КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Развитие английского общего права 3 страница
После того как в XVII веке абсолютная монархия Стюартов в результате длительной и тяжелой борьбы была поставлена под контроль парламента и тем самым была устранена всякая угроза признанию общего права как “высшего права” нации, наступил длительный период внутриполитического мира (age of Settlement). В этот период английский юридический мир выдвинул из своей среды ряд талантливых судей, которые направили развитие общего права и права справедливости в спокойное русло. Они приспособили право к потребностям страны, в которой наряду с сельским хозяйством торговля, мореплавание и промышленность начинали играть все более значимую роль. Достаточно упомянуть здесь лишь лорда Мэнсфилда, более 30 лет занимавшего пост председателя суда королевской скамьи, блестящего знатока гражданского права и основоположника английского торгового права. Вплоть до XVIII века все великие английские юристы — от Глэнвиля и Брэктона до Коука и Мэнсфилда — были практиками и почти всегда занимали высокие судейские посты. В XVIII веке появляется юрист Уильям Блэкстон (1723-1780), который, добившись определенных успехов на поприще адвокатской практики как барристер, становится профессором в Оксфорде. Свою славу Блэкстон приобрел, написав четырехтомный “Комментарий к английским законам”. В основу книги положен лекционный курс автора, в котором в систематизированном виде изложено все право Англии, не только частное и процессуальное, но и государственное и уголовное. Уже первое издание “Комментариев” имело необычный успех как в Англии, так и в других странах общего права. В дальнейшем эта работа переиздавалась несчетное количество раз. Книга заслужила похвальные отзывы за ясность и изящество стиля, точность и афористичность юридических формулиро-
вок, разумное ограничение содержания рамками лишь жизненно важного и главного. Конечно, “Комментарий” не достигал уровня систематизации и теоретической обработки правового материала, которого уже в то время достигли на континенте. Но Блэкстон и не мог этого сделать, поскольку за ним не стояла доктрина, освященная вековыми традициями университетского преподавания права. Значение Блэкстона заключается в том, что он впервые привел в порядок и во взаимосвязь то необработанное и хаотичное нагромождение глыб (Rudis indigestaque moles), которое представляло собой в то время английское прецедентное право, бесформенное, со случайными вкраплениями законодательных актов, которые еще более запутывали его очертания. Таким образом, благодаря Блэкстону английское право оказалось вполне доступным для изучения, пригодным для преподавания и вполне ясным и понятным не только для профессионального юриста, но и для любого образованного человека. (Оценку Блэкстона см.: A.B. Scwarz. Das englische Recht, aaO, S. 67 ff.; ders. Der Einflup der Professoren auf die Rech-tsenrtwicklung im Laufe der Jahrhuwderte, in: Schwarz. Rechtsgeschichte und Gegenwart, 1960, S. 81, 193; Holdworth. Some makers aaO, 238 ff.; Thieme. Das Naturrecht und die europäische Privatrechtsgeschichte, 1947, 32 ff.)
