Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Отношения между должником и финансовым агентом 8 страница




Право на изобретение, полезную модель, промышленный образец

Значительное место среди объектов интеллектуальной собственности занимают такие результаты интеллектуальной творческой деятельности как изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Вместе с товарными знаками, знаками обслуживания, наименованиями мест происхождения товаров они охватываются общим названием «объекты промышленной собственности». Это устанавливается в ст. 1 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г. (Далее - Парижская конвенция), распространяющей свое действие и на территорию Республики Казахстан. Парижской конвенцией промышленная собственность понимается «в самом широком смысле и распространяется не только на промышленность и торговлю в собственном смысле слова, но также и на области сельскохозяйственного производства и добывающей промышленности и на все продукты промышленного или природного происхождения».

Термин «промышленная собственность» прочно вошел в законодательство РК. В целом же по сравнению с законодательством бывшей КазССР в правовом регулировании перечисленных, достаточно известных объектов произошли кардинальные изменения. Если кратко выразить суть этих изменений, то они сводятся к установлению совершенно иного, чем в советское время, режима использования данных объектов и правового оформления такого режима. В области охраны изобретений, полезных моделей и промышленных образцов на смену советской системе авторского свидетельства пришла признанная и действующая во всем мире патентная система охраны этих объектов промышленной собственности.

Суть патентной формы охраны заключается в том, что автор изобретения, полезной модели или промышленного образца или иное управомоченное им лицо для закрепления авторства и права использования технического достижения подает в уполномоченный государством орган – Комитет по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан (далее – Комитет) - заявку на получение удостоверенного авторитетом государства охранного документа - патента.

Предварительный патент и патент на изоизобретение, промышленный образец, патент на полезную модель (далее - охранные документы) удостоверяют прежде всего исключительное право их обладателя, именуемого патентообладателем, на использование объекта промышленной собственности. Содержание исключительного права патентообладателя четко регламентировано ст. 992 ГК. Патентообладателю принадлежит широкий выбор возможностей по реализации своего исключительного права: реализовать техническое решение в собственном производстве, уступить третьим лицам право использования полностью на все время действия патента, уступить свое право полностью или частично на определенный промежуток времени, отказаться от использования вообще (правда, при определенных условиях). Данное исключительное право является абсолютным - третьи лица должны воздерживаться от его нарушения и могут использовать объект только по разрешению правообладателя, как правило, на возмездной основе.

Упомянутая статья подробно регламентирует круг действий, способных нарушить исключительные и абсолютные права патентообладателя. Отметим, что при наличии нарушения прав не принимается в расчет субъективное отношение нарушителя к содеянному им. Нарушение прав патентовладельца, имевшее место при отсутствии договорных отношений между нарушителем и правообладателем, расценивается с позиций норм деликтного права.

Патентные отношения отличаются четкой регламентированностью прав и обязанностей их участников. Большей, по сравнению с авторским правом, формализацией отличается регистрация объекта и закрепление первичных, после создания изобретения, патентных прав. Это объясняется необходимостью четкого установления автора изобретения и точного его обособления от такого же или сходного творения другого лица. Ведь в отличие от произведения литературы или искусства, являющегося неповторимым и оригинальным, изобретение в принципе повторимо.

Объекты патентования ценны не своей формой (хотя это немаловажно для промышленных образцов), а содержанием, имеющим зачастую большую коммерческую ценность. Именно этим объясняется стремление к обособлению прав различных субъектов. На большую коммерциализацию патентных отношений указывают права патентообладателя которые могут быть переданы полностью или частично другому лицу.

Ныне действующая патентная система призвана превратить технические решения в рыночный товар, объект будущих гражданско-правовых сделок. В этом плане ст. ст. 992, 993 и 994 ГК предоставляют автору и патентообладателю широкий выбор правомочий, составляющих их исключительное право.

Среди отраслевых законов, регулирующих патентные отношения важнейшее и главное место занимает Патентный закон Республики Казахстан от 16 июля 1999 г., (далее - Патентный закон). Патентный закон регулирует имущественные, а также связанные с ними личные неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием, правовой охраной и использованием объектов промышленной собственности, защищаемых патентом.

