Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Отношения между должником и финансовым агентом 2 страница




При отсутствии в договоре хранения конкретных условий хранения или их неполноте хранитель должен принять для сохранения вещи меры, соответствующие обычаям делового оборота и существу обяза­тельства, в том числе свойствам переданной на хранение вещи, если только необходимость принятия этих мер не исключена договором.

Наконец, хранитель должен принять для сохра­нения переданной ему веши меры, обязательность которых предусмотрена законом, иными правовыми актами или в установленном им порядке (противопожарные, санитарные, охранные и т. п.).

С обеспечением сохранности имущества связана и следующая обязанность хранителя, которая состоит в воздержании от пользования вещью без согласия поклажедателя (п. 4 ст. 775 ГК). Наличие такой обязан­ности обусловлено тем, что при пользовании вещью происходит, как правило, ее износ, что расходится с целями договора хранения. Поэтому хранитель не только сам не должен пользоваться имуществом покла­жедателя, но и обязан исключить предоставление такой возможности третьим лицам. Пользование вещью, однако, вполне допустимо, когда, во-первых, согласие на то дает поклажедатель и, во-вторых, это необ­ходимо для обеспечения сохранности вещи и не противоречит договору хранения.

Обязанностью хранителя является также возврат поклажедателю или лицу, указанному им в качестве получателя, той самой вещи, которая была передана на хранение, если только договором не предус­мотрено хранение с обезличением.

Сдавая вещь на хранение, поклажедатель обязан предупредить хранителя о свойствах имущества и особенностях его хранения. Общая обязанность такого рода законом прямо не предусмотрена, однако ее существование вытекает из его смысла. Наличие у поклажедателя рассматриваемой обязанности подтверждается и тем обстоятельством, что на него возлагается ответственность за убытки, причиненные свойствами сданной на хранение вещи, если хранитель не знал и не должен был знать об этих свойствах.

Поклажедатель обязан выплатить хранителю вознаграждение за хранение вещи, если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из обстоятельств дела. Как уже отмечалось, новый ГК исходит из предположения возмездности услуг по хранению (п.2 ст. 774 ГК РК). По общему правилу, вознаграждение за хранение должно быть уплачено хранителю по окончании хранения, а если оплата предусмотрена по периодам, оно должно выплачиваться соответствующими частями по истечении каждого периода.

Обязанностью поклажедателя является возмещение хранителю рас­ходов на хранение вещи (774 ГК).

Наконец, по окончании обусловленного договором срока хранения или того разумного срока, который предоставляется хранителем покла­жедателю для получения вещи, сданной на хранение без указания срока, поклажедатель обязан забрать переданную им на хранение вещь.

Ответственность хранителя наступает, прежде всего, за отказ от принятия вещи на хранение (если хранитель берет на себя эту обязанность), за утрату, недостачу или повреждение вещей, принятых им на хранение, за нарушение других своих обяза­тельств.

Поклажедатель несет ответственность:

когда он не сдает вещь на хранение в предусмотренный договором срок - за убытки, причиненные в связи с несосто­явшимся хранением, если иное не предусмотрено законом или догово­ром;

отвечает перед хранителем за своевремен­ность уплаты вознаграждения за хранение и за возмещение расходов на хранение;

а также возмещает хранителю убытки, причиненные свойствами сданной на хранение вещи, если хранитель, принимая вещь на хранение, не знал и не должен был знать об этих свойствах.

Особенности отдельных видов хранения. Хранение вещей в ломбарде оформляется выдачей ломбардом именно сохранной квитанцией (п.1 ст.784 ГК РК). Вещь, сдаваемая на хранение в ломбард, подлежит оценке, ломбард обязан страховать ее в пользу поклажедателя и хранить в течение срока, предусмотренного договором. Невостребованную поклажедателем вещь ломбард обязан хранить еще в течение трех месяцев, по истечении которых вещь может быть продана с целью погашения от ее цены платы за хранение и иных причитающихся ломбарду платежей (ст. 785 ГК РК).

