Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Права патентообладателя




Промышленная применимость

Промышленный образец признается промышленно применимым, ес­ли он может быть многократно воспроизведен путем изготовления соответствующего изделия (п. 1 ст. 6 Патентного закона РФ). Данный критерий патентоспособности в наибольшей степени связан с патент­ной формой охраны промышленных образцов. Именно возможность воспроизведения, т.е. возможность изготовления копий изделия тако­го же внешнего вида, делает актуальной патентно-правовую форму охраны оригинального художественно-конструкторского решения. Если решение внешнего вида изделия практически невоспроизводи­мо, например, когда речь идет о высокохудожественной ручной работе, то необходимость в его патентной охране, как правило, отсутствует. В этом случае права создателя творческого результата в достаточной мере охраняются нормами авторского права.

Ранее действовавшее законодательство считало промышленно применимыми лишь те промышленные образцы, которые были при­годны для осуществления промышленным способом при экономиче­ски целесообразных затратах и минимальном применении ручного труда. Безусловно, и Патентный закон РФ имеет в виду прежде всего те промышленные образцы, которые могут воспроизводиться про­мышленным путем. Однако закрепленное им определение промыш­ленной применимости является более широким и охватывает собой любые, а не только промышленные способы воспроизведения внешне­го вида изделия. В принципе, это оправданный подход, при котором возможно охранять в качестве промышленных образцов художествен­но-конструкторские решения внешнего вида и тех изделий, при изготов­лении которых в большой степени применяется ручной труд. Акцент делается на самой возможности многократного воспроизведения соот­ветствующих изделий, а не на способе этого воспроизведения. При этом масштабы использования художественно-конструкторского решения при признании его промышленно применимым значения не имеют. Изделия могут сознательно, например в целях поддержания высокой цены, выпускаться изготовителями небольшими партиями, что не препятствует признанию их промышленными образцами.

При оценке промышленной применимости проверяется, конечно, и сама осуществимость заявленного промышленного образца с по­мощью описанных в заявке или известных средств, методов, материа­лов и т.д.

 


Лекция №9.

План лекции.

1) Права патентообладателя.

2) Право на подачу заявки.

3) Право авторства и право на авторское имя.

4) Право на вознаграждение.

 

Патентообладателем является лицо, владеющее патентом на изо­бретение, полезную модель или промышленный образец и вытекающи­ми из патента исключительными правами на использование указанных объектов. Им может быть автор разработки, его наследник или иной правопреемник. Изначально правом на получение патента на свое имя обладает автор разработки, если только законом не установлено иное. Данное право основывается на самом факте создания патентоспособ­ного решения и является одним из основополагающих прав автора. Однако фигуры автора и патентообладателя совпадают далеко не всег­да. Напротив, как показывают статистические данные, в роли патентообладателей значительно чаще выступают не создатели разработок, а иные лица. К ним относятся наследники, а также другие правопреем­ники, к которым соответствующие права авторов перешли на закон­ных основаниях.

Так, Патентный закон РФ предоставляет автору возможность ус­тупить принадлежащее ему право на получение патента любому физи­ческому или юридическому лицу. Данная возможность может быть реализована автором путем простого указания в заявке на выдачу патента имени будущего патентообладателя. Если первоначально па­тент испрашивался автором на свое имя, автор может до момента регистрации изобретения, полезной модели или промышленного об­разца подать в Патентное ведомство заявление с просьбой выдать па­тент на имя другого лица. Разумеется, это другое лицо должно быть согласно на выдачу патента на его имя. Обычно такая переуступка права на получение патента осуществляется на основе специального договора, заключенного между автором и будущим патентообладате­лем. Данный договор совершается по общим правилам, установлен­ным гражданским законодательством. В частности, он не нуждается в особой государственной регистрации и не оплачивается какой-либо государственной пошлиной.

Автор разработки, получивший патент на свое имя, может в любой момент уступить его на основе заключенного договора юридическому или физическому лицу. Порядок и условия совершения таких догово­ров будут подробно рассмотрены ниже при характеристике прав па­тентообладателя. Здесь лишь отметим, что приобретатель патента ста­новится полноправным патентообладателем и может осуществлять все вытекающие из патента права, включая право на дальнейшую пе­реуступку патента.