V
После падения Наполеона I внешнеполитическое положение Англии было как никогда прочным. Однако для внутриполитической и социальной обстановки в стране в начале XIX века были характерны кризисные явления. И хотя центр тяжести хозяйственной жизни все больше перемещался в сферу торговли и промышленности, а в городах стремительно рос пролетариат, обе палаты парламента оставались заповедником крайне консервативных аристократов, епископов и лендлордов. Для английской промышленности Европейский континент, обескровленный наполеоновскими войнами, был плохим рынком сбыта. В результате число безработных и бедняков при понижающейся зарплате достигло устрашающих размеров. В то же время крупные землевладельцы добились введения хлебных
пошлин, что затруднило импорт дешевого хлеба и привело к еще большему обнищанию населения. Стремительно росло число голодающих, и, как следствие, усилилось забастовочное и луддистское движение. Зрела мысль о необходимости политических и социальных реформ, если в стране хотели избежать революции. Избирательный закон 1831-1832 годов был принят, несмотря на сопротивление палаты лордов. По этому закону к политической власти впервые допускалась средняя буржуазия. Это открывало дорогу для проведения важных реформ и в других сферах общественной жизни. Так, было полностью изменено “законодательство о бедных”, ограничен детский труд, осуществлен поворот от протекционизма к свободе торговли, и, наконец, вмешательство законодателя привело к модернизации права, в чем оно крайне нуждалось. Символом духовного обновления Англии того времени, часто называемого “веком реформ”, был реформатор общества и юрист Иеремия Бентам (1748-1832). Он был основателем философии утилитаризма. Это интеллектуальное течение ставило перед собой задачу подвергнуть критической проверке традиционные общественные институты, их целесообразность и полезность с точки зрения их способности выполнить основную задачу, которую ставит перед собой любое общество, — “дать счастье большему числу людей”. И, разумеется, традиционные институты общего права не могли не стать благодатным объектом для нападок со стороны этого внеисторического и сугубо утилитарного интеллектуального течения. Действительно, для Бентама нормы общего права, сложившиеся в результате длительного исторического развития и потому чаще являющиеся результатом исторической случайности, нежели рационального планирования, были не чем иным, как препятствием на пути социальных реформ. Столь же энергично критиковал Бентам традиционализм и консерватизм английских юристов-практиков типа барристеров. Но с особой силой он ополчился против Блэкстона, который в своей книге, как правильно подметил Бентам, все возникшее в результате исторического развития возводил в ранг классического и консервативного, не подвергая его при этом критическому анализу с точки зрения современности. Таким образом, Бентам стал страстным пропагандистом коренной реформы английской правовой системы, которая, с его точки зрения, нуждалась в тотальной кодификации.
Идеи Бентама оказали серьезное воздействие на правоприменительную практику в Англии в XIX веке. Однако его призыв к всеобщей кодификации английского права не встретил отклика. Это противоречило практицизму и интересам английских юристов. Их не устраивало, чтобы общее право было заменено кодексом, разработанным в кабинетной тиши и ориентированным на реализацию чьих-то социальных и философских идей. Тем не менее благодаря реформаторским идеям Бентама и его школы английский парламент принял во второй половине XIX века множество специальных законодательных актов в области судоустройства, гражданского процесса и, в меньшей степени, материального права. Действительно, в то время английское процессуальное право должно было казаться непредубежденному наблюдателю во многих отношениях гротескным. Судебная система, состоящая из множества судов, представляла собой причудливую картину в стиле “барокко”. Суды были наделены компетенцией таким образом, что в одних случаях она носила конкурирующий характер, а в других порядок ее разграничения был крайне сложен и доступен лишь посвященным. Каждый суд имел свою собственную типовую формулу искового заявления и собственную процедуру, причем истинный смысл ее технического своеобразия давно был забыт. Суды общего права и суды права справедливости были компетентны применять материальное право лишь в строго определенных для них рамках. Таким образом, истец, требующий на основании одного и того же проступка ответчика возмещения ущерба и тесно с этим связанного воздержания от противоправных действий, был вынужден обращаться по этому поводу в два различных суда. Устранить подобного рода неудобства пытались постепенно, издав целый ряд специальных законодательных актов, пока наконец не решились на кардинальную реформу процессуального права и всей судебной системы путем принятия в 1873 году закона о судоустройстве (judicature act). Закон вступил в силу в 1875 году, и его принципами до сих пор руководствуются при регулировании проблем, возникающих в данной сфере. Основная цель реформы заключалась в модернизации судебной системы. Многочисленные и не связанные между собой суды сосуществовали под эгидой объединенного Верховного суда, который, в свою очередь, состоял из Высокого