Хранение в банке – особый вид хра­нения. Помимо банковских операций, банки могут совершать с клиентами ряд сопутствующих сделок, в том числе принимать на хранение ценные бумаги, драгоценные металлы и камни, иные драгоценные вещи и другие ценности, а также документы. Рассматриваемый договор имеет две основные разновидности – договор хранения ценностей в банке с использованием клиентом инди­видуального банковского сейфа и договор хранения ценностей в банке с предоставлением клиенту индивидуального банковского сейфа. По первому договору банк принимает от клиента ценности, которые дол­жны храниться в сейфе, осуществляет контроль за их помещением клиентом в сейф и изъятием из сейфа. Данный договор предполагает ответственность банка за ценности, сданные на хранение. По второму договору банк обеспечивает клиенту возможность помещения ценно­стей в сейф и изъятие их из сейфа вне чьего-либо контроля, в том числе и со стороны банка. В данном случае банк не отвечает за содержимое сейфа, если сумеет доказать, что по условиям хранения доступ кого-либо к сейфу без ведома клиента был невозможен либо стал возможным вследствие непреодолимой силы. В сущности, в такой ситуации между клиентом и банком устанавливаются арендные отношения по пользо­ванию сейфом, что и подчеркивается в п. 6 ст. 786 ГК.

Хранение в камерах хранения транспортных организаций. В подтверждение заключения договора поклажедателю выдается квитанция или номерной жетон. Сумма убытков, понесенных поклажедателем вследствие утраты, недостачи или повреждения вещи, сданной в камеру хранения, выплачивается поклажедателю в суточный срок (п.3. ст. 787 ГК РК).

Хранение в гардеробах предполагается безвозмездным. Сданная на хранение вещь выдается предъявителю жетона. Хранитель вправе выдать вещь из гардероба и тогда, когда поклажедатель утерял жетон, но факт сдачи вещи на хранение не вызывает сомнений у хранителя или доказан поклажедателем (п.4 ст. 788 ГК).

Хранение в гостинице. Гостиница отвечает за утрату или повреждение вещей, за исключением денег, иных валютных ценностей и ценных бумаг, внесенных в гостиницу проживающим в ней лицом, кроме случаев, когда утрата и повреждение произошли вследствие непреодолимой силы, свойств самой вещи или по вине самого проживающего или лиц, его сопровождаюших (посетителей) (п.1 ст.789 ГК). Гостиница отвечает за утрату денег, иных валютных ценностей и ценных бумаг, если они были приняты на хранение. Лицо, обнаружившее утрату незамедлительно обязано сообщить об этом администрации, в противном случае гостиница освобождается от ответственности за несохранность вещей (п.3 ст. 789 ГК).

Хранение спорных вещей (секвестр) может носить судебный и договорной характер (ст. 790 ГК РК).

Хранение на товарном складе оформляется составлением складских документов, являющихся ценными бумагами (простое складское свидетельство, двойное складское свидетельство) (ст. 797 ГК РК). Договор хранения на товарном складе является публичным. Особенности его правового регулирования отражены в параграфе 3, главы 39 ГК РК.

 

Тема 12

1. Понятие и сущность страхования.

2. Правовая природа и элементы договора.

3. Содержание договора страхования.

4. Ответственность по договору страхования.

По договору страхования одна сторона (страхователь) обязуется уплатить страховую премию, а другая сторона (страховщик) обязуется при наступлении страхового случая осуществить страховую выплату страхователю или лицу, в пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю), в пределах определенной договором суммы (страховой суммы) (ст. 803 ГК РК).

Договор страхования является взаимным, возмездным.

Если опираться на приведенное в законе определение договора страхования (ст. 803 ГК РК), то его следует признать консенсуальным. Однако, согласно ст. 827 ГК РК, договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу в момент уплаты страхователем страхового платежа или первого страхового взноса, то есть налицо черты реального договора. Поэтому договор, по общему правилу, должен считаться реальным. Однако в нем может быть предусмотрено, что он вступает в силу с момента достижения соглашения по всем существенным условиям. Тогда уплата страховой премии будет производиться во исполнение ранее заключенного сторонами консенсуального договора страхования.

Договор страхования относится к числу рисковых (алеаторных), то есть таких, в которых возникновение, изменение или прекращение тех или иных прав и обязанностей зависит от наступления объективно случайных для самих сторон обстоятельств (событий). Обязанность страховщика произвести страховую выплату реализуется не сразу и далеко не во всех договорах страхования, а лишь при наступлении страховых случаев. Соответственно страховщик в одних случаях получает доход на неэквивалентной основе, а в других должен произвести выплату, размеры которой существенно превышают полученное им вознаграждение. В этом и состоит рисковый характер договора страхования.

Страховые отношения кроме ГК РК регулируются рядом специальных нормативно-правовых актов центральным из них является Закон РК «О страховой деятельности» от 18.12.00 г.