Особого внимания заслуживает вопрос о патентообладателе в от­ношении так называемых служебных разработок. Напомним, что именно эта проблема вызывала наиболее острые споры при обсужде­нии проектов как союзного Закона “Об изобретениях в СССР”, так и Патентного закона РФ. В ходе дискуссий обнаружились два принци­пиально противоположных подхода к решению вопроса, кому должно принадлежать право на использование разработок, созданных в поряд­ке выполнения служебного задания. По мнению значительной группы участников дискуссии, представленной в основном изобретателями, правом на получение патента должен во всех случаях обладать автор разработки; предприятие же, по заданию которого создано изобрете­ние, полезная модель или промышленный образец, может получить право на использование этой разработки только по лицензионному договору с автором или, в крайнем случае, на основе простой безвоз­мездной лицензии. Такой подход мотивировался главным образом ссылками на необходимость усиления прав изобретателей и ликвида­ции того зависимого положения, в котором они находятся.

Согласно другой позиции, владеть служебными разработками дол­жны те предприятия, по заданию и в рамках которых они созданы. Помимо ссылки на мировую практику такого рода, приводились дово­ды о том, что иное решение вопроса поставило бы предприятия в нелепое положение, при котором они, материально и финансово обес­печивая изобретательскую деятельность, были бы лишены права распоряжаться ее результатами, что, конечно, значительно бы снизило их заинтересованность в поддержке изобретательского творчества.

Предлагался и компромиссный вариант решения этого вопроса, отраженный в одном из проектов союзного закона, согласно которому патентом на служебную разработку ее автор и предприятие должны владеть совместно, однако широкой поддержки данный вариант не получил.

В конечном счете и в союзном, и в российском законах патентооб­ладателями в отношении служебных разработок были признаны рабо­тодатели (п. 2 ст. 8 Патентного закона РФ). Такое решение вопроса по приведенным выше соображениям наиболее приемлемо. Что каса­ется интересов авторов, то они гарантируются обязательной выплатой авторам особого вознаграждения, размер и порядок выплаты которого определяются на основе соглашения работника и работодателя, а в случае спора устанавливаются судом. При этом выплачиваемое автору вознаграждение должно быть соразмерно той выгоде, которая получе­на работодателем или могла бы быть им получена при надлежащем использовании объекта промышленной собственности. Обязанность по выплате вознаграждения автору работодатель несет не только тог­да, когда он реально получает патент, но и в случаях передачи работо­дателем права на получение патента другому лицу, принятия им решения о сохранении соответствующего объекта в тайне или непо­лучения патента по поданной им заявке по причинам, зависящим от работодателя.

В отличие от Закона СССР “Об изобретениях в СССР” Патент­ный закон РФ не требует обязательного заключения работником и работодателем особого договора об уступке будущих патентных прав как непременного условия возникновения у работодателя патентных прав на разработки, создаваемые в порядке выполнения служебного задания. Согласно общему правилу, закрепленному п. 2 ст. 8 Патент­ного закона РФ, любая разработка, созданная работником в связи с выполнением им служебных обязанностей или полученного от рабо­тодателя конкретного задания, считается принадлежащей работодате­лю. Особый договор по поводу патентных прав на подобную разработ­ку заключается тогда, когда работник и работодатель хотят оговорить иной порядок использования создаваемых разработок (сохранение всех патентных прав за автором, совместное владение патентными правами, уступка патентных прав автором работодателю на основе специального соглашения и т.п.).

Если работодатель в течение четырех месяцев с даты уведомления его автором о созданном изобретении, полезной модели или промыш­ленного образца не подаст заявку в Патентное ведомство, не переусту­пит право на подачу заявки другому лицу и не сообщит автору о сохранении соответствующего объекта в тайне, то автор имеет право подать заявку и получить патент на свое имя. В этом случае работодатель имеет право на использование соответствующего объекта про­мышленной собственности в собственном производстве с выплатой патентообладателю компенсации, определяемой на договорной осно­ве. В случае невыплаты указанной компенсации или невозможности достичь с работодателем соглашения о ее размере автор имеет право на судебную защиту.

Патентообладателями в отношении объектов промышленной соб­ственности могут одновременно выступать несколько лиц. В частно­сти, такая ситуация может возникнуть при создании объекта несколь­кими соавторами. Они могут передать свои права на получение патента одному или нескольким соавторам либо могут получить па­тент на имя всех соавторов. Приобрести право на получение патента или купить уже выданный патент может не только одно, но и несколь­ко лиц. Совладельцами патента могут быть и несколько наследников и т.д.