суда правосудия и Апелляционного суда. Высокий суд состоял из нескольких отделений, которые специализировались на рассмотрении определенного вида дел. Ранее эти дела являлись предметом исключительной компетенции какого-либо самостоятельного суда или нескольких подобных судов. В результате иски, которые ранее должны были бы быть отклонены как не подпадавшие под юрисдикцию данного суда, теперь могли быть в рамках одного суда переданы на рассмотрение в отделение, имеющее соответствующую компетенцию. В первую очередь были созданы отделения королевской скамьи, казначейства и общегражданских дел. В каждом из этих отделений рассматривались иски, ранее подпадавшие под юрисдикцию различных судов. Но уже в 1881 году все три отделения слились с отделением королевской скамьи. Дела же канцлерского суда были переданы в канцлерское отделение. Наконец, споры о наследовании, разводах и по морскому праву, ранее входившие в компетенцию разных судов, ныне стали рассматриваться в одном отделении, а именно отделении по делам о наследствах, разводах и по морским делам. Юристы на своем жаргоне окрестили пренебрежительно эту столь разнородную деятельность как “завещания, жены и крушения”. А сам факт рассмотрения одним отделением наследственного, семейного и морского права свидетельствует о сильном влиянии римского права. Высокий суд с его тремя отделениями находился в подчинении Апелляционного суда, объединившего несколько ранее самостоятельных апелляционных судов. Специальным законом 1876 года была наконец создана помимо Верховного суда и третья инстанция — специальное судебное отделение в палате лордов. В его состав входили лорд-канцлер и другие судьи, не являющиеся потомственными аристократами, но возведенные в звание пэра по должности. Второй важный шаг реформы состоял в объединении сферы действия общего права (в узком смысле) и права справедливости. Это означало, что все отделения Высокого суда, как и Апелляционного суда, должны применять все нормы и принципы английского права, независимо от того, является их источником общее право или право справедливости. Так, например, ответчик не мог защищать свои интересы по делу на основе права справедливости в суде королевской
скамьи. Он должен был обратиться в канцлерский суд, чтобы во втором процессе истцу было запрещено продолжать первый процесс. Ныне же, наоборот, отделение королевской скамьи может и должно само проверить, возможна ли защита на основе права справедливости, и при необходимости отвергнуть иск. Теоретически возможный случай конфликта между общим правом и правом справедливости решен в “законе о судоустройстве” (с. 25(11) в пользу последнего. Разумеется, слияние общего права и права справедливости не могло привести к нивелировке различий между ними. В Высоком суде все дела, рассматриваемые на основе права справедливости, сколь различны они ни были бы по своей природе, передаются в канцлерское отделение. Это означает, что среди барристеров также имеются стоящие специалисты для “канцлерской работы”, и среди них выбирают судей в канцлерское отделение. Таким образом, в сознании английских юристов различие между общим правом и правом справедливости, несмотря на их “слияние”, продолжает сохраняться. Даже в юридическом образовании и правовой литературе обе области всегда рассматриваются в различных лекционных курсах и книгах. И наконец, реформа 1873 года полностью отменила процессуальные последствия системы предписаний. Еще во времена Блэкстона истец обязан был указать перед началом процесса, какую из 70-80 типовых формул исковых заявлений он выбирает для обоснования своего требования. Выбор был окончательным. Он определял тип прецедента, в соответствии с которым решалось дело: как вызывать ответчика в суд, как собирать доказательства, как приводить в исполнение решение суда. При такой системе часто случалось, что истец ошибался с выбором правильного типа исковой формулы и проигрывал дело исключительно по техническим причинам. В данном вопросе закон о судоустройстве отменил типовые формулы исков и тем самым завершил наконец эволюцию, начатую целой серией специальных законов 1832-1860 годов. Отныне все процессы в Высоком суде начинались с предписания о вызове в суд, то есть с официального вызова в суд на основании заявления истца, в котором он в свободной форме излагал суть дела. И ему больше не требовалось выбирать определенную типовую формулу искового заявления. Одновременно благодаря закону о судоустройстве произошла даль-
