К. были выданы свидетельства о праве на наследство по завещанию в отношении 1/3 доли денежных вкладов и 1/3 доли указанной квартиры. 21.04.2005 г.

Гигашвили В.Г., являвшийся сыном умершей Гигашвили О.М., от имени которого на основании доверенности действовала Гигашвили А.В., обратился к нотариусу г. Пятигорска Жуковой С.А. с заявлением о принятии наследства после смерти матери Гигашвили О.М. как наследник 1-й очереди, имеющий право на обязательную долю в наследственном имуществе. Кульчина Н.К. обратилась в суд с иском к Гигашвили В.Т. о признании его недостойным наследником и отстранении от наследования в отношении имущества умершей матери Гигашвили О.М. В судебном заседании представитель истицы Кульчиной Н.К. поддержала заявленные истицей требования, пояснив, что ответчик является сыном Гигашвили О.М., скончавшейся 23.10.2004 г., на протяжении длительно го периода времени проживает в г. Ростове-на-Дону. Свидетельства о праве на наследство на 2/3 доли имущества наследодателя ее сыном до настоящего времени не получены.

Истица Кульчина Н.К. просила признать Гигашвили В.Г. недостойным наследником в отношении имущества своей матери, поскольку с 1992 г. он вообще не общался со своими родителями, которые находились в престарелом возрасте, являлись инвалидами, нуждались в оказании им материальной помощи и поддержки. Со слов Гигашвили О.М. истице известно, что, проживая длительный период времени отдельно от родителей, Гигашвили В.Г. злоупотреблял спиртными напитками. В 1977 г. Гигашвили О.М. достигла пенсионного возраста, с 1976г. имела кардиологическое заболевание, перенесла острый инфаркт миокарда, отек легких. С 1995 г. она являлась бессрочно инвалидом 2-й группы по общему заболев являлась также ветераном войны. Родители Гигашвили В.Г. очень нуждались в оказании им различной, в том числе и материальной помощи, однако Гигашвили В.Г., на которого ст. 87 СК РФ, как на трудоспособного сына была возложена обязанность содержать своих нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них, на протяжении длительного периода времени совершенно устранился от исполнения этой обязанности. Начиная с 2000 г., истица Кульчина Н.К. постоянно оказывала своей тете Гигашвили О.М. материальную помощь, ежемесячно высылала деньги, что позволяло ей оплачивать стоимость коммунальных платежей, приобретать необходимые вещи и лекарственные препараты. Кульчина Н.К. приобрела для Гигашвили О.М. необходимую ей бытовую технику, производила уборку квартиры. 20.07.2004 г. состояние здоровья Гигашвили О.М. резко ухудшилось, она была госпитализирована, а 22.07.2004 г. выписана из больницы и до момента смерти находилось в тяжелом состоянии в своей квартире. Уход за Гигашвили О.М. осуществляли соседи, услуги которых оплачивала за счет своих средств Кульчина Н.К. Погребение Гигашвили О.М. также было произведено на денежные средства Кульчиной Н.К. Гигашвили В.Г. участия в похоронах своей матери, а ранее — своего отца, не принимал, несмотря на то, что о смерти матери ему сообщили соседи, проживавшие с Гигашвили О.М. в одном доме. Поскольку ответчик Гигашвили В.Г., будучи сыном наследодателя Гигашвили О.М., на протяжении длительного периода времени без уважительных причин злостно уклонялся от исполнения возложенных на него законом обязанностей по содержанию наследодателя, которая в этом крайне нуждалась, истица полагала, что ответчик должен быть отстранен от наследования имущества своей матери Гигашвили О.М. и просила признать его недостойным наследником.

Представитель ответчика Гигашвили В.Т. — Гигашвили А.В., действующая на основании нотариальной доверенности, заявленные истицей требования не признала, пояснив, что Гигашвили В.Г. действительно не оказывал материальную помощь своим родителям, так как с 1992 г. у него не было ни работы, ни пенсии. Примерно в 1992—1993 г. он утратил личные документы и смог восстановить свидетельство о рождении и паспорт только в 2005 г. С последнего места работы Гигашвили В.Г. был уволен примерно в 1983 г., и с указанного периода работал периодически по найму, имел периодический и незначительный доход. Она не оспаривает, что Гигашвили В.Г. на протяжении длительного периода времени злоупотребляет спиртными напитками. С сентября 2004 г. у Гигашвили В.Г. существенно ухудшилось состояние здоровья, что связано с травмой из-за неоднократных падений, однако инвалидности он не имеет. Гигашвили В.Г. постоянно общался со своими родителями, хотя виделись они действительно последний раз в 1992 г., но Гигашвили В.Г. ежемесячно звонил родителям по телефону, последний раз в мае 2004 г., однако с ним не разговаривали и клали трубку телефонного аппарата. Каких-либо доказательств, которые бы подтверждали изложенные ею факты, представить суду не может.

Выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, оценив представленные суду доказательства, суд нашел заявленные истицей Кульчиной Н.К. требования обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям. Гигашвили О.М. скончалась в г. Пятигорске 23.10.2004 г., что подтверждено свидетельством о смерти, выданном отделом загса г. Пятигорска 25.10.2004 г., актовая запись Г 2125. На момент смерти Гигашвили О.М. принадлежали на праве собственности денежные средства, находящиеся на счетах, хранящихся в операционном отделе Пятигорского отделения Сберегательного банка РФ № 30, и двухкомнатная квартира, общей площадью 56,5 кв.м., в тои числе жилой — 27,8 кв.м., расположенная по адресу: г. Пятигорск проспект Калинина, д. № 73, кв. № 14. Согласно завещанию Гигашвили О.М., составленному и нотариально удостоверенному 29.09.2000 г., наследником всего принадлежащего Гигашвили О.М. имущества, какое ко дню смерти окажется ей принадлежащим, являлась Кульчина Н.К.

Как следует из материалов наследственного дела I 246/2004 г., заведенного нотариусом г. Пятигорска Жуковой С.А. в отношении наследования имущества Гигашвили О.М., 05.05.2005 г. нотариусом г. Пятигорска Жуковой С.А. на имя Кульчиной Н.К. были выданы свидетельства о праве на наследство по завещанию в отношении 1/3 доли денежных вкладов, хранящихся в операционном отделе Пятигорского отделения Сберегательного банка РФ № 30 на имя Гигашвили О.М. и 1/3 доли квартиры, расположенной по адресу: г. Пятигорск, проспект Калинина, д. № 73, кв. № 14, принадлежащей на праве собственности Гигашвили О.М. Переход к Кульчиной Н.К. права собственности на 1/3 доли указанной квартиры зарегистрирован в установленном законом порядке с выдачей регистрационного свидетельства от 18.05.2005 г.

21.04.2005 г. Гигашвили В.Г., являвшийся сыном умершей Гигашвили О.М., от имени которого на основании доверенности действовала Гигашвили А.В., обратился к нотариусу с заявлением о принятии наследства после смерти матери Гигашвили О.М., как наследник, имеющий право на обязательную долю в наследственном имуществе. Свидетельства о праве на наследство по закону в отношении 2/3 долей имущества Гигашвили О.М, на имя Гигашвили В.Г. до настоящего времени не выданы.

Статья 87 СК РФ возлагает на трудоспособных совершеннолетних детей обязанности содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них. Представленные суду документы свидетельствуют о том, что с 1994 г. Гигашвили О.М. являлась пенсионеркой, с 07.04.1995 г. ей была установлена 2-я группа инвалидности по общему заболеванию бессрочно, она являлась ветераном Великой Отечественной войны. То обстоятельство, что Гигашвили О.М. страдала сердечно-сосудистыми заболеваниями в связи с чем проходила курс стационарного лечения, подтверждается представленными суду медицинскими документами.

Гигашвили В.Г. никакого участия в помощи и уходе за матерью не принимал, что подтверждается также показаниями допрошенных в судебном заседании свидетелей. Так, свидетель Смородина Р.Н. пояснила, что с 2001 г. работала социальным работником в Пятигорском центре социального обслуживания населения. С 2002 г. по день смерти она обслуживала Гигашвили О.М. В ее обязанности входило приобретение для Гигашвили О.М. необходимых ей продуктов, лекарств, оплата коммунальных услуг за квартиру, оформление документов по предоставлению субсидий. С лета 2004 г. и до дня смерти Гигашвили О.М. с большим трудом передвигалась по квартире и за ее пределы вообще не выходила. Со слов Гигашвили О.М. ей известно, что в г. Ростове-на-Дону у нее проживал сын, но он ей никакой помощи не оказывал, давно не писал ей писем, не звонил, не общался с ней. Гигашвили О.М. рассказывала также, что ее сын злоупотребляет спиртными напитками. Расходы Гигашвили О.М. по оплате стоимости необходимых ей продуктов, вещей, коммунальных услуг, лекарств превышали размер ее пенсии, но Гигашвили О.М. постоянно, ежемесячно оказывала материальную помощь, присылала деньги ее племянница Кульчина Н.К.

Еженедельно либо Кульчина Н.К., либо ее мать, являвшаяся сестрой Гигашвили О.М., звонили Гигашвили О.М. по телефону из г. Владивостока, где они проживали. Со слов Гигашвили О.М., если бы не материальная помощь сестры и племянницы Кульчиной Н.К., ее жизнь была бы крайне трудной. В августе 2004 г. состояние здоровья Гигашвили О.М. резко ухудшилось, ей потребовался уход «сиделки» о чем соседи Гигашвили О.М. сообщили ее племяннице Кульчиной Н.К. После этого Кульчина Н.К. стала присылать крупные суммы денег и оплачивала услуги сиделки для тети, а также прислала на имя свидетеля сумму в размере 10000 руб., если понадобятся деньги на похороны тети. Похороны Гигашвили О.М. на деньги, полученные от Кульчиной Н.К., организовывала свидетель и соседи Гигашвили О.М. Адрес своего сына Гигашвили О.М. ей не дала, пояснив, что вызывать его бесполезно, а в случае ее смерти необходимо обратиться к ее племяннице Кульчиной Н.К. Свидетелю было известно, что Гигашвили ОМ, все свое имущество завещала Кульчиной Н.К. Аналогичные показания были даны в судебном заседании свидетелями Хаминой ПВ., Глушко А.Г., Михайличенко Г.П., проживавшими в течение длительного периода водном доме с Гигашвили О.М.