Взаимоотношения по использованию объекта промышленной соб­ственности, патент на который принадлежит нескольким лицам, опре­деляется соглашением между ними. При отсутствии такого соглаше­ния каждый из них может использовать охраняемый объект по своему усмотрению, но не вправе предоставить на него лицензию или усту­пить патент другому лицу без согласия остальных владельцев.

Патентообладателями в РФ могут быть не только российские, но и иностранные физические и юридические лица. Иностранные патенто­обладатели, являющиеся гражданами государств—участников Париж­ской конвенции по охране промышленной собственности либо имеющие на территории одною из этих государств постоянное местонахождение, пользуются в России тем же объемом прав, что и российские патентооб­ладатели. Предоставление аналогичных прав гражданам и юридиче­ским лицам других государств поставлено в зависимость от условия взаимности, т.е. определяется тем, пользуются ли российские гражда­не и юридические лица, а также лица, имеющие постоянное местона­хождение на территории РФ, соответствующими правами на террито­рии этих государств.

Наследники патентообладателя. В случае смерти автора разработки или владельца патента субъек­тами патентного права становятся их наследники. Наследование изо­бретательских и патентных прав осуществляется в общем порядке и происходит как по закону, так и по завещанию. Однако при наследова­нии авторских прав к наследникам переходят не все права автора соответствующей разработки, а лишь те, которые обеспечивают иму­щественные интересы наследников. К ним относятся права на подачу заявки, на выдачу патента и на получение вознаграждения или компенсации, если патент вправе получить работодатель умершего автора. Личные неимущественные права создателя разработки, в частности право авторства и право на авторское имя, по наследству не переходят и погаша­ются смертью автора. Это, конечно, не означает, что авторство и другие личные неимущественные права умершего изобретателя не охраняются после его смерти. Напротив, они охраняются бессрочно, но уже не в качестве субъективных прав, а в качестве общественно значимого интереса и защищаются в случае их нарушения по иску прокурора или обществен­ной организации, объединяющей изобретателей. Представляется, что с иском в их защиту могут выступать и наследники создателя разработки, хотя в самом законе данное право прямо не закреплено. Такой вывод можно сделать исходя из общих положений гражданского права, а также опираясь на аналогичное правило, содержащееся в авторском праве.

При наследовании патентных прав к наследникам переходят права патентообладателя в полном объеме. Однако период их действия огра­ничен оставшимся сроком действия патента. Будучи полноправным патентообладателем, наследник может переуступить патент любому заинтересованному лицу.

В случае отсутствия у автора (патентообладателя) наследников по закону и неоставления им завещания в качестве наследника выступает государство. Действующее наследственное законодательство не предус­матривает в этом случае прекращения соответствующих прав, как это установлено в отношении прав умерших авторов произведений науки, литературы или искусства, не имеющих наследников (ст. 552 ГК РСФСР 1964 г.). Однако вопрос о том, кто должен представлять интересы госу­дарства в отношении перешедших к нему по наследству изобретатель­ских и патентных прав, в законодательстве не решен. Как представляется, таким субъектом мог бы выступать Федеральный фонд изобретений Рос­сии, создание которого предусмотрено ст. 9 Патентного закона РФ.

Если наследников несколько, они реализуют перешедшие к ним изобретательские и патентные права по взаимному соглашению. Они это могут делать сообща, могут наделить соответствующими правомо­чиями одного из наследников, могут передать осуществление прав треть­ему лицу, например патентному поверенному, и т.д. Споры между на­следниками по этому поводу рассматриваются в судебном порядке.

Оформление наследственных прав в рассматриваемой области име­ет некоторые особенности по сравнению с общим порядком. Обычно наследники в подтверждение своего права представляют свидетельство о праве на наследство, выдаваемое нотариусом. Однако до вынесения решения о выдаче патента нотариус не вправе выдать свидетельство о праве на его наследование. Поэтому при подаче заявки на выдачу патента наследники по сложившейся практике представляют иные документы, подтверждающие их право на подачу заявки. С одной стороны, ими явля­ются документы, свидетельствующие об открытии наследства (свиде­тельство о смерти наследодателя, решение суда об объявлении его умер­шим); с другой — документы, свидетельствующие о том, что заявитель является наследником по закону (выписки из метрических книг, за­пись в паспорте о детях, супруге, судебное решение об установлении отцовства и т.д.) или по завещанию (копия завещания). Процедура оформления заявки и ведение по ней делопроизводства осуществля­ются в обычном порядке. Наследники полностью замещают умершего автора: подписывают за него все материалы, самостоятельно или через патентного поверенного ведут переписку по заявке и т.п.