Договор страхования, как и любой иной договор, совершается в результате взаимного согласия сторон, совпадения их воль и волеизъявлений.

При этом соглашение должно быть достигнуто по всем существенным условиям договора и выражено в требуемой законодателем форме. Страховые компании при заключении договоров страхования со своими клиентами чаще всего применяют разработанные ими стандартные формы договоров по отдельным видам страхования, придавая договору форму договора присоединения.

Существенными условиями договора страхования являются условия, без которых страховой договор невозможен как таковой. К ним относят условия:

о наименовании, местонахождении и банковских реквизитах страховщика;

данные о страхователе;

об объекте страхования;

о характере события, на случай наступления которого осуществляется

страхование (страхового случая);

о размере страховой суммы и порядке и сроках ее уплаты;

о размере, сроках и порядке уплаты страховой премии;

о дате заключения и сроке действия договора;

данные о застрахованном и выгодоприобретателе, если они являются участниками страхового отношения;

номер, серия договора (страхового полиса);

о выплате и размере выкупной суммы (для накопительного страхования) (ст. 826 ГК РК).

Субъекты страхования (по договору) - страхователь и страховщик.

Страховщик - юридическое лицо, осуществляющее страхование, имеющее на это лицензию (ст. 814 ГК).

Страхователь - юридическое или физическое лицо, заключающее договор страхования и вносящее страховые взносы (ст. 813 ГК).

Застрахованный - это лицо, в отношении которого осуществляется страхование (ст. 815 ГК).

Страхователь и застрахованный могут быть как одним лицом, так и разными.

Выгодоприобретатель - лицо, которое в соответствии с договором страхования или законодательными актами об обязательном страховании является получателем страховой выплаты (п.1 ст. 816 ГК РК). Выгодроприобретателем может быть как физическое, так и юридическое лицо.

Страховой агент - это физическое лицо, которое заключает договор

страхования от имени страховщика (страховой компании) за комиссионное вознаграждение.

Перестрахователь и перестраховщик - это страховые компании, заключающие договор перестрахования. Перестраховщик принимает на себя часть страховых рисков перестрахователя вместе с частью страховых взносов (ст. 824 ГК РК).

Договор страхования под страхом его недействительности должен быть заключен в письменной форме путем либо составления сторонами договора страхования, либо присоединения страхователя к типовым условиям, разработанным страховщиком в одностороннем порядке и выдачи страховщиком страхователю страхового полиса (ст. 825 ГК РК).

Используемые в страховом деле полисы (страховые свидетельства,сертификаты) придают своеобразие форме договора страхования. Страховые полисы, как правило, отличаются оригинальным оформлением, часто это специальные бланки на дорогой бумаге, с различными многоцветными сетками, водяными знаками и иными степенями защиты, что, впрочем, не является гарантией надежности полиса и устойчивого финансового положения страховой компании.

О правовом значении страхового полиса существует несколько точек зрения ученых. Наиболее верным является мнение М.Я. Шиминовой, которая считает, что полис «сочетает в себе значение документа, который... придает договору письменную форму, выражает согласие страховщика на предложение страхователя заключить договор и служит доказательством заключения страхового договора» (*Шиминова М.Я. «Основы страхового права в России».- М., 1993 г.).

В отдельных видах страхования страховой полис является единственным документом, свидетельствующим о заключении договора страхования (например, договоры страхования багажа и т. п.). В таких случаях полис обычно содержит основные условия страхования; зачастую на оборотной стороне полиса печатаются мелким шрифтом правила страхования (иногда не полный текст, а их краткое изложение).

Но строгое соблюдение формы договора страхования при его заключении еще не означает вступления страхового договора в силу. Законодательство содержит важное для сторон договора страхования условие: «Договор страхования, если в нем не оговорено иное, вступает в силу с момента уплаты страховой премии или первого ее взноса, если законодательными актами об обязательном страховании не предусмотрено иное» (п.1 ст. 827 ГК РК).

Поскольку договор страхования является возмездным, особое значение законодательство уделяет различным платежам и выплатам.

Страховая премия – сумма денег, которую страхователь обязан уплатить страховщику за принятие последним обязательств произвести страховую выплату страхователю (выгодоприобретателю) в размере, определенном договором страхования (п.1 ст. 818 ГК).

Страховая сумма - сумма денежных средств, на которую застрахован объект страхования (имущество, жизнь, здоровье и т.д.) и которая представляет собой предельный объем ответственности страховщика при наступлении страхового случая (п.1 ст. 819 ГК РК).

Страховая выплата – сумма денег, выплачиваемая страховщиком страхователю (выгодоприобретателю) в пределах страховой суммы при наступлении страхового случая либо при наступлении срока, предусмотренного в договоре накопительного страхования (п.1 ст. 820 ГК РК).

Объектом страхования является то, на что оно направлено. Согласно ст.807 ГК РК, объектами страхования являются любые интересы граждан и юридических лиц, связанные с:

дожитием граждан до определенного возраста или срока, установленного договором страхования, смертью, наступлением определенного события в жизни гражданина;

причинением вреда жизни и здоровью граждан в результате несчастных случаев и иных событий и заболеваний;

владением, пользованием и распоряжением имуществом;

обязанностью возместить вред, причиненный другим лицам, в том числе в результате нарушения договора (обязательства).

Законом предусмотрены формы страхования. Ими являются:

по степени обязательности – добровольное и обязательное;

по объекту страхования – личное и имущественное;

по основаниям осуществления страховой выплаты – накопительное и ненакопительное (п.1 ст. 805 ГК РК).

Страхование может осуществляться в добровольной и обязательной формах (ст. 806 ГК РК).

Добровольное страхование осуществляется на основе договора между страхователем и страховщиком. Правила добровольного страхования, определяющие общие условия и порядок его проведения, устанавливаются страховщиком самостоятельно в соответствии с положениями действующего законодательства. Конкретные условия страхования определяются при заключении договора страхования.

Обязательным является страхование, осуществляемое силу закона. Виды, условия и порядок проведения обязательного страхования определяются соответствующими законами РК (к обязательным видам страхования в Республике Казахстан относятся: страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, ответственности перевозчика перед пассажирами, установленное Законом от 1.06.03 г., ответственности владельцев, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лица, установленное Законом от 4.07.04 г., ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых обязанностей, установленное Законом от 7.02.05 г., аудиторов и аудиторских организаций, установленное Законом от 13.06.03 г., частных нотариусов, Установленное Законом от 11.06.03 г., туроператора и турагента, установленное Законом от 31.12.03 г, и др.)

В соответствии с Законом «О страховой деятельности» договоры личного страхования могут заключаться в отношении имущественных интересов граждан, не противоречащих действующему законодательству, связанных с жизнью, здоровьем, трудоспособностью.

К видам страховой деятельности в личном страховании относятся, например, страхование жизни, страхование от несчастных случаев и болезней и др.

Личное страхование исторически связано с появлением страхования жизни на случай смерти лица, заключившего договор страхования. При этом целью заключения договора страхования является защита имущественных интересов не столько самого страхователя, сколько членов его семьи, так как страховая выплата осуществляется после смерти страхователя его наследникам или назначенному для получения суммы лицу (лицам). Лишь позднее в страховой практике появился феномен договора страхования, связанного с возникновением обязанности страховщика выплатить страховую сумму при дожитии страхователя до окончания срока страхования или возраста, установленного договором.

Такие договоры страхования было принято называть договорами «страхования капитала», поскольку при окончании срока договора страхования страхователь получал право на получение страховой суммы, накопленной для него в соответствии с условиями страхования страховщиком. Строго говоря, интерес к такому страхованию у страхователя связан с обеспечением гарантированной выплаты в виде страховой суммы, получаемой единовременно (или в виде рассроченных во времени выплат) после достижения определенного возраста и прекращения активной трудовой деятельности.

Мировая страховая практика и законодательство зарубежных стран подразделяют страхование жизни и иные виды личного страхования, предъявляя различные требования к договорам страхования жизни и договорам страхования иных видов личного страхования, а также различные требования к страховым компаниям, занимающимся проведением страхования жизни, и к компаниям, проводящим иные виды личного страхования. Это связано с тем, что при страховании жизни в силу характера страхового риска (дожития до окончания срока страхования или смерти в течение срока страхования), а также долгосрочности распределения страхового риска и значительности страховых сумм предполагается в отличие от всех иных видов страхования иной порядок оценки страхового риска, установления размера страховой суммы и расчета страховщиком цены страховой услуги — страховой премии, подлежащей уплате страхователем по договору страхования.

Особенность страхования жизни состоит еще и в том, что страховщик, располагая страховыми взносами, уплаченными страхователем в течение продолжительного периода времени, чтобы заинтересовать страхователя в заключении договора, включает в расчет страхового тарифа и гарантированную страхователю доходность, причиной появления которой является прибыль от инвестиций средств страховых резервов.

Имущественное страхование — имеющая многовековой опыт, богатая традициями отрасль страхования. Однако законодатель не всегда последователен в определении объекта имущественного страхования. Следует отметить дуалистическое понимание объекта имущественного страхования, когда под объектом страхования понимается и имущественный интерес, и само имущество (ст. 809 ГК). Что касается видов имущества, которые могут быть приняты на страхование, то привести его исчерпывающий перечень достаточно сложно, ввиду их многочисленности. Так же как и перечень видов рисков, от которых может быть застраховано имущество (имущественный интерес): пожар, наводнение, землетрясение, аварии, взрывы и т. д.

Гражданский кодекс РК подразделяет имущественное страхование на следующие подотрасли:

«По договору имущественного страхования могут быть, в частности, застрахованы следующие имущественные интересы:

1) риск утраты (гибели), недостачи или повреждения определенного имущества (п.3 ст. 809 ГК);

2) риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, а в случаях, предусмотренных законом, также ответственности по договорам — риск гражданской ответственности (п. 5 ст.809);

Особенностью страхования ответственности является то, что страховщик страхует страхователя от имущественной ответственности перед третьим лицом, которому страхователь нанес ущерб своими действиями или бездействием. Основанием для объявления наступления страхового случая служит решение суда о взыскании суммы ущерба с застрахованного в пользу потерпевшего. Существует множество объектов страхования.

Все виды страхования ответственности можно сгруппировать следующим образом:

- страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств;

- страхование гражданской ответственности перевозчика;

- страхование профессиональной ответственности работников (на западе -

ответственность врачей, медсестер, работников судебно-правовой системы, полицейских). При таком подходе у страхователя должен быть страховой интерес, обусловленный наличием судебной системы, которая строго наказывает за нанесение профессионального ущерба;

- страхование гражданской ответственности предприятий – источников повышенной опасности;

- страхование ответственности за неисполнение обязательств;

- страхование иных видов гражданской ответственности (*Шахов В.В Страхование. Учебник для ВУЗов.- М., 1997).

Общие черты видов страхования ответственности:

1. При заключении договора страхования ответственности известны два лица - страхователь и страховщик, получатель неизвестен.

2. Не известна величина ущерба (устанавливается максимальный предел страховой ответственности).

3. Страховые тарифы выражаются в натуральных показателях на 1 объект страхования.

4. Защищаются не только интересы страхователя, но в немалой степени и потерпевшего.

5. Страхование ответственности в определенной степени снижает ответственность самих страхователей (виновников нарушения).

Содержание договора страхования отличается достаточно полным перечнем обязанностей, установленных для страхователя и страховщика законом. Согласно ст.828 ГК РК страховщик обязан:

при наступлении страхового случая произвести страховую выплату в размере, порядке и сроки, установленные в договоре страхования или законодательных актах;

ознакомить страхователя с правилами страхования;

возместить страхователю (застрахованному) расходы, произведенные им для уменьшения убытков при страховом случае;

обеспечить тайну страхования.

Обязанностями страхователя являются:

уплата страховых премий;

информирование страховщика о наступлении страхового случая;

уведомление страховщика о состоянии страхового риска;

принятие мер для уменьшения убытков от страхового случая;

обеспечение перехода к страховщику права требования к лицу, ответственному за наступление страхового случая (ст. 831 ГК РК).

За неисполнение обязанностей по договору стороны несут гражданско-правовую ответственность в виде возмещения убытков.

Законом предусматривается возможность двойного страхования (ст.821 ГК РК), группового страхования (ст.822 ГК РК), сострахования (ст. 823 ГК РК).

 

Тема 13. Договор поручения. Действия в чужом интересе без поручения (1 час)

Договор поручения имеет широкую сферу применения в гражданском обороте. К договору поручения прибегают, когда субъекты гражданских правоотношений в силу различных причин (болезни, отсутствия специальных познаний в отдельных вопросах, необходимости длительного отсутствия в месте проживания и т.д.) не могут сами совершить сделки и иные юридические действия, и обращаются к помощи других лиц, выполняющих для них такие действия. Таким образом, сущность договора поручения состоит именно в том, что в соответствии с ним одно лицо получает возможность выступать в качестве стороны сделки через другое, специально управомоченное на это лицо (*См.: Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Текст. Комментарии. Алфавитно-прсдметныи указатель. М., 1996. С. 505 (гл. «Поручение». Автор - Е.А. Суханов).