Суду не представлены доказательства какой-либо заинтересованности допрошенных свидетелей в исходе дела, поэтому не доверять их показаниям у суда оснований не имелось. Кроме того, сведения, сообщенные суду указанными свидетелями, подтверждены письменными доказательствами, а именно, квитанциями за период с 2000 по 2004 г. о переводах денежных средств Кульчиной Н.К. или ее матерью Коростиной Ю.М. через Сберегательный банк РФ на имя Гигашвили О.М., а также письмами Гигашвили О.М. в адрес указанных лиц. Подлинность почерка Гигашвили О.М. в представленных суду письмах представителем ответчика Гигашвили А.В. не оспаривалась.

На основании п. 2 ст. 1117 ГК РФ по требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя. С учетом представленных сторонами доказательств суд полагает установленным то обстоятельство, что наследодатель Гигашвили О.М. на протяжении длительного периода времени, с учетом ее состояния здоровья и имущественного положения, нуждалась в предоставлении ей материальной помощи и ухода, которые ей были оказаны истицей Кульчиной Н.К. и иными лицами. Ответчик Гигашвили В.Г., являвшийся единственным сыном Гигашвили О.М., необходимой помощи и ухода своей престарелой, больной и нуждающейся матери не предоставлял, не исполняя возложенную на него семейным законодательством обязанность по содержанию своей нетрудоспособной и нуждающейся матери. Утверждения ответчика, что он заботился о матери, не нашли своего подтверждения в судебном заседании, более того, они опровергнуты представленными суду истицей письменными доказательствами и показаниями допрошенных в судебном заседании свидетелей.

Учитывая изложенное, суд решил: исковые требования Кульчиной Н.К. к Гигашвили В.Г. — удовлетворить; признать Гигашвили В.Г., 25.06.1941 гр., уроженца г. Уссурийска Приморского края, проживающего в г. Ростове-на-Дону, пр. Стачки, д. 186 кв. 80, недостойным наследником и отстранить его от наследования имущества матери Гигашвили О.М., скончавшейся в г. Пятигорске 23.10.2004 г., как наследника по закону 1-й очереди, имевшего право на обязательную долю в наследственном имуществе; меру обеспечения иска Кульчиной Н.К. — запрет нотариусу г. Пятигорска Жуковой С.А. совершать действия по выдаче свидетельств о праве на наследство в отношении наследственного имущества, открывшегося после смерти Гигашвили О.М., до рассмотрения по существу и вступления в законную силу решения суда по иску Кульчиной Н.К., избранную определением судьи Пятигорского городского суда от 07.06.2005 г. — отменить по вступлении данного решения в законную силу [115].

 


Глава 4. Наследование по завещанию*

Литература: Антимонов Б.С., Граве К.А. Советское наследственное право. М.: Юридическая литература, 1955; Винавер М.М. Из области цивилистики. Дарение и завещание. СПб.: 1908; ГК РФ. Часть третья: Постатейный комментарий к разделу 5 части третьей ГК РФ «Наследственное право» / Руковод. авт. колл. А.М. Эрделевский // Библиотечка РГ. Вып. № 23. 2001; Гордон М.В. Наследование по закону и по завещанию. М.: Юридическая литература, 1967; Дроников В.К. Наследование по завещанию в советском праве. Киев: 1957; Зайцева Т.И. Судебная практика по наследственным делам. М.: Волтерс Клувер, 2007; Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его применения. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2009; Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право в нотариальной практике. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2007; Звеков В.П., Маковский А.Л., Шилохвост О.Ю.Вводный комментарий к проекту Гражданского кодекса Российской Федерации // Гражданский кодекс России. Часть третья. Наследственное право. Международное частное право: Текст. Вводный комментарий / Исследовательский центр частного права. М.: 2001; Иоффе О.С. Советское гражданское право: Курс лекций. Часть 3. Л.: 1965; Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья (постатейный) / Отв. ред. Л.П. Ануфриева. М.: Волтерс Клувер, 2004;Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей (постатейный) / Под ред. Н.И. Марышевой и К.Б. Ярошенко. М.: 2004; Комментарий к Гражданскому кодексу РСФСР / Отв. ред. С.Н. Братусь, О.Н. Садиков. М.: 1982; Мейер Д.И. Русское гражданское право. М.: Статут, 2003; Никитюк П.С. Наследственное право и наследственный процесс (проблемы теории и практики). Кишинев: Штиинца, 1973; Омарова У.А. Наследственное право и социальная справедливость. Махачкала: 1999; Сергеев А.П., Толстой Ю.К., Елисеев И.В. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть третья. М.: Проспект, 2002; Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву. М.: Статут, 2003; Синайский В.И. Русское гражданское право. М.: Статут, 2002; Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Т. 2. М.: Статут, 2005.

 

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-10; Просмотров: 728; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.009 сек.