нейшая унификация процессуальных норм. Правда, и до тех пор многие детали судебных процедур зависели от того, хотел ли истец развестись, заверить завещание или добиться решения о возмещении убытков. Но все эти отклонения стали представлять собой отныне лишь нюансы в принципе единого процесса в Высоком суде, а не кардинально различные типы процесса, связанные с выбором определенной типовой формулы искового заявления. Тем не менее с принятием закона о судоустройстве традиционное процессуальное мышление не было искоренено. Даже в современных условиях материалы дел, связанных с договорным или деликтным правом, неосновательным обогащением или правом собственности, все еще часто делятся в зависимости от традиционных типовых формул исковых заявлений. Так что формы исков утратили свое процессуально-техническое значение, но сохранили свою функцию как средство упорядочения и обработки материального права: “Мы похоронили типовые формулы исковых заявлений, но они руководят нами из могилы” (Maitland, Forms of Action, aa0, p. 2). Материальное право в XIX веке также подверглось более сильному воздействию закона, чем когда-либо прежде. Правда, законы цивилистического содержания встречались на всех этапах развития английского права, включая и самые ранние. Но цель этих законов никогда не заключалась в том, чтобы с исчерпывающей полнотой урегулировать какую-либо определенную сферу общественных отношений. Они и не были рассчитаны на это. Как правило, это были случайные законы, направленные на изменение норм, развитых прецедентным правом, в том случае, если они, по мнению короля или его советников, а позднее и парламента, больше не отвечали потребностям практики. Бентам же и его ученики, наоборот, стремились существенно усилить роль закона, так как верили, что лишь таким путем достигается правовая стабильность, а само право представляется широкой публике в наиболее простой и доступной форме. В этом последнем пункте требования Бентама полностью отвечали интересам английского купечества. В результате к концу XIX века торгово-экономическая сфера в значительной мере была урегулирована специальными законами: “О векселях” (1882), “О товариществах” (1890), “О купле-продаже” (1897), “О морском страховании” (1906). Но даже эти законы не открывали ничего нового. Их рассматри-
вали как “кодифицирующие акты”, то есть как упорядочивающие уже существовавшие и применявшиеся судами нормы общего права. Как следствие этого, в случаях сомнения в содержании норм данных актов допускалось обращение к судебным решениям, предшествующим их принятию. Что же касается других важных сфер гражданско-правового регулирования помимо торгово-экономической, то здесь основные законы были приняты уже в XX веке. До сих пор не осуществлена всеобъемлющая кодификация семейного или наследственного, договорного или деликтного права. В этих областях в Англии предпочитают довольствоваться специальными законами, посредством которых регулируются отдельные вопросы, такие как, например, имущественные отношения супругов, наследование по закону, усыновление, правовое положение внебрачных детей, управление наследственной массой, покупка в рассрочку. И все эти законы также рассматриваются как часть неписаного общего права, так как принимаются они на его основе, с использованием его понятий и категорий. И соответственно безусловно предполагается предварительное существование прав и доктрин, разработанных в рамках прецедентного права.
Наглядным примером этому может служить закон о праве собственности 1925 года. Этот закон стал инструментом коренных преобразований. в этой области, и в первую очередь земельного права. Оно было реформировано и упрощено, однако в рамках общего права и с использованием всех традиционных и освященных временем основных его понятий. Для иностранного юриста это означает, что данный закон останется для него тайной за семью печатями, если он незнаком с основными понятиями английского земельного права.
В области современного социального права на английского юриста обрушился, поток законов, как, впрочем, и на его германских и французских коллег. Жилищное право, защита прав квартиросъемщиков, трудовое право, социальное страхование, дорожно-транспортное право и страховое право, антимонопольное законодательство и многие другие сферы, как и на континенте, уже давно все более всеобъемлюще регулируются законами, которые юрист-практик едва ли в состоянии обозреть из-за их постоянно растущего количества. Из сказанного следует, что ранее столь отчетливая разница между общим — прецедентным правом судей и гражданским — правом законодателя сегодня уже потеряла свою убедитель-
ность, столь характерную еще в начале нашего века. Совершенно очевидно, что в сфере социального регулирования правотворческая функция английских судов сошла на нет и в значительной мере осуществляется парламентом или органами исполнительной власти, компетентными издавать соответствующие акты. И наоборот, на континенте, как известно, весьма формально следуют положениям устаревших кодексов и законодатель, издавая новые регулирующие акты, столь широко формулирует их нормы, что тем самым возлагает бремя правотворчества на судей. Вечная проблема первичности источников — закона или судебного решения — едва ли в наши дни станет ключевой в вопросе о выяснении различий между общим и гражданским правом. Гораздо важнее, по-видимому, решить вопрос о том, существуют ли в Англии и на континенте принципиальные отличия в методах применения права и отправления правосудия, посредством которых судьи решают конкретные дела. Но об этом речь впереди.