Главная особенность патентной системы Республики Казахстан заключается в том, что на такие объекты как изобретение и промышленный образец могут быть выданы два охранных документа - инновационный патент и патент (ст. 991 ГК).

С точки зрения «веса», содержания правомочий патентообладателя оба охранных документа абсолютно одинаковы и удостоверяют полный комплекс исключительных прав.

Разница между ними заключается, прежде всего, в сроке действия, а также в процедуре и продолжительности оформления. Например, инновационный патент на изобретение действует в течение 3 лет (с возможным продлением, но не более чем на два года), а патент - в течение 20 лет.

Процедура выдачи инновационного патента отличается от действий по выдаче патента тем, что проводится только так называемая формальная экспертиза, которая сводится к проверке относимости указанного в заявочных материалах объекта к охраняемым объектам промышленной собственности, наличия и правильности составления требуемых патентным законом документов. Проверки технического решения на соответствие критериям патентоспособности - новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости - не проводится. Проверка наличия этих критериев называется еще экспертизой изобретения по существу. Для проведения такой экспертизы необходимо предварительно провести так называемый патентный поиск аналогов изобретения в специализированном и полном патентном фонде.

Эти критерии проверяются только в том случае, если обладатель инновационного патента или третьи лица, желающие обжаловать выдачу инновационного патента, требуют проведения такой проверки. Обладатель инновационного патента может ходатайствовать о проведении экспертизы по существу для того, чтобы преобразовать свой инновационный патент в патент и тем самым увеличить срок правовой охраны объекта до 20 лет.

Возможность же проведения экспертизы изобретения по существу по требованию третьих лиц означает, что по ее результатам выдача инновационного патента может быть оспорена, а сам инновационный патент может быть признан недействительным.

Избранная нашей страной патентная система с выдачей двух охранных документов называется в специальной литературе явочно-проверочной системой, так как для получения первого охранного документа заявителю необходимо «явиться» в ведомство и выполнить минимум формальностей. Проверочной, потому что экспертиза возможна позже. Разновидности такой системы приняты во многих странах мира - Швейцарии (кроме патентов на изделия текстильной и часовой промышленности), Франции, Голландии, ряде стран СНГ и др. Чтобы быть объектами патентной охраны, изобретение, полезная модель и промышленный образец должны отвечать критериям патентоспособности, изложенным, но не раскрытым в ст. 991 ГК. Их раскрытие содержится в статьях 6 - 8 Патентного закона.

Изобретение считается новым, если оно не известно из сведений об уровне техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. В свою очередь, сведения из уровня техники включают любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. То есть, новизну и изобретательский уровень не порочат сведения для служебного пользования или засекреченные, не позволяющие ознакомиться с ними открытым способом. При установлении новизны изобретения в сведения об уровне техники входят ранее поданные в Патентное ведомство неотозванные заявки на изобретения и полезные модели других авторов, а также запатентованные в РК изобретения и полезные модели.

Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях предпринимательской деятельности.

На практике возникают вопросы об отличии изобретений от полезной модели, а также о целесообразности выделения последней как самостоятельного объекта правовой охраны. Следует отметить, что полезная модель является новым для законодательства республики объектом, очень привлекательным для изобретателей ввиду простоты и экономичности оформления прав для получения полноценной патентной защиты. Статья 991 ГК, а также статья 7 Патентного закона определяет полезную модель как конструктивное выполнение средств производства и предметов потребления, а также их составных частей (устройство). Отсюда следует, что по законодательству нашей страны полезной моделью может быть только устройство(конструкция, пространственное расположение элементов), но никак не вещество или способ.

Для патентоспособности полезных моделей не требуется наличия критерия изобретательского уровня, необходимого для изобретений. По этому признаку полезные модели в законодательстве ряда стран называют «малыми изобретениями». В Патентном законе ФРГ для оценки уровня полезных моделей существует термин «изобретательский шаг», подчеркивающий их малое значение по сравнению с изобретениями, имеющими изобретательский уровень.

Круг субъектов патентных отношений в ГК подробно не представлен, однако его уяснение очень важно для полного понимания существа комментируемых отношений. Это авторы, соавторы объекта промышленной собственности; заявитель - лицо подавшее заявку на получение патента; лицо, указанное в заявке как имеющее право на получение патента; патентное ведомство; патентовладельцы; работодатель; лицензиар; лицензиат; правопреемники по различным основаниям перехода прав.

Понятие и содержание терминов «автор» и «соавтор» в отношении объектов патентного права не отличаются от их интерпретации, закрепленной в нормах Общих положений Раздела V и схожи с аналогичными моментами авторского права. Поэтому ст. 994 и 995 ГК об авторах и соавторстве достаточно понятны и не требуют особых комментариев.

Права на селекционные достижения

Статья 1006 ГК устанавливает два вида селекционных достижений как объектов охраны - сорт растения в растениеводстве и порода животных в животноводстве. В Законе о селекционных достижениях (ст. 2) дается более развернутый перечень. Так, категориями сорта являются клон, линия, гибрид первого поколения, популяция. Охраняемыми категориями породы могут являться тип, кросс, линия.

Субъектный состав отношений по поводу селекционных достижений хотя и схож с аналогичным составом изобретательских отношений, но все же отличается от них. Среди субъектов селекционных достижений в тексте кодекса названы автор; обладатель патента на селекционное достижение (патентообладатель); органы, ведающие апробацией и испытаниями селекционных достижений, названные госкомиссиями. Однако это не все участники отношений. Закон о селекционных достижениях выделяет еще отдельно фигуры заявителя, если он не совпадает с автором, а также уполномоченного государственного органа - Комитет по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан (далее – Комитет), принимающего заявки и выдающего патент на достижение.

Особенностью внедренной системы правовой охраны селекционных достижений является сочетание в ней административных и гражданско-правовых начал. Решение о получении патента на селекционное достижение принимается заинтересованным юридическим или физическим лицом самостоятельно и заявка об этом подается в Комитет. Он будет организовывать предварительную экспертизу заявок, вести Государственный реестр охраняемых сортов растений и аналогичный реестр охраняемых пород животных, выдавать патенты и авторские свидетельства, обеспечивать официальные публикации, касающиеся охраны селекционных достижений.

Статья 1011 устанавливает общий двадцатипятилетний срок правовой охраны селекционных достижений, с указанием на возможность иного решения данного вопроса в иных законодательных актах. Срок действия патентов на селекционное достижение составляет 25 лет, на породы животных - 30 лет, на сорта винограда, древесных декоративных, плодовых и лесных культур, в том числе подвоев 35 лет с даты подачи заявки в патентное ведомство. Срок действия патента может быть продлен по ходатайству патентообладателя, но не более, чем на 10 лет. Таким образом, для селекционных достижений предполагается ввести свои, как правило, более длительные, чем для иных объектов промышленной собственности, сроки охраны. Это объясняется необходимостью длительных сроков экспертизы селекционных достижений, а также решения вопроса об их допуске к использованию в производстве.

Особенностью осуществления исключительного права на селекционные достижения является то, что одного наличия патента на результат недостаточно для его использования в производстве. Для этого необходимо, кроме предоставления правовой охраны, включение сведений о селекционном достижении в особый документ - Государственный реестр селекционных достижений. Это объясняется особой ответственностью за рекомендацию по использованию объектов. Ведь использованием является ни что иное, как рекомендация нового растения или сорта растения в пищу человека. Поэтому реализация исключительного права патентообладателя обоснованна и осложнена дополнительными административными мерами контроля.

Условия правовой охраны селекционных достижений, порядок оформления и выдачи патента на сорта растений и породы животных, отосланные п. 2 ст. 1006 ГК содержатся в ст. 4 - 11, 13 - 29 Закона о селекционных достижениях.

Несмотря на схожесть патентного способа охраны селекционных достижений с аналогичной охраной изобретений и иных объектов промышленной собственности, имеется ряд принципиальных различий, на которых следует остановиться. В частности, для селекционных достижений в ст. 4 упомянутого Закона установлены собственные условия их патентоспособности - новизна, отличимость, однородность и стабильность.

Права на топологии интегральных микросхем

Как видно из определения, данного в ст. 1013, сама топология есть по сути дела объемный рисунок, частями которого являются элементы полупроводниковой микросхемы, являющейся в, свою очередь, составной частью «мозга» сложных электронных машин, игр, устройств и пр. Это требование усиливается указанием на то, что содержание, которое воплощается в топологии - идеи, способы, системы, технология или закодированная информация - не охраняется нормами комментируемой главы.

Материальным носителем топологии, то есть материалом, на котором нанесен этот рисунок взаимосвязи частей, является кристалл, пластина особого материала, содержащая топологию во всем своем объеме и на поверхности своих граней. Процесс разработки наиболее удачной, компактной, емкой топологии, а также процесс выращивания кристаллов носителей относится к области высоких технологий и является очень дорогостоящим. Копирование готовой топологии, естественно, является менее дорогим, что обусловило широкое развитие пиратства в отношении этих объектов.

Данные объекты по своей сути являются чем-то средним между объектами авторского права и объектами промышленной собственности. Поэтому в разных странах разными были и подходы к их законодательному регулированию. Следует обратить внимание, что по норме ст. 1013 ГК охраняется только оригинальная, то есть не серийная, ранее не известная топология ИМС. Оригинальной является топология ИМС, созданная в результате творческой деятельности автора. Топологии, состоящие из элементов, которые являются общеизвестными разработчикам и изготовителям ИМС на дату ее создания, предоставляется правовая охрана только в том случае, если совокупность таких элементов в целом удовлетворяет критерию оригинальности.

Регистрация топологии ИМС является правом, а не обязанностью автора. Достаточно продолжителен срок между первым использованием и моментом регистрации - два года (ст. 1015 ГК). Орган, производящий регистрацию – Комитет по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан.

Исключительное право автора или иного правообладателя топологии мало отлично по объему правомочий от общего понимания исключительного права, закрепленного в ГК, но срок их действия составляет только 10 лет и возможно параллельное существование исключительного права нескольких лиц на аналогичную топологию, если они создали объект независимо друг от друга (ст. 1016 ГК).

Для оповещения о своих правах правообладатель имеет право использовать на изделиях, включающих топологию, предупредительную маркировку в виде выделенной прописной буквы Т, даты начала срока действия исключительного права на топологию и информации, позволяющей идентифицировать правообладателя.

Основной закон, регулирующий рассматриваемые отношения - Закон Республики Казахстан от 29 июня 2001 г. N 217-II О правовой охране топологий интегральных микросхем.

Право на защиту нераскрытой информации от незаконного использования

Прежде всего, необходимо отметить, что охране подлежит не всякая, а только лишь торговая, организационная или коммерческая информация, а также секреты производства. Для отнесения той или иной информации к перечисленным видам нет никаких ограничений - характер сведений может быть самым различным. Поэтому разнообразны и термины, являющиеся синонимами выражения «нераскрытая информация» - «секрет производства», «торговый секрет», «конфиденциальная информация», «ноу-хау», «коммерческая тайна» и пр. Отразить весь спектр сведений не представляется возможным. Легче установить, какая же информация не может являться коммерческой тайной.

Главным достоинством этих видов информации должна быть реальная или потенциальная коммерческая ценность. Обладатель такой информации получает конкретные материальные выгоды от ее использования сейчас или может иметь их в будущем.

Другим условием для отнесения информации к объектам интеллектуальной собственности является неизвестность такой информации третьим лицам. Известность информации широкому кругу лиц через средства информации или иным образом вообще приводит к невозможности говорить о наличии объекта права интеллектуальной собственности. То, что не защищено охранным документом и стало известно всем, не может являться собственностью конкретного субъекта. Если обладатель информации держит ее в тайне и возможность использования принадлежит только ему, то появляются основания для защиты права использования законом.

Следующим условием предоставления правовой охраны нераскрытой информации является отсутствие свободного доступа к ней на законном основании и необходимость принятия правообладателем мер к охране ее конфиденциальности. Третьи лица не должны иметь возможности видеть охраняемую технологию, изучать документы, раскрывающие сущность процессов и т. д.

При одновременном наличии трех указанных признаков, которые можно назвать и критериями охраноспособности этих объектов, нераскрытая информация является предметом правовой охраны, причем на неограниченный законом срок. Она будет охраняться до тех пор, пока будут сохраняться эти признаки.