В ГК РК договору поручения посвящена гл. 41.

Согласно п. 1 ст. 846 ГК по договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические действия. Права и обязанности по сделке, совершенной поверенным, возникают непосредственно у доверителя.

Договор поручения является консенсуальным, так как считается заключенным в момент достижения соглашения между сторонами. Он может быть как возмездным, так и безвозмездным.

Согласно п. 1 ст. 850 ГК данный договор предполагается безвозмездным. Возмездным договор поручения может быть лишь в случае, если уплата поверенному вознаграждения предусмотрена законом, иными правовыми актами или договором поручения. Наоборот, договор поручения является возмездным, когда связан с осуществлением обеими сторонами или одной из них предпринимательской деятельности, если договором не предусмотрено иное. Даже отсутствие в таком договоре условия о вознаграждении, его размере и порядке уплаты не делает его безвозмездным.

Подвознаграждением понимается оплата деятельности поверенного, его услуг, поэтому не является вознаграждением возмещение поверенному затрат, которые он понес в интересах доверителя, поскольку в соответствии со ст. 846 ГК поверенный действует за счет доверителя. Возмещение поверенному необходимых затрат обязательно как в возмездном, так и безвозмездном договоре.

Этот договор является двусторонне-обязывающим, поскольку каждая из сторон несет обязанности по отношению к другой стороне. Так, поверенный обязан выполнить поручение, а доверитель – принять исполнение.

Договор поручения представляет собой договор о представительстве, так как поверенный действует от имени доверителя в качестве его представителя. На договор поручения распространяются общие правила о представительстве, поэтому в силу п. 3 ст. 163 ГК не допускается совершение представителем сделок от имени представляемого (доверителя) в отношении себя лично и сделок, которые по своему характеру могут быть совершены только лично.

Сторонами договора поручения являются доверитель и поверенный, которыми могут быть юридические лица и дееспособные граждане. Если договор поручения заключается в целях коммерческого посредничества, то поверенными могут выступать только граждане-предприниматели и коммерческие юридическое лица.

Предметом договора поручения является совершение поверенным юридических действий, влекущих приобретение, изменение или прекращение доверителем каких-либо прав и обязанностей или осуществление уже имеющихся. При этом юридические действия поверенного могут сопровождаться и фактическими действиями, которые, однако, не имеют самостоятельного значения. Например, перед заключением договора купли-продажи жилого дома поверенный осматривает дом, наводит справки о покупателе и совершает другие фактические действия (*Комаров А.С. Договор о коммерческом представительстве: Учеб.-методическое пособие М., 1994.) Не могут быть предметом договора поручения также юридические действия, которые в силу сугубо личного характера или прямого указания закона не могут совершаться через представителя (составление завещания, заключение брака и др.).

Договор поручения должен заключаться в письменной форме.

Срок договора поручения зависит от характера поручения. Срок, указанный в договоре поручения, определяет период действия поверенного от имени доверителя. Если срок действия договора превышает три года (т.е. максимальный срок действия доверенности), то по истечении срока ее действия доверитель для подтверждения полномочий поверенного должен выдать ему новую доверенность (*Андреев В.К. Представительство в гражданском праве: Учеб. пособие. Калинин, 1976.)

Поверенный обязан выполнить поручение доверителя в точном соответствии с его указаниями (п. 1. ст. 847 ГК). Указания доверителя могут касаться способов, порядка исполнения поручения, условий и содержания сделки, которую поручено выполнить поверенному. Они должны соответствовать установленным в законе требованиям, т.е. быть «правомерными, осуществимыми и конкретными» (п. 1 ст. 847 ГК).

Отступление от указаний доверителя, как правило, не допускается. Однако может возникнуть ситуация, когда поверенный не может выполнить поручение в соответствии с данными ему указаниями. В таких случаях допускается отступление поверенного от указаний доверителя при соблюдении следующих условий: 1) по обстоятельствам дела это необходимо в интересах доверителя и 2) поверенный не мог предварительно запросить его согласия либо не получил в разумный срок ответа на свой запрос (п.2 ст. 847 ГК).




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-05-10; Просмотров: 293; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.067 сек.