Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Итоговые замечания в отношении сферы применения ст. 428 ГК РФ de lege ferenda. 1 страница




С учетом вышеизложенного становится очевидно, что de lege ferenda ст. 428 ГК следует подвергнуть концептуальному изменению.

Минимальный набор необходимых законодательных модификаций представляется следующим.

Во-первых, необходимо распространить сферу ее применения и на случаи, когда слабой стороной договора является коммерсант. Это решение уже осуществлено в практике ВАС РФ и требует законодательного признания.

Во-вторых, из закрепленных в ст. 428 ГК признаков договора присоединения критерий стандартизации следовало бы устранить, тем самым распространив данный механизм на любые условия, которые были навязаны одной стороной без наличия у другой стороны возможности реального влияния на их содержание.

В-третьих, из данной статьи необходимо исключить намек на то, что для ее применения от слабой стороны договора требуется доказать, что спорные условия были определены сильной стороной.

В этой связи примечательно, что эти изменения предусматриваются в рамках идущей в России на момент написания настоящей работы реформы гражданского законодательства.

В опубликованном в 2011 г. проекте изменения ГК РФ, подготовленном в рамках идущей реформы гражданского законодательства, предлагается внести в ст. 428 ГК два важных изменения.

Во-первых, предлагается исключить из нее п. 3, ограничивающий суды в праве защищать от навязывания несправедливых условий коммерсантов. Этот шаг, совпадающий с нашими выводами и сформулированной в информационном письме Президиума ВАС РФ N 147 позицией, следует полностью приветствовать. Как мы уже отмечали, хотя степень допустимого патернализма и интенсивность применения данного режима контроля в отношении коммерсантов должны быть ниже, чем в отношении некоммерческих контрагентов, нельзя игнорировать того, что в ряде случаев слабой стороной договора, заслуживающей патерналистской защиты от несправедливости навязываемых условий, может быть и коммерсант.

Во-вторых, вместо нормы нынешнего п. 3 предлагается включить в данную статью следующее правило: "Правила, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, подлежат применению также в случаях, когда при заключении договора, не являющегося договором присоединения, условия договора определены одной из сторон, а другая сторона поставлена в положение, затрудняющее согласование иного содержания отдельных условий договора".

Если данное изменение будет принято, то оно будет представлять собой для отечественного права подлинную революцию в области контроля справедливости договорных условий и реализацию искомой идеи устранения фактора стандартизации условий как необходимого для применения ст. 428 ГК. При этом предлагается использовать описанный нами выше и в принципе допустимый вариант скрытого исключения критерия стандартизации. Понятие договора присоединения как договора, заключенного на стандартных условиях, останется неизменным, но при этом сама возможность применения предусмотренного данной статьей механизма контроля справедливости более не будет поставлена в зависимость от квалификации соглашения в качестве договора присоединения. В качестве основания для применения данной статьи будет достаточно самого факта неравенства переговорных возможностей, в результате которого одна из сторон не могла существенно влиять на содержание договорных условий, выставленных другой стороной.

При реализации этой реформы более не будет иметь значения, являлись ли спорные условия стандартными либо были составлены для данного конкретного случая. Кроме того, отсутствие в данной новелле указания на принятие предложенных условий "в целом" и наличие в ней упоминания о затруднительности согласования иного содержания "отдельных условий договора" означает, что судебный контроль не будет зависеть от того, присутствуют ли в договоре условия, которые были предметом переговоров или определялись индивидуально для данного договора. Главное, чтобы соответствующее оспариваемое условие было выставлено одной стороной, а другая сторона не имела реальной возможности существенно повлиять именно на его содержание в силу неравенства переговорных возможностей.

Таким образом, в случае принятия предлагаемой поправки одна из основных проблем, связанных с существующим режимом договора присоединения, будет устранена.