При соблюдении указанных требований нераскрытая информация становится объектом права интеллектуальной собственности и имеет режим использования и распоряжения, мало отличный от, к примеру, режима защищенного патентом изобретения. Правообладатель может уступить права на информацию, то есть вообще отказаться от ее использования в будущем, а также заключить лицензионный договор об использовании другим субъектом нераскрытой информации.

Все иные способы завладения нераскрытой информацией являются незаконными и выражаются обычно в деяниях преступного или административно - наказуемого характера (промышленный шпионаж, подкуп персонала, перлюстрация корреспонденции, похищение документов, угроза персоналу, прослушивание, проникновение в помещение или компьютерную сеть и пр.). Уголовный кодекс Республики Казахстан в ст. 200 перечисляет круг деяний, являющихся составом преступления «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну», и устанавливает за их совершение весьма строгие санкции.

Средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров и услуг

Прежде всего, уясним, что к таким объектам интеллектуальной собственности, как средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров и услуг относятся:

фирменное наименование;

товарный знак;

наименование места происхождения товара.

Следует отметить, что эта группа объектов не похожа на такие традиционные объекты как результаты творческой деятельности (авторские права, промышленная собственность). Однако фирменные наименования, товарные знаки, наименования мест происхождения обладают по крайней мере одним сходным с данными объектами признаком - основанием их использования является исключительное право.

Фирменное наименование является средством, служащим для отличия одной коммерческой организации от других коммерческих организаций. Требования к фирменному наименованию включают в себя требования о наименованиях юридических лиц вообще (п. 1 ст. 38 ГК).

Товарный знак представляет собой обозначение, некий условный символ, зачастую никак не характеризующий сам товар, а избранный обладателем исходя из его или художника разработчика фантазии В Законе О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров (далее - Закон о товарных знаках) и Гражданском Кодексе термины «товарный знак» и «знак обслуживания» употребляются как однопорядковые категории.

Гражданский кодекс содержит только статьи основного характера, оставляя регулирование частностей на усмотрение законодательных актов о товарных знаках. Кроме упомянутого Закона о товарных знаках, к законодательным актам о товарных знаках относятся Законы Республики Казахстан: от 9 июня 1998 г. «О недобросовестной конкуренции», ст. 5 которого запрещает самовольное использование чужого товарного знака; Уголовный кодекс РК в ст. 199 «Незаконное использование товарного знака» устанавливает серьезные уголовно-правовые санкции за нарушение чужих прав на товарный знак.

Кроме упомянутого выше Закона о товарных знаках, в республике действуют утвержденные патентным ведомством и зарегистрированные Министерством юстиции РК «Правила составления и подачи заявки на регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства».

Причин для отказа в регистрации того или иного обозначения в качестве товарного знака достаточно много, перечислим основные. В частности, ст. 6 и 7 Закона о товарных знаках указывают абсолютные и иные основания отказа в регистрации в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой государственные гербы, флаги и эмблемы; сокращенные или полные наименования международных или межправительственных организаций; официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати; олимпийскую символику; награды и другие знаки отличия, или сходных с ними до степени смешения; вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида; являющихся общепринятыми символами и терминами; указывающих на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства и сбыта; представляющих натуральное или схематическое изображение товаров, на которые испрашивается регистрация; представляющих собой исключительно цвет; являющихся ложными или способными ввести в заблуждение относительно товара и его изготовителя; противоречащих по своему содержанию общественным интересам, принципам гуманности и морали и некоторые другие основания.

Регистрируемый товарный знак должен обладать определенным уровнем новизны, хотя явно это требование в Законе о товарных знаках не сформулировано. Причем новым товарный знак должен быть новым не только по отношению к другим сходным знакам, но и иным средствам индивидуализации.

В качестве «иных оснований для отказа в регистрации» Закон о товарных знаках упоминает, в частности, случаи, когда регистрация может нарушить права обладателей иных объектов интеллектуальной собственности - зарегистрированных товарных знаков, промышленных образцов, фирменных наименований, охраняемых личных неимущественных (имя, фамилия, псевдоним) и авторских (названия произведений и их фрагменты) прав.

Если нарушены эти требования при регистрации товарного знака, то такая регистрация может быть признана в судебном порядке недействительной. Наименования места происхождения товаров и товарный знак близки по сути выполняемых в товарном обороте функций и поэтому вся процедура подачи заявки на регистрацию, экспертизы, выдачи свидетельства о праве пользования, признания его недействительным определяется Законом о товарных знаках.

Объем исключительных прав обладателя свидетельства на наименование места происхождения товара более узок, чем у обладателя исключительного права на товарный знак. Полномочия в отношении наименования изложены в Законе о товарных знаках. Они сводятся к его использованию прежде всего на товарах и их упаковке, в рекламе и пр. Возможности отчуждения, совершения каких - либо иных сделок с наименованием места происхождения у правообладателя нет. В этом главная особенность режима использования наименования места происхождения и основное отличие от правомочий в отношении товарного знака.

Перечень нормативных правовых актов в сфере охраны рассматриваемых объектов - Гражданский кодекс Республики Казахстан. Средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров и услуг (ст.ст. 1020 – 1037); Закон Республики Казахстан от 26 июля 1999 г. N 456-1 О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров; Закон Республики Казахстан от 19 декабря 2003 года N 508-II О рекламе; Закон Республики Казахстан от 9 июня 1998г. N 232-1 О недобросовестной конкуренции (с изменениями, внесенными Законом РК от 15.12.2000 г. N 125-II).

Тема 21. Наследственное право (2 часа).

1. Понятие и содержание наследования.

2. Наследование по завещанию.

3. наследование по закону.

4. Порядок осуществления и охраны наследственных прав.

В процессе становления и развития Республики Казахстан, как молодого, суверенного государства, существенно меняются отношения собственности в обществе, и как следствие – регулирование их нормами права. Республика Казахстан – молодое суверенное государство. С переходом на качественно новый уровень развития политических, экономических, социальных отношений в условиях правового государства наметилась необходимость в выработке новых механизмов защиты права частной собственности граждан и совершенствовании существующего законодательства. Одним из таких направлений стало реформирование норм, связанных с правопреемством и распоряжением гражданина частной собственностью на случай своей смерти, а именно норм наследственного права.

Наследование – это переход имущества умершего гражданина (наследодателя) к другому лицу (лицам) – наследнику. Такую трактовку наследования даёт ст. 1038 ГК.

Конкретизируя данное определение, следует заметить, что права и обязанности наследодателя переходят к наследникам в порядке универсального правопреемства как единое целое и в один и тот же момент.

Основным элементом, образующим содержание понятия наследования, является, несомненно, наследство, т.к. если нет наследства, то и нечего наследовать, а следовательно, не реализуется сам институт наследования.

Под наследством следует понимать то, что после смерти наследодателя переходит к его наследнику в порядке наследственного правопреемства.

Наследство или как его принято называть – наследственная масса, (наследственное имущество) – это имущественные и некоторые личные неимущественные права и обязанности наследодателя, которые не прекращаются с его смертью, а как одно целое переходят к наследникам на основании норм наследственного права. В наследственную массу может входить только то имущество, которое принадлежало наследодателю на законных основаниях.

Не все права и обязанности, принадлежащие наследодателю при жизни, могут быть переданы наследнику в порядке наследования. Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя:

- право членства в организации, являющейся юридическим лицом, если иное не предусмотрено законодательными актами;

- права на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью;

- права и обязанности, вытекающие из алиментных обязательств;

- личные неимущественные права, не связанные с имущественными (право на имя, право авторства и т.д.) (п.2 ст. 1040 ГК).

По наследству могут переходить права и обязанности не только с имущественным, но и с неимущественным содержанием, так, если унаследованы голосующие акции в акционерном обществе, то к наследнику переходит не только право на их получение, но и право на участие в управлении делами акционерного общества.

Возникновение права на наследство неразрывно связано с его открытием. Поэтому важным моментом в понимании наследства и наследования в целом является понятие открытия наследства, то есть юридический факт, с которым закон связывает переход имущества умершего гражданина к его наследнику, таким образом, наследство открывается вследствие смерти гражданина, либо объявлении его умершим.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-05-10; Просмотров: 280; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.007 сек.