При переходе по наследству уже выданного патента наследники обязаны получить у нотариуса специальное свидетельство о праве наследования патента, в котором также должно быть указано, кто и в какой доле наследует вытекающие из патента права. Общее свидетель­ство о наследовании имущества наследодателя, в котором особо не упомянуто о переходе прав на патент, по сложившейся практике при­знается недостаточным. Если в завещании наследодателя не определе­ны точно доли наследников и между ними возникает спор относитель­но раздела наследственного имущества, включая входящие в состав наследства патентные права, данный спор разрешается судом по иску любого из наследников.

ПРАВО НА ПОДАЧУ ЗАЯВКИ

Прежде всего закон предоставляет автору изобретения, полезной модели или промышленного образца право подать заявку на выдачу патента и стать патентообладателем (п. 1 ст. 8 Патентного закона РФ). Вопросы о том, что представляет собой заявка, куда она подается и т.п., были рассмотрены в предыдущей главе. Здесь же дадим харак­теристику самому праву на подачу заявки. Законодательство России исходит из того, что подать заявку на выдачу патента может лишь лицо, творческим трудом которого сделана соответствующая разра­ботка, за исключением случаев, указанных в законе. При этом в отли­чие, например, от патентного права США не требуется, чтобы заяви­тель был “действительным и первым изобретателем”. Вполне достаточно, чтобы заявитель был изобретателем, что и предполагается при подаче заявки. Иными словами, от заявителя, который называет себя изобретателем, не требуется представления каких-либо доказа­тельств того, что именно он создал ту или иную разработку. Напротив, если в качестве заявителей выступают другие лица, являющиеся пра­вопреемниками изобретателя, они должны доказать свое правомочие на подачу заявки. Обычно для этого они представляют надлежаще оформленный документ, подтверждающий свое правопреемство в правах изобретателя. Таким образом, право на подачу заявки является исключительным правом того лица, которое создало соответствующее решение. Иные лица могут подавать заявки на тождественное реше­ние, лишь получив на это разрешение автора или став его законным правопреемником, либо самостоятельно достигнув того же результата.

Закрепляя за изобретателем исключительное право на подачу за­явки, закон исходит из того, что разработчику принадлежит интеллек­туальная собственность на достигнутый им творческий результат. По­этому только он сам вправе решать вопрос о возможности и целесообразности ознакомления общества со своей разработкой. Он может сохранить свое изобретение или иную разработку в тайне, на­пример, желая извлекать выгоду из монопольного владения секретом производства, стремясь максимально использовать свои более ранние разработки, считая разработку потенциально опасной для общества, и т.п. Изобретатель должен лишь учитывать, что эта его фактическая монополия может быть в любой момент прервана, если аналогичный результат будет достигнут другим лицом. Кроме того, хотя закон при­знает и охраняет право на секреты производства, данная охрана не является надежной и не обеспечивает гарантию того, что все потери, которые может понести обладатель секрета, будут ему возмещены ли­цом, завладевшим этим секретом, в связи с трудностями процесса доказывания. Для обеспечения более надежной, хотя и ограниченной определенным сроком и обремененной рядом обязанностей охраны своей интеллектуальной собственности, гарантирующей исключи­тельное право на ее использование, изобретатель может получить патент на свою разработку. При этом, однако, он должен раскрыть сущность своего изобретения, полезной модели или промышленного образца, что является непременным условием предоставления ему такой охраны.

Говоря о праве на подачу заявки на выдачу патента, нужно всегда различать две его стороны — процессуально-правовую и материально-правовую. Право на заявку в процессуальном смысле означает возмож­ность любого лица оформить и подать в установленном порядке заявку на выдачу патента. Данному праву корреспондирует обязанность Патен­тного ведомства принять любую правильно оформленную заявку, рас­смотреть ее и вынести по ней решение в соответствии с правилами дейст­вующего законодательства. Право на заявку в рассматриваемом смысле не зависит от того, соответствует ли в действительности заявляемый объект установленным законом критериям патентоспособности.