При этом само понятие договора присоединения, сохранившееся в п. 1 ст. 428 ГК РФ, видимо, потеряет какое-либо самостоятельное значение. Дело в том, что, по сути, предлагаемая норма расширяет сферу судебного контроля настолько, что это снимает всякую необходимость предварительной квалификации договора в качестве договора присоединения как договора, содержащего стандартные условия, и все связанные с этим сложности в доказывании стандартизированности условий. Для применения данного режима контроля будет достаточно доказать, что некие несправедливые условия были навязаны "слабой стороне", т.е. стороне, чьи слабые переговорные возможности лишили ее реальных шансов существенно повлиять на содержание контракта. Ситуация, упомянутая в п. 1 ст. 428 ГК (заключение договора на стандартных и заранее утвержденных одной из сторон условиях, при котором другая сторона была лишена возможности вести переговоры), будет выступать лишь в качестве частного случая ситуации неравенства переговорных возможностей, упомянутой в п. 3 указанной статьи. Таким образом, сфера действия нормы п. 3 ст. 428 ГК в значительной степени, если не полностью, поглотит сферу действия режима договора присоединения.

Следует заметить, что данное предлагаемое в рамках реформы ГК РФ изменение сферы применения ст. 428 Кодекса в одном нюансе расходится со сделанными нами de lege ferenda предложениями.

В предлагаемой проектом для включения в ст. 428 ГК норме сохраняется указание на то, что спорные условия должны быть определены той стороной, в чью пользу соответствующее условие и составлено. Это означает, что при буквальном прочтении данной нормы стороне, пытающейся оспорить несправедливое условие, для демонстрации оснований для применения режима контроля, предусмотренного ст. 428 ГК, придется доказывать, что спорное условие было определено контрагентом, а не включено в договор по ее собственной инициативе. Вполне очевидно, что в практическом плане слабой стороне (например, потребителю) доказать это может быть достаточно сложно. Причем эта сложность особенно очевидна именно тогда, когда договор не носит стандартный характер. Доказать в суде, что инициатива включения спорного условия исходила от другой стороны, посредством предъявления электронной переписки, не заверенной ЭЦП, крайне проблематично, а свидетельским показаниям российские суды не очень доверяют. Из указанного следует, что наиболее надежным доказательством являлось бы предъявление "пострадавшей" стороной образцов договоров, заключаемых контрагентом на таких же условиях с другими клиентами. Но именно в ситуации заключения нестандартизированного договора найти такие образцы будет невозможно.

Соответственно, если суды будут "считывать" данную норму буквально, у слабой стороны договора могут возникнуть определенные проблемы в доказывании наличия оснований для применения данного режима контроля. Этот редакционный недостаток было бы разумно устранить. Если этого не произойдет, проблема могла бы быть отчасти разрешена на уровне судебной практики. Высшие суды могли бы указать на то, что в случае наличия в договоре явно несправедливых условий и установленного факта неравенства переговорных возможностей следует презюмировать, что инициатива включения таких условий исходила от стороны, в чью пользу такие условия были направлены, с возложением бремени доказывания обратного на последнюю. Если не считать этих замечаний, предложения проекта в части модификации сферы применения ст. 428 ГК следует оценить в целом положительно. Предусмотренные им новации позволят признать норму указанной статьи в качестве предусматривающей режим умеренно-интенсивной защиты слабой стороны договора в рамках реализуемой в российском праве многокомпонентной модели контроля справедливости договорных условий.

 

Критерии несправедливости договорного

условия на основании ст. 428 ГК РФ

 

В п. 2 ст. 428 ГК в качестве критериев несправедливости договорного условия закрепляются три фактора:

1) условие лишает присоединяющуюся сторону прав, обычно предоставляемых по договорам такого вида;

2) условие исключает или ограничивает ответственность стороны, его предложившей, за нарушение обязательства;

3) условие в силу иных причин явно обременительно для присоединяющейся стороны настолько, что она, исходя из своих разумно понимаемых интересов, не приняла бы его при наличии у нее возможности участвовать в его определении.