VI
Если после ознакомления с историей английского права у читателя сложилось впечатление, что на Британских островах действующее право основано полностью на общем праве Англии, то это неверно. В Великобритании нет правового единства. Прежде всего, существует собственная правовая система в Шотландии, существенно отличающаяся от общего права. Ниже она будет вкратце рассмотрена.
Нормандские острова, особенно Джерси и Гернси, являясь владениями британской короны, обладают широкой автономией и имеют собственную правовую систему. Во время завоевания Англии норманнами они были основной частью Нормандского герцогства. Этим объясняется шутка жителей Нормандских островов, что Англия — их старейшая колония. Этим же объясняется и тот факт, что до сих пор основу права этих островов составляет нормандское обычное право, содержащееся в большом кутюме Нормандии (см. § 6) и в других списках кутюмов.
Шотландия и Англия были до конца XVIII века самостоятельными королевствами на территории Британии. Отношения между обоими государствами знали взлеты и падения. Так, в 1292 году английскому королю Эдуарду I удалось завоевать шотландцев и подчинить остров английской короне. Но всего несколько лет спустя шотландцы вновь обрели независимость
после освободительной войны. Все эти события научили их, что оказывать продолжительное сопротивление сильному южному соседу можно только в союзе с другими государствами, враждебными Англии. В то время это была Франция. Более двухсот лет союз с Францией служил шотландцам сильнейшим политическим средством, умерявшим агрессивные поползновения англичан. Результатом этого союза явилась открытость Шотландии культурным влияниям континентальной Европы. И, как следствие этого, шотландское право долго развивалось в тесном контакте с правовой наукой Европейского континента. В XIV-XV веках шотландские юристы получали образование в Лейдене, Утрехте и Гронингене. Одновременно шотландское право, в противоположность английской самоограниченности общего права, приобрело в некотором роде “вселенский” характер. В нем уживались собственно обычное право, особенно феодальное земельное право, шотландские законы, римское право и естественно-правовое учение. Вся эта правовая смесь сплелась в нем в узор, обладающий удивительным своеобразием. В 1681 году. шотландский судья и государственный деятель Стэр опубликовал “Институции шотландского права”. В этой работе он осуществил систематизацию шотландского права на основе римского. Она до сих пор служит классическим справочником по вопросам шотландского права. С начала XVII века между шотландской и английской коронами существовала личная уния. В 1707 году обе страны объединились с точки зрения государственного и международного права. Согласно договору, ратифицированному парламентами обеих стран, Шотландия и Англия перестали существовать, а вместо них появилось Соединенное Королевство Великобритания. С этого момента, несмотря на широкое распространение, является неправильным применение таких терминов, как “английский парламент”, “английская конституция”, “английская корона”. В договоре 1707 года закреплялась традиционная судебная система Шотландии, которая, как говорилось в тексте, должна и впредь существовать в неизменном виде. Далее договор гласил, что “законы, касающиеся прав государства, его политики и правительства, могут быть едиными и действовать на всей территории Соединенного Королевства. Однако не допускается изменение законов, регулирующих личные права, за исключением случаев, когда польза от этого для подданных на территории Шотландии очевидна”.