Право на заявку в материальном плане означает возможность дей­ствительного создателя разработки или его правопреемника добиться официального признания достигнутого творческого результата одним из охраняемых объектов промышленной собственности и закрепления за собой исключительного права на его использование. Данному праву соответствует обязанность Патентного ведомства вынести положитель­ное решение по заявке и выдать патент заявителю, если заявленный объект отвечает всем критериям патентоспособности и не имеется уста­новленных законом препятствий к выдаче патента. Право на заявку в материально-правовом смысле может быть утрачено, если разработка перестает быть патентоспособной. Например, при публичном раскры­тии информации, относящейся к изобретению, полезной модели или промышленному образцу, право на заявку и получение патента сохраня­ется лишь в течение установленного законом шестимесячного срока. Четкое разграничение двух сторон рассматриваемого права имеет важ­ное практическое значение в связи с несовпадением условий и последст­вий их передачи третьим лицам, разным порядком их реализации, разны­ми обременениями, которыми сопровождается их осуществление, и т.д.

В случаях, прямо указанных законом, право на подачу заявки принадлежит не создателю разработки, а иным лицам. В частности, таким лицом является работодатель, если разработка носит служеб­ный характер или выполнена по его конкретному заданию и если договором между ним и автором (авторами) не предусмотрено иное. Поскольку данный вопрос уже разбирался ранее, нет необходимости вновь подробно на нем останавливаться. Добавим лишь, что если ра­ботодатель не использует свое право на подачу заявки в течение четы­рех месяцев с даты уведомления его автором о созданном объекте промышленной собственности либо не сообщит автору (авторам) в тот же срок о принятом решении сохранить разработку в тайне или пере­уступке права на подачу заявки другому лицу, то автор (авторы) имеет право подать заявку и получить патент на свое имя.

Если разработка создана творческими усилиями двух и более лиц, право на подачу заявки принадлежит совместно всем соавторам. Поэ­тому вопрос о том, подавать или не подавать заявку, решается всеми ими по взаимному согласию. Если согласие по этому вопросу отсутст­вует, каждый из соавторов может самостоятельно запатентовать лишь ту часть совместной разработки, которая создана его личным творче­ским трудом. Тогда, когда это невозможно либо нельзя практически разграничить вклад соавторов, право на подачу заявки является фак­тически парализованным. Российское патентное законодательство, во всяком случае, прямо не предусматривает выхода из создавшейся си­туации. Конечно, на практике любой из соавторов может решить дан­ный вопрос “силовым” методом, т.е. подать заявку лишь от своего имени и тем самым подтолкнуть других соавторов к участию в произ­водстве по заявке. Однако такой путь сознательного обострения кон­фликта означает нарушение прав других соавторов и не может счи­таться законным выходом из создавшейся ситуации.

Представляется, что данный спор как спор о праве гражданском может быть передан на разрешение судебных органов. Это может быть сделано любым из соавторов — как тем, кто желает подать заявку, так и тем, кто против этого возражает, желая, например, сохранить разра­ботку в тайне. Решая данный спор, суд должен рассмотреть доводы сторон, оценив, в частности, цели совместной работы соавторов, наме­рения авторов по использованию будущей разработки и т.п., и вынести Решение либо в пользу подачи заявки, либо в пользу сохранения ее в тайне. При этом, если не будет доказано иное, следует исходить из того, что стороны приступили к совместной работе с намерением при­обрести в последующем исключительные права на достигнутый ре­зультат, так как это является обычным намерением разработчиков. При наличии судебного решения в пользу подачи заявки любой из соавторов может подать заявку, в которой в качестве заявителя будет фигурировать не только он сам, но и другие соавторы. Взаимоотноше­ния сторон после выдачи патента Патентным законом РФ в общем виде урегулированы. Они определяются соглашением сторон, а при отсутствии согласия каждый из патентообладателей может использо­вать охраняемый объект по своему усмотрению, за исключением выда­чи лицензий и уступки патента третьим лицам.

ПРАВО АВТОРСТВА И ПРАВО НА АВТОРСКОЕ ИМЯ

Важнейшим личным неимущественным правом изобретателя яв­ляется право авторства, которое в общем виде можно определить как возможность, предоставленную законом действительному создателю изобретения, полезной модели или промышленного образца, быть при­знанным единственным их творцом. В юридической литературе долгие годы дискутируется вопрос о моменте возникновения данного права. Одни ученые связывают его появление только с фактом создания со­ответствующей разработки и выражением ее в объективной форме, доступной для восприятия третьих лиц1. Другие специалисты счита­ют, что право авторства возникает из сложного юридического состава, в который наряду с созданием разработки входят подача заявки и решение компетентного государственного органа о признании предло­жения патентоспособным объектом промышленной собственности. Не вдаваясь в аргументы сторонников той или другой точки зрения, отметим, что закон во всяком случае признает и охраняет права созда­телей разработок с момента достижения творческого результата и выражения его в объективной форме, поскольку именно с этого време­ни появляется опасность его присвоения другими лицами. Поэтому возникновение права авторства правильнее связывать уже с этим эта­пом развития изобретательского правоотношения.

Право авторства носит абсолютный и исключительный характер. Абсолютный характер права авторства вытекает из предоставляемой автору возможности требовать от всех третьих лиц признания и ува­жения того факта, что он является разработчиком соответствующего объекта. Со стороны корреспондирующей ему обязанности право ав­торства абсолютно постольку, поскольку обязанность признавать, ува­жать и воздерживаться от нарушения данного права лежит на всех третьих лицах. Исключительность права авторства означает, что ни­кто другой, кроме самого автора, не может быть носителем права ав­торства на тождественный объект промышленной собственности.

Право авторства является неотчуждаемым правом, что обусловле­но его личным характером. Оно не может быть передано другому лицу ни при жизни изобретателя, ни после его смерти. Переуступка изобре­тателем прав на получение патента или самого патента третьим лицам означает лишь передачу прав на использование разработки, но не пере­дачу права авторства. Это право принадлежит изобретателю пожизненно и прекращается лишь с его смертью. Данный вывод логически вытекает из положения о невозможности существования бессубъектного права. После смерти автора охраняется не право авторства, а авторство как общественно значимый интерес, заключающийся в признании изобрета­телем того, кто является действительным творцом разработки.

С правом авторства тесно связано право на авторское имя, которое состоит в обеспеченной законом возможности изобретателя требо­вать, чтобы его имя как создателя разработки упоминалось в любых публикациях о созданном им объекте. Имя действительного автора в обязательном порядке указывается в заявке на выдачу патента, кто бы ни выступал в качестве заявителя, а также в самом патенте. Что каса­ется публикуемых в официальном бюллетене Патентного ведомства сведений о выданном патенте, то автор может отказаться быть упомя­нутым в качестве такового (ст. 25 Патентного закона РФ). Это новое положение в российском патентном законодательстве, так как прежде имя изобретателя указывалось во всех случаях. Разумеется, имя автора не должно искажаться при публикациях. Право выступать под псевдони­мом изобретателям не предоставляется.

Как уже говорилось, действующее законодательство не предостав­ляет авторам разработок право на присвоение последним имени автора или специального названия. Вместе с тем в литературе отмечается, что и в настоящее время при наличии ходатайства заявителя разработкам иногда присваиваются имена их авторов или специальные названия, что подтверждают, например, фигурирующие в источниках патентной информации изобретения “Информационный комплекс Г.И. Юдени­ча”, “Водка особая "Звезда Севера"” и др., полезные модели “Диагнос­тическая рамка "Антонина"”, “Диван-кровать "Коммет"” и др., про­мышленные образцы “Электрогитара "Радиант"”, “Набор мягкой мебели для отдыха "Венеция"” и др.1 По всей видимости, такая прак­тика свидетельствует о наличии потребности в должной индивидуали­зации непосредственно самих разработок, а не только производимых на их основе товаров. Сейчас правовой режим специальных названий разработок, равно как и их соотношение с фирменными наименова­ниями, товарными знаками и наименованиями мест происхождения товаров, законодательством не урегулированы. Представляется, что указанная проблема заслуживает внимания законодателя.

ПРАВО НА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

К числу имущественных прав создателей разработок, которые по тем или иным основаниям не становятся патентообладателями, отно­сится право на получение вознаграждения от патентообладателя или иных лиц, использующих разработку. Такое право возникает у двух кате­горий авторов. Во-первых, им обладают авторы, создавшие разработку в связи с выполнением служебных обязанностей или полученного от работо­дателя конкретного задания. Как уже отмечалось, в том случае, если только соглашением между автором и работодателем не предусмотрено иное, право на получение патента принадлежит работодателю. Но автор при этом имеет право на вознаграждение, соразмерное выгоде, которая получена работодателем или могла бы быть им получена при надлежа­щем использовании объекта промышленной собственности.

Рассматриваемая гарантия является весьма актуальной, поскольку существующий в настоящее время в России уровень заработной платы творческих работников весьма далек от мировых стандартов и, как правило, не зависит от того, превосходят ли результаты их труда уро­вень техники или сводятся к обычному проектированию. В принципе, конечно, не исключена такая ситуация, когда по соглашению работо­дателя и автора, нанятого, например, для выполнения конкретного задания, последнему в процессе работы над изобретением, полезной моделью или промышленным образцом выплачивается вознагражде­ние, вполне соразмерное возможной выгоде работодателя. В этом слу­чае, особенно если в заключенном контракте четко оговорен данный вопрос, право автора на вознаграждение может быть ограничено тем, что ему причитается по контракту. Но это является исключением из общего правила, которое возможно в основном тогда, когда между сторонами нет спора по указанной проблеме.

По общему же правилу, закрепленному в законе, автор разработки может претендовать на получение особого вознаграждения, превосходящего его обычную заработную плату и соразмерного выгоде, кото­рая может быть получена от использования разработки. Непременным условием получения этого особого вознаграждения является соверше­ние работодателем одного из перечисленных в п. 2 ст. 8 Патентного закона РФ юридических действий, а именно: подачи заявки на выдачу патента на свое имя, в том числе и такой заявки, по которой не будет получено патента по причинам, зависящим от работодателя; передачи права на подачу заявки другому лицу; принятия решения о сохране­нии соответствующей разработки в тайне. Если ни одно из указанных действий в течение четырех месяцев не совершается, право на особое вознаграждение у автора разработки не возникает, но он получает возможность подать заявку и получить патент на свое имя.

Размер и порядок выплаты рассматриваемого вознаграждения оп­ределяются соглашением между автором и работодателем. Такое со­глашение может быть достигнуто как заранее, например, при приеме автора на работу или, по крайней мере, до завершения работы над предложением, так и в последующем, например, когда автор сообщает работодателю о созданной им разработке или уже тогда, когда она начинает использоваться и приносить прибыль. Если достичь согла­шения не удается, вопрос может быть передан на рассмотрение суда. При этом следует учитывать, что в соответствии с п. 6 постановления Верховного Совета РФ “О введении в действие Патентного закона РФ” от 23 сентября 1992 г. до принятия законодательных актов РФ о развитии изобретательства и художественно-конструкторского твор­чества на территории России применяются: ст. 29, пп. 1,3,5 ст. 32, ст. 33 и ст. 34 Закона СССР “Об изобретениях в СССР”, а также п. 3 ст. 21, пп. 1, 3 ст. 22 и ст. 23 Закона СССР “О промышленных образцах”. Указанные статьи содержат нормы, гарантирующие выплату разработчикам изобре­тений и промышленных образцов вознаграждения не ниже определенно­го в них минимума. Так, автору изобретения или его правопреемнику работодатель обязан выплачивать вознаграждение в размере не менее 15% прибыли (соответствующей части дохода), ежегодно получаемой от ис­пользования изобретения, а также не менее 20% выручки от продажи лицензии. Вознаграждение за использование изобретения, полезный эф­фект от которого не выражается в прибыли или доходе, выплачивается автору в размере не менее 2% доли себестоимости продукции (работ, услуг), приходящейся на данное изобретение.

Автор промышленного образца или его правопреемник вправе пре­тендовать на вознаграждение в размере не менее пятикратного разме­ра минимальной заработной платы, установленной законодательством, за каждый полный или неполный год использования промышленного образца, а также не менее 20% выручки от продажи лицензии. Помимо минимального размера вознаграждения рассматриваемыми нормами установлены и конкретные предельные сроки его выплаты — не позд­нее трех месяцев после каждого года, в котором использовалось изо­бретение (промышленный образец), и не позднее трех месяцев после.

 


Лекция №10.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 927; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.008 сек.