При буквальном прочтении данного пункта возникает видимость того, что три этих фактора соотносятся в альтернативном формате. Может показаться, что для оспаривания условий договора достаточно наличия хотя бы одного из трех признаков несправедливости договорных условий. На это на первый взгляд указывает использование законодателем при их перечислении союзов "или" и "либо".

Тем не менее, думается, эти три критерия носят разнородный характер. По сути, общим и ключевым является третий критерий (явная обременительность), который, иными словами, закрепляет принцип справедливости договорных условий как идею сбалансированности прав и обязанностей сторон (т.е. справедливость как равенство прав). Первые же два критерия носят скорее иллюстративный характер, демонстрируя некоторые примеры и признаки несправедливости.

От того, согласна ли правовая система с такой интерпретацией этих трех критериев, при которой первые два являются лишь иллюстрациями применения более общего третьего, зависят ответы на следующие вопросы: достаточно ли наличия признаков того, что спорное условие соответствует одному из двух первых критериев, чтобы оно могло быть оспорено на основании данной статьи, или суду в любом случае необходимо оценивать его с учетом общего третьего критерия явной обременительности и являются ли критерии необычности условия и его направленности на ограничение или освобождение от ответственности самодостаточными и абсолютно закрепляющими его несправедливость (т.е., пользуясь европейской терминологией, формируют короткий "черный" список несправедливых условий) или они лишь намекают суду на некоторые возможные признаки несправедливости, но не предопределяют вывод о несправедливости (т.е. являют собой "серый" список несправедливых условий)?

Для нас ответ очевиден. Признать критерии необычности и направленности на ограничение и исключение ответственности, как априори свидетельствующие в пользу несправедливости условия, нельзя. Далеко не всякое необычное условие, отличающееся от того, что обычно практикуется на рынке или закреплено диспозитивными нормами договорного права, может быть признано несправедливым. Условие может лишать присоединяющуюся сторону некого права, обычно ей предоставляемого диспозитивными нормами закона или распространенными в практике условиями договоров данного типа, но при этом не быть существенным, т.е. не быть явно обременительным. Кроме того, договор в целом может вполне компенсировать это "лишение" предоставлением присоединяющейся стороне неких "зеркальных" преимуществ. Право не может столь грубо блокировать развитие договорной практики и экономического оборота.

При этом необычность ограничения прав может действительно рассматриваться как один из факторов, свидетельствующих в пользу несправедливости условия. Но этот фактор не может иметь абсолютно определяющее значение, исключающее анализ условия на предмет соответствия общему критерию явной обременительности.

То же можно сказать и о критерии направленности условия на ограничение или освобождение от ответственности. Нормы п. п. 1 и 3 ст. 401 ГК РФ о невиновности или обстоятельствах непреодолимой силы как основаниях освобождения от ответственности имеют диспозитивный характер. Прямо закрепленная в норме п. 3 ст. 401 ГК ее диспозитивность допускает, например, указание в договоре на то, что коммерсант освобождается от ответственности не только в силу обстоятельств непреодолимой силы, но и в случае отсутствия признаков виновности. Статья 15 ГК прямо допускает установление в договоре ограничения принципа полного возмещения убытков, а п. 1 ст. 394 Кодекса - согласование сторонами исключительной неустойки, которая ограничивает права пострадавшего от нарушения кредитора только взысканием согласованной суммы неустойки. Норма п. 2 ст. 400 ГК жестко запрещает оговаривать ограничение ответственности в договоре присоединения, в котором кредитором является потребитель, и только тогда, когда объем этой ответственности предусмотрен в законе "для данного вида обязательств" (т.е. в специальных нормах закона об отдельных видах договоров) и само такое соглашение заключается заранее. Соответственно, применительно к договорам между юридическими лицами указание в договоре ограничения объема ответственности прямо законодательством не запрещено и, по сути, при толковании п. 2 ст. 400 ГК a contrario санкционировано. И этот либерализм вполне оправдан. Специфика отдельных видов договоров может предопределить разумность условий об ограничении или освобождении от ответственности, которые в контексте конкретного договора, его цели и общего содержания могут и не носить явно обременительный характер.

В то же время такого рода оговорки об ограничении или освобождении от ответственности, безусловно, являются первыми претендентами на особо подозрительное отношение со стороны судов тогда, когда договор носил характер договора присоединения или в целом заключался при явном неравенстве переговорных возможностей, лишавшем одну из сторон реальных шансов существенно влиять на его содержание.

Таким образом, оба этих специальных критерия должны признаваться не альтернативными по отношению к общему критерию явной обременительности, а лишь указывающими на "подозрительность" условия договора. Соответственно, цель их указания в законе примерно та же, которой руководствуются и европейские законодатели, предусматривая "серые" списки несправедливых условий. Эта цель состоит в указании тех условий, которые хотя и не являются ex ante запрещенными, но должны привлекать особое внимание судов.

В принципе допустима и такая интерпретация, при которой соответствие спорного условия одному из этих двух специальных критериев будет означать презумпцию его несправедливости, перекладывающую бремя доказывания обратного на сильную сторону договора, подпадающего под действие ст. 428 ГК. Как мы видели, такой подход к определению статуса условий, закрепленных в "сером" списке, известен и европейскому праву. Это же решение можно было бы реализовать и в российской судебной практике, оставаясь в рамках толкования действующего законодательства.

В любом случае ключевой критерий несправедливости, согласно ст. 328 ГК, - явная обременительность условия, которая должна оцениваться судом с учетом обстоятельств конкретного спора, степени неравенства переговорных возможностей, всего содержания договора в целом, его цели и других факторов.

Более подробно вопрос об оценке несправедливости договорных условий будет проанализирован нами в отдельном параграфе данной главы.

 

Последствия признания судом условия несправедливым

 

Если в силу указанных выше критериев условие признано несправедливым в контексте применения ст. 428 ГК РФ, право допускает ограничение договорной свободы. Но какова механика реализации этого ограничения?

Статья 428 ГК РФ указывает два возможных последствия квалификации условия в качестве несправедливого - судебное изменение или расторжение договора.

Представляется, что такой инструментарий средств защиты не в полной мере отвечает существу отношений, возникающих в связи с судебным контролем справедливости договорных условий. Что касается расторжения договора, то оно является малоэффективным, так как присоединившаяся сторона в большинстве случаев нуждается в соответствующем товаре или услуге, именно это и вынудило ее в свое время заключить договор на крайне несправедливых условиях. Поэтому расторжение договора в таких случаях чаще всего означает не решение проблемы, а создание для слабой стороны новых сложностей.

Изменение договора в этом плане гораздо более логично, так как позволяет суду нейтрализовать конкретное спорное условие, оставив договор в силе в части остальных условий. Но и этот инструмент не вполне удачен.

Изменение договора в контексте российской догматики договорного права может иметь эффект лишь на перспективу. То есть все неблагоприятные последствия соответствующего условия, уже возникшие у присоединившейся стороны в связи с действием данного условия в течение всего периода до вступления в силу судебного решения об изменении договора, не отменяются ab initio.

Например, представим, что договор присоединения (или договор, при заключении которого одна из сторон была лишена реальной возможности существенно влиять на его содержание) предусматривал формально законное, но явно несправедливое условие, дающее сильной стороне право на применение той или иной меры одностороннего характера. Полагаясь на это условие, такая сторона соответствующую меру осуществила. Столкнувшись с применением данного договорного условия, слабая сторона обращается в суд и по истечении долгих месяцев судебных разбирательств добивается вынесения судебного решения об изменении договора посредством исключения спорного условия. Исходя из сложившегося в России понимания института судебного изменения договора это будет означать, что договор изменен на будущее, но легитимность реализации указанного условия в период до вынесения данного решения не ставится под сомнение. К моменту вступления в силу судебного решения договор может быть давно уже исполненным и прекращенным. Решение суда не лишит договорного основания соответствующую одностороннюю меру на момент ее реализации.

Такой результат вряд ли можно признать разумным, а предусмотренную в ст. 428 ГК механику защиты прав слабой стороны договора - эффективной.

При этом имеется и более существенная проблема действующей редакции названной статьи в части описания механики защиты присоединяющейся стороны. Закон предполагает, что требование о расторжении и изменении договора должно быть заявлено слабой стороной договора в суд и при этом лишь после соблюдения досудебного порядка рассмотрения спора (ст. 452 ГК). На практике большинству контрагентов, имеющих характеристики слабой стороны договора (в особенности потребителю), просто крайне сложно соблюдать досудебную процедуру, инициировать такие судебные процессы, уплачивать государственную пошлину, нанимать юристов и т.д. Такому контрагенту гораздо проще заявить в ответ на иск сильной стороны, основанный на соответствующем спорном условии, устное или письменное ходатайство о признании условия несправедливым (возражение).

С учетом издержек на инициирование судебного процесса и вероятности пропуска срока исковой давности при режиме судебного расторжения или изменения значительно снижается процент вероятности оспаривания слабой стороной договора (особенно потребителем) несправедливого условия. В то же время эта вероятность имеет колоссальное превентивное значение. Чем мощнее и эффективнее режим защиты слабой стороны договора, тем меньше у сильной стороны стимулов включать в договор явно несправедливые условия и тем в итоге меньше судебных споров. Когда же закон эту вероятность снижает путем избыточного усложнения процедуры инициации применения ст. 428 ГК, он снижает и вероятность оспаривания, а следовательно, и стимулы к добросовестному контрактированию для сильной стороны.

По этим же причинам вариант с применением режима оспоримости как возможная de lege ferenda замена признанных в ст. 428 ГК сейчас инструментов также не является идеальным. Его преимущество состоит в том, что он позволяет (в отличие от судебного расторжения или изменения) аннулировать несправедливое условие ab initio. Но, как и режимы судебного расторжения и изменения, оспоримость (в российской версии данного института) предусматривает возложение на слабую сторону бремени возбуждения судебного процесса и, кроме того, предполагает необходимость соблюдения укороченного срока исковой давности. В то же время слабая сторона может быть во многих случаях лишена возможности подать такой иск сразу же после заключения договора. Дело в том, что многие явно несправедливые условия рассчитаны на применение в будущем при возникновении тех или иных заранее не предопределенных ситуаций (например, ограничение ответственности на случай нарушения сильной стороной договора). Договор же может носить долгосрочный характер. Соответственно, слабая сторона, даже осознавая явную обременительность данного условия, может не инициировать оспаривание договора в течение года после заключения договора, не желая вступать в конфликт с контрагентом в ситуации, когда основания для применения соответствующего условия к этому времени не возникли и, вероятно, не возникнут и в будущем. Но представим, что по прошествии нескольких лет сильная сторона нарушает договор и отказывается нести ответственность, ссылаясь на данное условие. В этом случае возможность защиты от несправедливости данного условия у слабой стороны при применении режима оспоримости будет заблокирована истечением срока давности.

Конечно, острота этой проблемы могла бы быть снижена за счет введения по голландскому образу правила о том, что срок давности на оспаривание начинает исчисляться не с момента заключения договора, а с момента реализации спорного условия. Но при этом сохраняется основной недостаток данного механизма - необходимость подачи искового заявления в суд. Подобного рода бюрократизация процесса защиты явно не будет способствовать защите интересов слабой стороны.

Соответственно, было бы разумно принять эти замечания во внимание и принципиально снять для слабой стороны необходимость обязательной подачи искового заявления для оспаривания несправедливого условия. Практически ни в одной изученной нами стране слабая сторона не вынуждается к подаче судебного иска для оспаривания несправедливых условий договора.

Опыт зарубежных стран и анализ догматики российского права предлагают нам несколько теоретически возможных моделей решения этой проблемы.

Первый вариант - это вариант ничтожности несправедливого условия (Германия). В таком случае слабая сторона могла бы как подать иск с просьбой признать факт ничтожности данного условия, так и заявить об этом в суде в качестве возражения на иск сильной стороны. Сильная же сторона должна осознавать, что в случае попытки злоупотребить своими переговорными преимуществами явно несправедливые условия просто не будут признаны действительными. Другой вариацией данного подхода можно считать признание соответствующего условия несуществующим подобно тому, как это имеет место во Франции <1>.

--------------------------------

<1> EC Consumer Law Compendium. Comparative Analysis / Ed. by Prof. Dr. Hans Schulte-Nolke. 2007. P. 391.

 

Второй вариант известен праву ряда других стран (например, Голландии) и актам международной унификации договорного права, предусматривающим право слабой стороны оспорить несправедливое условие путем одностороннего заявления, действующего с обратной силой. Соответствующее заявление может быть сделано сразу после заключения договора, в ходе его исполнения и даже в судебном процессе, инициированном на основании спорного условия сильным контрагентом. В последнем случае это заявление будет, по сути, иметь характер возражения. Право заявить об отказе от спорного условия утрачивается, только если слабая сторона добровольно спорное условие исполнила. В этом случае она должна терять право заявлять об отказе от спорного условия. С другой стороны, этот вариант все-таки будет оставлять за слабой стороной столь важный в некоторых случаях выбор.

Третий вариант - признание условия необязательным для слабой стороны договора. Этот вариант встречается в DCFR и в некоторых правопорядках (например, Италии <1>), имплементировавших Директиву ЕС 1993 г. В ряде случаев такой подход встречается и в российском законодательстве <2>. В таком гибком формате несправедливое условие признается действительным, но не обременяющим слабую сторону. Она может ссылаться на данное условие, если того пожелает, но сильная сторона такой возможности лишается. В принципе такой вариант также вполне приемлем. Он оставляет вопрос о применении условия на усмотрение слабой стороны договора, но не требует от нее подачи каких-либо исков.

--------------------------------

<1> Статья 36 (3) итальянского Потребительского кодекса закрепляет концепцию "протективной ничтожности" (nullita di protezione), согласно которой определенное условие является ничтожным только в той степени, в которой это соответствует интересам потребителя.

<2> См.: п. 4 ст. 943 ГК РФ: "Страхователь (выгодоприобретатель) вправе ссылаться в защиту своих интересов на правила страхования соответствующего вида, на которые имеется ссылка в договоре страхования (страховом полисе), даже если эти правила в силу настоящей статьи для него необязательны".

 

Четвертый вариант - отказ в защите права (по сути - отказ в судебном признании спорного условия). Сторона, навязывающая слабой стороне те или иные условия, реализует тем самым свое право на определение условий договора. Если контрагент в силу явного неравенства переговорных возможностей существенно ограничен в возможностях влиять на определение договорных условий, то другая сторона должна в соответствии с принципом добросовестности учесть, хотя бы и в минимальной степени, разумные интересы слабого партнера и воздерживаться от очевидного злоупотребления своей властью <1>. Если же, несмотря на это, сильная сторона включает в состав своих условий явно несправедливые, "репрессивные" условия, то она злоупотребляет своим правом, вытекающим из свободы договора. Соответственно, суд в ответ на это может отказать в защите права, основанного на соответствующей спорной оговорке. При этом такой отказ может быть осуществлен как в том случае, когда сильная сторона пытается добиться применения спорного условия в суде, так и в том случае, когда в суд с тем или иным иском обращается слабая сторона. В последнем случае в ответ на возражение ответчика, ссылающегося на спорное условие договора (например, об ограничении ответственности), суд может это возражение отвергнуть и тем самым отказать в защите вытекающего из этого условия права <2>.

--------------------------------

<1> Клочков А.А. Стандартные (общие) условия договоров в коммерческом обороте: правовое регулирование в России и зарубежных странах: Дис.... канд. юрид. наук. М., 2002. С. 149. Включение в договор присоединения условий, явно обременительных для присоединяющейся стороны, рассматривает в качестве формы злоупотребления правом и М.В. Кратенко. См.: Кратенко М.В. Злоупотребление свободой договора: частноправовые и публично-правовые аспекты. М., 2010. С. 29.

<2> Использование ст. 10 ГК не только в качестве "щита", но и в качестве "меча" не является чем-то принципиально невозможным. Так, например, согласно проекту реформирования ГК РФ злоупотребление правом в соответствии со ст. 10 ГК будет давать пострадавшей стороне возможность взыскивать убытки.

 

Такой вариант не заставляет слабую сторону обращаться в суд с иском и при этом оставляет вопрос об оспаривании спорного условия на усмотрение пострадавшего. Ведь без его инициативы (не обязательно оформленной в виде иска) суд отказывать контрагенту в праве как минимум по патерналистским мотивам в условиях состязательного процесса не может.

Иначе говоря, любой из четырех вариантов (ничтожность, односторонний отказ с ретроспективной силой, необязательность и отказ в защите права) лучше, чем судебное расторжение или изменение договора, которые предусмотрены в действующем законодательстве. В принципе с точки зрения политики права все четыре варианта являются в общем и целом приемлемыми, хотя и обладают теми или иными техническими преимуществами и недостатками.

Проблема с вариантами одностороннего ретроспективного отказа и необязательности несправедливого условия заключается в том, что введение таких новых для российской догматики гражданского права институтов, видимо, невозможно осуществить, оставаясь в рамках действующего законодательства.

Остаются два варианта: ничтожность и отказ в защите права. Оба этих варианта способны быть реализованными при реформе законодательства, не требуют от слабой стороны подачи исковых заявлений для оспаривания спорного условия, предусматривают его неприменение ab initio и в целом более традиционны и понятны для российского права.

Но какой из них оптимален с точки зрения действующего законодательства?

Что касается варианта ничтожности, то следует напомнить, что последняя практика ВАС РФ по применению ст. 10 ГК РФ допускает ничтожность сделки в качестве санкции за злоупотребление правом <1>. Но серьезный минус этого варианта состоит в том, что подчас слабая сторона может быть не заинтересована в ничтожности спорного условия. Как мы дальше покажем, иногда слабая сторона будет заинтересована не в аннулировании спорного условия, а в изменении такового (например, когда спорное условие носит существенный характер и его аннулирование не может быть восполнено диспозитивными нормами и влечет незаключенность всего договора). С логической точки зрения сложно исходить из базовой идеи об изначальной ничтожности явно несправедливого условия и одновременно допускать право слабой стороны пойти в суд и потребовать его изменения. Ведь такая возможность будет означать, что суд, прежде чем изменить спорное условие, задним числом отменяет его ничтожность. В принципе ничего невозможного в догматике права нет, и институт конвалидации ничтожной сделки не новость для континентально-европейского гражданского права <2>. Но такая конвалидация для целей ретроспективного изменения спорного условия, думается, вряд ли является самым удачным решением. Напомним, что в Германии, где закреплена ничтожность несправедливого условия, суд не вправе его адаптировать. В тех же странах, где признается право суда на модификацию несправедливого условия, чаще всего предусматривается не ничтожность этого условия, а либо вариант необязательности, либо вариант односторонней отмены.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 412; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.012 сек.