Объединение обоих королевств не затронуло в принципе шотландское право. Но, разумеется, к концу XVIII века связи с континентальной правовой наукой оказались порванными. Наполеоновские войны сделали невозможным общение с континентом. А с наступлением мира в Европе положение коренным образом изменилось. Во Франции и в Голландии вступил в силу ГКФ. Он привлек всеобщее внимание. Новая фаза развития шотландского права началась в XIX веке, когда оно подпадает под сильное влияние общего права Англии. Многие важные законы, принятые английским парламентом в области гражданского и торгового, экономического и административного, а также социального права, действуют в Англии и Шотландии в неизменном или почти неизменном виде. Многие неписаные нормы общего права были введены в шотландское право посредством судебной практики палаты лордов. Шотландские юристы, с тех пор как она стала действовать в качестве судебной инстанции и вплоть до 1876 года, в ней не были представлены. И до сих пор они составляют меньшинство при апелляциях по делам, касающимся Шотландии. В результате, и это не устают подчеркивать шотландские юристы, чисто шотландское право все более становится подверженным разлагающему влиянию английской правовой мысли. Определенное англизированное влияние привносится также, по-видимому, и самими шотландскими адвокатами и судьями, которые часто пользуются решениями английских судов и английской учебной литературой (естественно, более обширной), даже когда речь идет о применении шотландского права. Английское учение о прецедентах также воспринято в определенной мере в Шотландии. Но наряду с этим в шотландских судах большим авторитетом пользуются правоведы-основатели (institutional writers). В данном случае речь идет примерно о десятке шотландских авторов, и среди них особенно о Стэре, Маккензи, Эрскине, Белле, которые в 1680-1870 годах создали своими основополагающими трудами шотландское право. Они пользуются в Шотландии той же славой, что и ранее Дома, Потье и Гроций на континенте. Но, несмотря на воздействие английского общего права, иногда скрытое, иногда непосредственное, шотландское право в том, что касается частного права, сохранило в своей основе самостоятельность. Не в последнюю очередь это
объясняется красноречием, с которым такие блестящие ученые, как Т.Б. Смит и Уолкер, пришедшие на правовые факультеты шотландских университетов уже после второй мировой войны, отстаивали своеобразие шотландского права.
Критический анализ шотландского права содержится в работе Уилкока, упомянутой в библиографии. Например, в договорном праве в Шотландии, как и на континенте, исходят из того, что любая договоренность, в соответствии с которой стороны, по мнению судьи, хотят взять на себя взаимные обязательства, является действительной и подлежит обжалованию в суде. Шотландскому праву неизвестно дополнительное требование о компенсации. Договоры в пользу третьих лиц в Шотландии признаются, а в Англии — нет. Требование об исполнении договора в натуре может быть в принципе всегда реализовано через суд, в Англии же — лишь как исключение. Учение о единой основе для возврата по искам о неосновательном обогащении признается шотландским правом со времен правоведов-основателей. В Англии же общее право все еще опирается на пестрый букет квазидоговорных исков. В деликтном праве в Шотландии исходят в основном из общей ответственности за вину (развившейся из иска по закону Аквилия — actio logis Aquiliae и исков о правонарушениях — actio injuriarum). В данном случае шотландское право, в противоположность хаотичности форм деликтных исков английского права, также характеризуется применением лишь небольшого числа высших принципов и понятий, которые благодаря присущей им внутренней экономичности принадлежат к добродетелям цивилистической правовой мысли.
До сих пор остается открытым вопрос, как долго сможет шотландское право противостоять воздействию общего права и не станет ли в будущем та сфера, в которой оно еще действует самостоятельно, общей сферой их применения. В любом случае не следует забывать, что поддерживать свою самостоятельность оно не может ни с помощью кодекса, как в Луизиане, ни с помощью языка, как в Квебеке. К этому следует добавить, что в Шотландии, в противоположность Южной Африке (см. § 18), нет собственного законодателя и потому юридические паруса часто надувают ветры из Вестминстера. Как бы то ни было, но можно с уверенностью сказать, что шотландское право заслуживает компаративистского исследования, поскольку наглядно иллюстрирует определенную форму симбиоза английской и континентальной правовых традиций. И тем самым это может помочь разработке и реализации стоящих на повестке дня грандиозных проектов будущего — о постепенном сближении общего права и гражданского права.
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 457; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |