Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ЛЕКЦИЯ 6. Основные положения гражданского права Российской Федерации


Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Основные положения гражданского права Российской Федерации

1. Предмет и метод гражданско-правового регулирования.

2. Понятие и структура гражданского правоотношения.

1. Содержание, основания возникновения и прекращения права собственности.

2. Способы защиты права собственности.

3. Характеристика и основные категории обязательственного права.

4. Виды гражданско-правовых договоров и способы обеспечения их исполнения.

 

 

1. Гражданское право - одна из основных отраслей права, регулирую­щая имущественные и связанные с ними личные неимущественные от­ношения, отличающиеся самостоятельностью и независимостью их участ­ников. Со времен Римского права Гражданское право определяло отно­шения между субъектами по поводу той или иной вещи. Поэтому Граж­данское право называют "вещным", или "цивильным". Гражданское право занимает определяющее положение в системе права и играет ключевую роль. Например, в случае пробелов в специальном законодательстве, регу­лирующем трудовые, семейные, природоохранные и другие связанные с имуществом отношения, применяются нормы Гражданского права.

Предметгражданско-правового регулирования составляет достаточно широкий спектр общественных отношений, определяющих характер свя­зи субъектов права с конкретной вещью, регламентирующих порядок пе­рехода вещи (имущества) от одних лиц к другим, устанавливающих пра­вила заключения гражданско-правовых договоров и выполнения приня­тых по ним обязательств, а также указывающих на порядок возмещения причиненного имущественного и морального вреда.

Общественные отношения, регулируемые нормами гражданского права:

1. Имущественные отношения - связаны с принадлежностью имущест­ва определенным лицам, либо с переходом имущества от одного лица к другому, либо с выполнением работ, оказанием услуг и иных действий.

Имущественные отношения подразделяются на две группы:

а) вещные отношения;

б) обязательственные отношения.

Вещные отношения осуществляются обладателем вещи самостоятельно, без вмешательства других лиц. Они возникают либо в связи с наличием у лиц права собственности на определенное имущество, либо в связи с на­хождением имущества у лиц, не являющихся его собственниками. В пер­вом случае вещные отношения имеют абсолютный характер, так как соб­ственнику конкретной вещи потенциально противостоит неограниченный круг лиц, не являющихся собственниками этой вещи. Это практически все остальные люди, на которых лежит обязанность уважать право собствен­ности другого лица и не препятствовать его осуществлению.



Обязательственные отношения реализуются тогда, когда в них участ­вует не менее двух лиц. В основном эти отношения связаны с процессом перераспределения имущества или с обменом результатами деятельности. Обязательственные отношения, связанные с переходом имущества от одного лица к другому, могут возникать из различных оснований. Самая большая группа обязательственных отношений возникает на основе за­ключения гражданско-правовых сделок (договоров о передаче имущест­ва, выполнения работ, оказания услуг и т. д.).

Значительную группу обязательственных отношений составляют от­ношения, возникающие вследствие причинения вреда одним лицом дру­гому, а также вследствие неосновательного (т. е. без достаточных закон­ных оснований) приобретения или сбережения имущества. Особую группу обязательственных отношений составляют отношения, связанные с воп­росами наследования имущества. Имущество в порядке наследования мо­жет переходить к другому лицу либо по закону, либо по завещанию и толь­ко после смерти наследодателя.

2. Личные неимущественные отношения, хотя и лишены экономичес­кого содержания, но связаны с имущественными отношениями. Объек­тами личных неимущественных отношений являются нематериальные бла­га, которые неотделимы от личности.

Личные неимущественные отношения подразделяются на:

а) личные неимущественные отношения, непосредственно связанные с имущественными (например, право автора на произведение искусства или изобретатель предполагает решение вопроса о выплате ему материаль­ного вознаграждения);

б) личные неимущественные отношения непосредственно не связаны с имущественными, но могут повлечь за собой невыгодные имуществен­ные последствия (например, отношения, связанные с ущемлением чести, достоинства, подрывом деловой репутации, нанесением морального ущер­ба и т. п.).

Следует отметить, что личные неимущественные отношения, непо­средственно не связанные с имущественными, гражданское право лишь защищает, но не регулирует.

Метод гражданско-правового регулирования представляет собой сово­купность средств и приемов, посредством которых нормы гражданского права воздействуют на общественные отношения, поведение граждан и юридических лиц, участвующих в этих отношениях.

Особенности метода гражданско-правового регулирования:

1. Все участники гражданского оборота признаются независимыми и самостоятельными субъектами права, что позволяет им совершать любые действия, не запрещенные законом. Независимость участника граждан­ских правоотношений выражается в том, что никто (ни государство, ни контрагент, ни третья сторона) не может вмешиваться в его действия (если, конечно, эти действия правомерны).

2. Независимо от количества участников гражданского оборота они подразделяются на две стороны, обладающие взаимными правами и обязанностями. Участвующие с разных сторон субъекты гражданско-правовых отношений могут обладать неодинаковым объемом полномочий (напри­мер, гражданин может вступать в гражданско-правовое отношение с го­сударством или рядом организаций). Но при этом действует принцип юридического равенства сторон.

3. Регуляция гражданско-правовых отношений носит диспозитивныи характер. Сторонам разрешается определять характер взаимоотношений между собой по своему усмотрению, добровольно по взаимному согла­сию, но в рамках закона.

4. Спорные вопросы, возникающие между сторонами, могут решаться на основе взаимных договоренностей, а при их отсутствии - органами, независимыми от участников гражданско-правовых отношений (судом общей юрисдикции, арбитражным или третейским судом).

5. Поскольку основную массу гражданско-правовых отношений со­ставляют имущественные отношения, гражданско-правовая ответствен­ность носит имущественный характер.

Источники гражданского права представляют собой весь законода­тельный массив, регулирующий гражданско-правовые отношения. Преж­де всего среди источников гражданского права определяющая роль при­надлежит Конституции Российской Федерации. Ст. 8 Конституции РФ провозглашает принцип свободы экономической деятельности. Ст. 9 и 36 Конституции РФ провозглашают право частной собственности на землю и другие природные ресурсы. Ст. 34 и 35 Конституции РФ определяют основу отношений в области предпринимательской деятельности, наследст­венного права, содержат запрет на принудительное отчуждение имущества (минуя судебные инстанции) для государственных нужд. Ст. 20 - 25 Кон­ституции РФ закладывают основы регуляции личных неимущественных отношений, возникающих по поводу таких духовных ценностей, как честь, достоинство, личная неприкосновенность частной жизни, семей­ная тайна, тайна переписки и т. д.

Источником гражданского права является Гражданский кодекс Россий­ской Федерации: часть первая - от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ (в ред. от 21 марта 2002 года); часть вторая - от 26 января 1996 года № 14-ФЗ (в ред. от 17 декабря 1999 года); часть третья от 26 ноября 2001 года № 146-ФЗ.

Кроме кодифицированных нормативных актов, к источникам граж­данского права относятся федеральные законы, постановления Прави­тельства РФ и Указы Президента РФ, содержащие нормы, направленные на регуляцию гражданско-правовых отношений.

В широком смысле вся совокупность источников гражданского права составляет гражданское законодательство. Понимание гражданского за­конодательства в узком смысле дано в ст. 3 ГК РФ, где указано, что "гражданское законодательство состоит из настоящего Кодекса и приня­тых в соответствии с ним иных федеральных законов...".

Особенности гражданского законодательства Российской Федерации:

1. В соответствии с п. 1 ст. 3 ГК РФ и ст. 71 Конституции РФ граж­данское законодательство находится в ведении Российской Федерации.

Это значит, что субъекты РФ не вправе принимать законы и иные нор­мативные акты, содержащие нормы гражданского права.

2. Гражданское законодательство России не признает судебный пре­цедент в качестве источника права.

3. Акты гражданского законодательства не имеют обратной силы, кроме случаев, когда это прямо предписано законом.

4. Обычаи делового оборота (т. е. сложившиеся и широко применяе­мые в области предпринимательской деятельности правила поведения, не предусмотренные законом) применяются, если они не противоречат по­ложениям гражданского законодательства.

5. Ст. 6 ГК РФ разрешает применение гражданского законодательства по аналогии с законом. При невозможности использования аналогии закона права и обязанности сторон определяются, исходя их общих начал и смыс­ла гражданского законодательства, а также требований добросовестности, разумности и справедливости.

6. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены гражданским законодательст­вом, применяются правила международного договора (п. 2 ст. 7 ГК РФ).

Гражданское право выполняет функции общего характера, свойствен­ные всем отраслям права. К ним относятся:

а) регламентация конкретного поведения в обществе;

б) предупреждение правонарушений;

в) стимулирование нужного обществу поведения граждан и юридичес­ких лиц;

г) применение мер принудительного характера к правонарушителям и другие функции.

Кроме этого, гражданское право выполняет особые функции:

а) регулирование нормальных экономических отношений в обществе;

б) охрана имущественных и некоторых неимущественных прав;

в) правовое закрепление многообразия форм собственности при их рав­ной юридической защите.

Главным отличием гражданского права от других отраслей права, в особенности от административного права, построенного на принципе под­чиненности и соответствующей подотчетности, является то, что оно рас­полагает юридическим механизмом воздействия на участников граждан­ского оборота без какого-либо государственного принуждения.

2. Гражданское правоотношение - урегулированное нормами граждан­ского права общественное отношение, участники которого являются но­сителями субъективных прав и обязанностей. Поэтому гражданское пра­воотношение можно рассматривать как юридическую связь равноправ­ных, независимых субъектов имущественных и некоторых личных не­имущественных отношений, выражающуюся в наличии у них субъектив­ных прав и обязанностей, обеспеченных возможностью применения к их нарушителям государственно-правовых мер принуждения имущественно­го характера. В большинстве случаев гражданские правоотношения возникают по воле участвующих в них лиц. Типичным основанием возник­новения гражданских правоотношений является договор. Однако есть случаи, когда гражданское правоотношение возникает помимо воли его участников. Например, в случае причинения вреда одним лицом другому.

Определяющим свойством гражданского правоотношения является юридическое равенство участников правоотношения. Если этого равен­ства нет - нет и самого гражданского правоотношения. Из гражданского оно превращается в иное правоотношение (административное, трудовое и т. п.). Например, при покупке гражданином квартиры у местной адми­нистрации стороны юридически равны, и значит, данное правоотноше­ние - гражданское. А если гражданин получает квартиру от местной ад­министрации, то это уже административное правоотношение, построен­ное на принципе юридического неравенства сторон, одна из которых обладает властными полномочиями по отношению к другой.

Структура гражданского правоотношения:

а) субъективные права и обязанности участников правоотношения;

б) объекты правоотношения;

в) субъекты правоотношения.

Субъективные права и обязанности участников правоотношения со­ставляют его содержание. В гражданском правоотношении одна из сто­рон является управомоченной, другая - обязанной.

Субъективные права - это мера дозволенного поведения субъекта граж­данского правоотношения. В рамках этой меры субъекты гражданских правоотношений обладают потенциальными возможностями пользования предоставленным им объемом прав. Набор прав, которыми обладает субъект гражданского правоотношения, называют правомочиями. Право­мочия подразделяются на три группы:

1. Правомочие требования - возможность требовать от обязанной сто­роны исполнения возложенных на нее обязанностей.

2. Правомочие на собственные действия - возможность самостоятель­но совершать те или иные юридически значимые действия.

3. Правомочие на защиту - возможность обращения в судебные орга­ны с целью восстановления нарушенного субъективного права и с требо­ванием применения государственно-принудительных мер к нарушителям.

Не обязательно, чтобы все эти три правомочия присутствовали в од­ном правоотношении. В каком то будет правомочие требования, в дру­гом - правомочие на защиту.

Субъективные обязанности - мера должного поведения субъекта граж­данского правоотношения. Сущность субъективной обязанности заклю­чается в необходимости совершить определенные действия или в необхо­димости воздержаться от совершения каких-либо действий.

Существуют два типа обязанностей:

1. Обязанности пассивного типа. Возникают из гражданско-правовых запретов и означают юридическую невозможность совершения действий, нарушающих интересы управомоченной стороны или государства.

2. Обязанности активного типа. Состоят в побуждении совершения об­щественно полезных действий. Обычно содержат требование совершить действие по передаче имущества или совершения каких-либо работ, ока­зания услуг и т. д. Для обязанной стороны они означают необходимость действовать в интересах управомоченной стороны, так как обеспечивают­ся мерами принуждения или санкциями за неисполнение.

Содержание гражданского правоотношения может быть:

а) простым, когда единственному праву корреспондирует одна обя­занность (например, договор займа);

б) сложным, когда наряду с правом и корреспондирующей ему обя­занностью возникают взаимосвязанные с ними иные права и обязаннос­ти (например, договор найма жилого помещения).

Объекты гражданских правоотношений - это то, по поводу чего возни­кают данные правоотношения, на что направлены права и обязанности субъектов этих правоотношений.

Объекты гражданских правоотношений можно разделить на две группы:

1. Неимущественные объекты - это результаты творческой деятельнос­ти, информация, а также личные неимущественные блага. К результатам творческой деятельности относятся: результаты интеллектуального труда, программное обеспечение, авторские права на изобретение и произведе­ние искусства и т. п. К личным благам относятся честь, достоинство и деловая репутация, компенсация морального вреда и др.

2. Имущественные объекты - к ним относятся конкретные вещи, день­ги, ценные бумаги, работы, услуги, а также имущественные права и обя­занности.

Термин "имущество" в гражданском праве употребляется в двух смыслах. Во-первых, по отношению к конкретной вещи. Во-вторых, по отношению к совокупности материальных благ (вещей, денег, ценных бумаг и т. п., на­пример, ст. 137 ГК РФ к имуществу относит животных). Кроме того, к имуществу относится совокупность некоторых прав и обязанностей. На­пример, при наследовании имущества наследнику переходит право требо­вать возврата долга, равно как и обязанность возвратить долг. Совокуп­ность материальных благ и прав требования называют активом имущества. Долги, входящие в состав имущества, называют пассивом имущества.

В гражданском праве помимо понимания вещи в узком смысле (т. е. как конкретной вещи) существует расширительное понимание вещи, ко­торое придает этому понятию статус универсальной юридической катего­рии. В этом смысле под "вещью" понимается вся совокупность предметов материального мира (созданных трудом человека или находящихся в ес­тественном состоянии), по поводу которых возможно возникновение гражданских правоотношений. Законодатель устанавливает определенные права и обязанности субъектов в процессе приобретения, использования или отчуждения вещей. Это называется правовым режимом вещей.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации ве­щи могут быть:

1) движимые и недвижимые;

2) делимые и неделимые (неделимой признается вещь, раздел которой невозможен без изменения ее назначения);

3) простые и сложные (сложной признается вещь, состоящая из раз­нородных вещей, образующих единое целое, предполагающее использо­вание их по общему назначению, например мебельный гарнитур);

4) вещи, не ограниченные в обращении, и вещи, ограниченные в обраще­нии (к вещам, ограниченным в обращении, относятся взрывчатые вещест­ва, яды, наркотики, боевое оружие и т. д.);

5) вещи, обладающие индивидуальными признаками (это либо уникаль­ные вещи, т. е. не имеющие себе подобных, либо вещи, имеющие при­знаки, выделяющие их из рода аналогичных вещей);

6) вещи, определяющиеся родовыми признаками, г. е. характеризующие­ся числом, мерой веса и т. д. (чтобы стать объектами гражданских право­отношений, эти вещи должны быть отделены от общей массы таких же однородных вещей).

Особое место среди объектов гражданских правоотношений занимают ценные бумаги. Перечень видов ценных бумаг дается в ст. 143 ГК РФ. Причем этот перечень открытый, так как в реальной экономике одни виды ценных бумаг могут исчезать, другие - появляться. Наиболее рас­пространенные виды ценных бумаг следующие: вексель, чек, акция, го­сударственная облигация, депозитный и сберегательный сертификаты. Ценные бумаги являются документом, удостоверяющим право имущест­венного держания, а также устанавливающим определенные имущест­венные права (например, право получения определенной доли прибыли или право требовать возврата переданных на хранение материальных цен­ностей). Обладателями ценных бумаг могут быть только субъекты граждан­ских правоотношений.

Субъекты гражданских правоотношений - лица, участвующие в право­отношении. Субъектами гражданских правоотношений могут быть:

а) физические лица;

б) юридические лица;

в) государство в лице федеральных органов, субъектов Федерации, а также органов местного самоуправления.

Последние, выступая в качестве субъектов гражданско-правовых от­ношений, имеют две особенности. Во-первых, они наделены властными полномочиями, т. е. правом принимать законодательные и иные акты. Во-вторых, они отвечают по своим обязательствам принадлежащим им на праве собственности имуществом, кроме имущества, которое закреплено за созданными ими юридическими лицами на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, а также имущества, которое может находить­ся только в государственной или муниципальной собственности.

К физическим лицам относятся: а) граждане Российской Федерации; б) граждане других государств; в) лица без гражданства.

Чтобы стать субъектом гражданского правоотношения, необходимо обладать правосубъектностью. Содержание правосубъектности раскрыва­ется через такие понятия, как правоспособность и дееспособность.

Гражданская правоспособность - способность иметь гражданские пра­ва и нести обязанности. Возникает правоспособность с момента рожде­ния человека и является неотчуждаемой на протяжении всей его жизни. Например, человек может отказаться от права составить завещание, но он не может отказать себе в возможности оставить завещание. Право на жизнь по российскому законодательству возникает с момента рождения, хотя по законодательству некоторых других государств право на жизнь возникает до момента рождения человека. В то же время российское гражданское законодательство предусматривает защиту интересов еще не родившегося ребенка - согласно ст. 1166 части третьей Гражданского кодекса РФ "При наличии зачатого, но еще не родившегося наследника раздел наследства может быть осуществлен только после рождения тако­го наследника".

За всеми гражданами РФ признается равная правоспособность. Огра­ничение правоспособности возможно только в установленном законом порядке. Например, лицам, осужденным за совершение определенного вида преступления, уголовное законодательство предусматривает запрет (ограничение) на занятие некоторыми видами деятельности. Иностран­ные граждане, находясь на территории Российской Федерации, обладают тем же объемом прав, что и граждане России, и не могут иметь иных прав, даже если они зафиксированы в законодательстве государства, граж­данами которого они являются. Для иностранных граждан ограничение правоспособности возможно не только по федеральному закону, но и по постановлению Правительства РФ как ответная мера за ущемление прав российских граждан за рубежом.

Гражданская дееспособность - способность гражданина своими дейст­виями приобретать и осуществлять свои права, создавать для себя граж­данские обязанности и исполнять их. Наиболее существенными элемен­тами содержания дееспособности граждан являются возможность само­стоятельного заключения сделок (сделкоспособность) и возможность нести самостоятельную имущественную ответственность за причиненный вред (деликтоспособностъ). Закон не предусматривает возможности ограниче­ния гражданином своей дееспособности, равным образом, как и призна­ние себя недееспособным по своей воле.

В отличие от правоспособности возникновение дееспособности предпо­лагает достижение гражданином определенного уровня психической зрелос­ти и интеллектуального развития. Учитывая это, Гражданский кодекс Рос­сийской Федерации устанавливает несколько видов дееспособности:

1) дееспособность малолетних (ст. 28 ГК РФ);

2) дееспособность несовершеннолетних (ст. 26 ГК РФ);

3) дееспособность в полном объеме (п. 1 ст. 21 ГК РФ). Дееспособность малолетних от 6 до 14 лет предусматривает возмож­ность совершения трех видов сделок:

1. Мелкие бытовые сделки. Существуют два критерия мелкой бытовой сделки. Во-первых, это сделки, направленные на удовлетворение обыч­ных каждодневных потребностей малолетнего или членов его семьи, т. е. имеющие потребительский характер. Во-вторых, это сделки, незначи­тельные по сумме. Закон не устанавливает конкретную сумму, являю­щуюся показателем мелкой бытовой сделки. И это создает сложности в определении диапазона совершения сделок малолетними.

2. Сделки, направленные на получение выгоды, не требующие нотариаль­ного удостоверения или государственной регистрации. Это означает, что малолетние могут самостоятельно принимать подарки любой стоимости, за исключением тех, которые оговорены выше.

3. Сделки по распоряжению денежными средствами, предоставленными малолетним их родителями либо с согласия родителей третьим лицом. Ро­дители имеют право устанавливать размер предоставляемой суммы и конт­ролировать ее использование.

Все остальные сделки, не вошедшие в этот перечень, лица в возрасте до 14 лет совершать не могут. При необходимости эти сделки совершают родители, усыновители или опекуны малолетних. Малолетние не несут имущественной ответственности по всем совершенным ими сделкам и не отвечают за причиненный ими вред. Вся ответственность и обязательства возмещения вреда по сделкам малолетних лежат на их родителях, усыно­вителях или опекунах. Данное обстоятельство дает повод теоретикам права считать, что хотя в Гражданский кодекс и введена статья "Дееспо­собность малолетних", на самом деле граждане до 14 лет не являются дееспособными, так как нельзя говорить о дееспособности лица, если оно не несет самостоятельной ответственности за свои действия, т. е. у не­го нет деликтоспособности.

Дееспособность несовершеннолетних от 14 до 18 лет предполагает по­мимо возможности совершения сделок, разрешенных малолетним, еще три вида сделок:

1. Право самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипенди­ей или иными доходами. Закон предусматривает случаи ограничения данного права, если несовершеннолетний с точки зрения родителей не­разумно расходует заработанные средства. Тогда по ходатайству родите­лей, усыновителей или попечителей либо органов опеки и попечительст­ва суд может лишить несовершеннолетнего права распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами (п. 4 ст. 26 ГК РФ).

2. Осуществлять права автора на произведение искусства, изобрете­ние или иной результат своей интеллектуальной деятельности.

3. Право вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими, а по достижении шестнадцати лет также иметь право быть членом коопе­ратива.

Все остальные сделки несовершеннолетние от 14 до 18 лет могут со­вершать только с письменного согласия своих законных представителей -родителей, усыновителей или попечителей. Письменное согласие может быть получено как до совершения несовершеннолетними сделки, так и после ее совершения.

Важной особенностью дееспособности несовершеннолетних является то обстоятельство, что данная категория граждан несет имущественную ответственность по всем совершаемым ими сделкам (как разрешенным п. 2 ст. 26 ГК РФ, так и требующим письменного согласия законных пред­ставителей), а также отвечает по закону за причиненный вред.

Дееспособность в полном объеме предполагает возможность соверше­ния всех сделок без ограничения. Полная дееспособность наступает по достижении восемнадцатилетнего возраста. В ряде случаев закон допус­кает объявление полностью дееспособного гражданина до достижения им восемнадцати лет.

Объявление несовершеннолетнего гражданина полностью дееспособ­ным называется эмансипацией (ст. 27 ГК РФ). Эмансипация допускается с шестнадцатилетнего возраста и возможна в двух случаях:

а) при вступлении несовершеннолетнего гражданина в брак;

б) если несовершеннолетний работает по трудовому договору или с согласия своих законных представителей занимается предприниматель­ской деятельностью.

Полная гражданская дееспособность является величиной постоянной. Однако законодатель определил обстоятельства, при которых возможно ограничение дееспособности граждан. Первое обстоятельство указано в п. 4 ст. 26 ГК РФ и относится к несовершеннолетним лицам, расходующим заработанные ими средства неразумно. Второе обстоятельство касается совершеннолетних граждан, злоупотребляющих спиртными напитками и тем самым ставящих свою семью в тяжелое материальное положение (ст. 30 ГК РФ). В этом случае над такими гражданами устанавливается попе­чительство. Для лиц, подпадающих под ст. 30 ГК РФ, ограниченная дее­способность предполагает возможность совершения лишь мелких быто­вых сделок, за исключением покупки спиртных напитков. Распоряжаться своими заработком, пенсией и другими доходами, а также совершать иные сделки помимо мелких бытовых, данная категория граждан может лишь с согласия своего попечителя. Однако такие граждане самостоя­тельно несут имущественную ответственность по совершенным им сделкам и причиненный ими вред. И при первом, и при втором обстоятельствах ог­раничение дееспособности возможно только на основании решения суда.

В особых случаях возможно признание гражданина недееспособным. Лишение дееспособности допускается в отношении гражданина, который вследствие психического расстройства не может понимать значения сво­их действий или руководить ими. Признать гражданина недееспособным может только суд на основании соответствующего медицинского заклю­чения. От имени гражданина, признанного недееспособным, все сделки совершает его опекун. Если после проведенного курса лечения гражданин становится способным контролировать свои действия, он может быть (опять же на основании соответствующего медицинского заключения) признан судом дееспособным в полном объеме.

Для защиты прав и интересов недееспособных или не полностью дее­способных граждан над ними устанавливается опека или попечительство. Опека устанавливается над малолетними, а также над гражданами, при­знанными судом недееспособными. Попечительство устанавливается над

несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, а также над гражданами с ограниченной дееспособностью. В отличие от опекуна попечитель не вступает в гражданское правоотношение, а лишь помогает реализовать гражданину свои права.

3. В системе гражданского законодательства Российской Федерации особое значение придается нормам, регулирующим отношение лица к ве­щи (имуществу). Это отношение, являясь по существу субъект-объект­ным, всегда носит активный, деятельностный характер. Оно связано с непосредственным воздействием на вещь с целью удовлетворения инте­ресов лица, обладающего по отношению к ней определенным набором юридических прав и обязанностей, т. е. управомоченного субъекта, в сфере хозяйственного господства которого находится та или иная вещь. Именно это деятельностное отношение управомоченного субъекта к ве­щи (как находящейся в его собственности, так и не являющейся его собст­венностью) составляет основное содержание вещного права.

К вещным правам лиц, не являющихся собственниками, ст. 216 Граж­данского кодекса РФ относит право пожизненного наследуемого владения земельным участком, находящимся в государственной или муниципальной собственности; право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком; право хозяйственного ведения имуществом; право оперативного управления имуществом; право ограниченного пользования чужим земель­ным участком (сервитут); другие вещные права несобственников.

К вещным правам лиц, являющихся собственниками, относится пра­во собственности. Собственность - экономическая категория, характери­зующая вид имущественных отношений между людьми по поводу при­надлежности (производства, распределения или присвоения) тех или иных материальных благ.

Право собственности - юридическое понятие, которое имеет как объ­ективный, так и субъективный смысл. В объективном смысле право соб­ственности - система правовых норм, регулирующих общественные от­ношения собственности. Эта система образована первой и второй глава­ми Конституции Российской Федерации, нормами Гражданского кодекса РФ и другими законодательными актами, регулирующими данное отно­шение. Содержание права собственности в субъективном смысле изложено в ст. 209 Гражданского кодекса РФ. В соответствии с этой статьей право собственности складывается из трех компонентов: права владения имуще­ством; права пользования имуществом; права распоряжения имуществом.

Право владения - это право собственника фактически обладать имуще­ством и удерживать его в сфере своего хозяйственного господства. Право владения не требует, чтобы собственник находился в непосредственном контакте с вещью. Например, уезжая в длительную командировку, собст­венник является владельцем своего имущества, оставшегося в квартире. Владение может быть законным и незаконным.

Законным владением признается владение, которое возникает на осно­вании действующих нормативных актов или соглашения сторон. Основа­ниями, подтверждающими законность приобретения вещи, могут слу­жить товарный чек, гарантийный талон, письменный договор купли-про­дажи и другие документы.

Незаконным владением признается владение вещью без достаточных правовых оснований. К случаям незаконного владения относят: приобре­тение вещи без соответствующих отчетных документов или без соответ­ствующего оформления этих документов; тайное или открытое хищение имущества; самовольное заселение (самозахват) дома, квартиры и т. п. Не­законное владение может быть добросовестным и недобросовестным.

Добросовестным незаконным владельцем признается лицо, которое не знало и не могло знать о незаконности своего владения.

Недобросовестным незаконным владельцем признается лицо, которое знало или должно было знать о незаконности своего владения. Право владения может переходить от собственника к несобственнику (например, сдача вещей в камеру хранения), при этом лицо, передавшее это право, не перестает быть собственником вещи.

Право пользования - это право извлекать из вещи ее полезные свойства, включая право присваивать доходы и плоды, приносимые этой вещью. Право пользования, как и право владения, может быть передано несобст­веннику, например по договору аренды (ст. 606 ГК РФ ).

Право распоряжения - это право определять юридическую судьбу вещи путем совершения актов в отношении этой вещи (продать, обменять, за­ложить, подарить, вплоть до уничтожения или потребления вещи).

Главный признак всех трех правомочий в том, что собственник владе­ет, пользуется и распоряжается имуществом исключительно по своему усмотрению и вправе совершать в отношении своего имущества любые действия, не противоречащие закону и иным нормативным актам.

На движимое имущество право собственности возникает с момента передачи вещи из рук в руки, если иное не предусмотрено законом или договором. На недвижимое имущество право собственности возникает с момента нотариального удостоверения сделки.

Собственник может передать свое имущество в доверительное управле­ние другому лицу (доверительному управляющему), что не влечет перехо­да права собственности к этому лицу, которое обязано осуществлять управление имуществом в интересах собственника.

В соответствии с п. 2 ст. 8 Конституции РФ и п. 1 ст. 212 ГК РФ в Российской Федерации признаются и защищаются равным образом част­ная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. Следу­ет отметить, что "форма собственности" - это не юридическая, а эконо­мическая категория. Каждая форма собственности должна вызывать по­явление соответствующего ей права собственности. Субъектами государственной и муниципальной собственности являются Российская Федера­ция, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования (городские и сельские населенные пункты ). Субъектами частной собст­венности являются граждане и юридические лица.

Имущество может принадлежать на праве собственности не одному, а двум и более лицам. Это зафиксировано в п. 2 ст. 35 Конституции РФ, где указывается, что "каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совмест­но с другими лицами". В таких случаях на имущество возникает общая собст­венность, которая подразделяется на долевую собственность и совместную собственность.

Общая собственность возникает по различным основаниям. Напри­мер, по отношению к лицам, состоящим в браке. Возникает она также и в порядке наследования имущества или совместной покупки вещи и по другим основаниям.

Общая долевая собственность возникает либо в силу закона, либо ус­танавливается по соглашению сторон. Это означает, что общее имущест­во разбивается на доли, количество которых соответствует числу собст­венников. Размер долей может устанавливаться по соглашению сторон, в зависимости от величины вклада каждого собственника в общее имуще­ство либо по закону. Если закон не устанавливает размеры долей и сто­роны не оговаривают величину доли каждого собственника, то имущест­во делится в равных долях. Размер доли может увеличиваться или умень­шаться в зависимости от изменения числа участников общей собствен­ности.

Каждый из участников общей собственности вправе по своему усмот­рению продать свою долю, подарить ее, завещать, отдать в залог либо распорядиться ею иным способом. При продаже своей доли участник обязан письменно известить об этом остальных участников общей собст­венности с указанием цены вещи и других условий покупки. Если ос­тальные участники долевой собственности откажутся от покупки или не приобретут продаваемую долю в праве собственности на недвижимое имущество в течение одного месяца, а в праве собственности на движи­мое имущество в течение десяти дней со дня извещения, продавец вправе продать свою долю другому лицу. Если участник общей долевой собст­венности отчуждает свою долю имущества с нарушением установленных правил, остальные участники общей долевой собственности вправе обжа­ловать его действия в суде в течение трех месяцев со дня совершения сделки, ущемляющей их права.

Совместная собственность возникает только в силу закона. Она озна­чает, что имущество находится в общей собственности без определения долей собственников. Таковой является общая собственность супругов (ст. 256 ГК РФ) и собственность крестьянского (фермерского) хозяйства (ст. 257 ГК РФ). Участники совместной собственности владеют, пользу­ются и распоряжаются имуществом совместно по взаимному согласию. Каждый из участников совместной собственности вправе совершать любые сделки по распоряжению общим имуществом, если иное не вытекает из соглашения сторон. В случае совершения сделки без необходимых полномочий она может быть признана недействительной по требованию других собственников. Выдел доли участника совместной собственности допускается лишь при его выходе из состава участников. При этом иму­щество делится на равные доли среди всех участников. В случае несогла­сия сторон доля каждого участника совместной собственности определя­ется в судебном порядке (например, при расторжении брака).

Основаниями приобретения права собственности являются юридичес­кие факты, с которыми закон связывает наступление правомочий владе­ния, пользования и распоряжения имуществом. Общепринято делить основания возникновения права собственности на первоначальные и производные.

Первоначальные способы приобретения права собственности не зави­сят от прав предшествующего собственника. Право собственности возникает либо впервые, либо независимо от воли прежнего обладателя ве­щи. К первоначальным способам приобретения права собственности от­носятся:

1. Право собственности на вновь изготовленную или созданную вещь. В данном случае объектами права собственности может являться движимое и недвижимое имущество. При этом право собственности на недвижимое имущество подлежит государственной регистрации и возникает с момен­та такой регистрации. Особый случай представляет собой приобретение права собственности на недвижимое имущество, созданное без получе­ния на это необходимых разрешений или с существенными нарушениями установленных правил и норм (самовольная застройка, ст. 222 ГК РФ). По общему правилу лицо, осуществившее самовольную застройку, не при­обретает на нее право собственности, за исключением случаев, преду­смотренных законом. Право собственности на самовольную застройку может быть признано судом в двух случаях: а) если постройка осуществ­лена лицом на не принадлежащем ему земельном участке, то за этим лицом может быть признано право собственности на постройку при ус­ловии, что данный участок в установленном порядке будет предоставлен этому лицу под возведенную постройку; б) если лицу, осуществившему постройку на не принадлежащем ему земельном участке, не может быть предоставлен этот участок, то право собственности на постройку призна­ется судом за собственником земельного участка, на котором находится постройка. При этом лицо, за которым признано право собственности на постройку, возмещает осуществившему ее лицу расходы на постройку в размере, определенном судом.

2. Право собственности на плоды, продукцию, доходы, полученные в ре­зультате использования имущества. В соответствии со ст. 136 ГК РФ по­ступления, полученные в результате использования имущества, принад­лежат лицу, использующему это имущество, если иное не предусмотрено законом или договором.

3. Право собственности на вещь, изготовленную путем переработки, может возникнуть у лица, осуществляющего переработку, если стоимость пере­работки существенно превышает стоимость материалов и если это лицо осуществило переработку для себя.

4. Обращение в собственность общедоступных для сбора вещей (сбор ягод, лов рыбы, сбор и добыча других общедоступных вещей и живот­ных) допускается на основании закона или в соответствии с местными обычаями.

5. Приобретение права собственности на бесхозяйные вещи, находку, безнадзорных животных и клад. Бесхозяйной является вещь, которая не имеет собственника или собственник которой неизвестен, либо вещь, от права собственности на которую собственник отказался. Следует отме­тить, что отказ от права собственности не влечет прекращения прав и обя­занностей собственника в отношении соответствующего имущества до приобретения права собственности на него другим лицом.

Бесхозяйные движимые вещи (брошенные вещи) могут быть обращены другими лицами в свою собственность, если стоимость этих вещей ниже суммы, соответствующей пятикратному минимальному размеру оплаты труда. Другие брошенные .вещи поступают в собственность лица, всту­пившего во владение ими, если по заявлению этого лица они признаны судом бесхозяйными.

Бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет органом, осуще­ствляющим государственную регистрацию права на недвижимое имуще­ство. По истечении года со дня постановки этого имущества на учет оно по решению суда может быть признано муниципальной собственностью.

Находкой признается потерянная собственником вещь, которая обна­руживается другим лицом. Нашедший вещь вправе хранить ее у себя ли­бо сдать на хранение в милицию или орган местного самоуправления. Если в течение шести месяцев с момента заявления о находке в соответ­ствующий орган собственник не будет установлен, то нашедший вещь приобретает право собственности на нее. Если нашедший вещь возвращает ее лицу, управомоченному на получение вещи, он вправе требовать вознаграждения за находку в размере не более 20% от стоимости вещи, либо, если вещь представляет ценность только для лица, управомоченного на ее получение (документы, удостоверение личности и т. п.), размер вознаграждения определяется по соглашению с этим лицом.

Безнадзорными животными считаются пригульный скот или другие домашние животные, если их собственник и место его нахождения неиз­вестны. Лицо, задержавшее безнадзорных животных, обязано в трехднев­ный срок заявить об этом в милицию или орган местного самоуправле­ния, и если в течение шести месяцев с момента подачи заявления собст­венник не будет обнаружен, лицо, у которого животные находились на содержании, приобретает право собственности на них. В случае обнару­жения собственника животных до установленного срока лицо, содержа­щее этих животных, обязано вернуть их с правом получения вознаграж­дения на тех же условиях, которые определены для вознаграждения за находку. Лица, не заявившие в соответствующий орган о находке или о задержании безнадзорного животного, в случае обнаружения собствен­ника вещи или животного обязаны вернуть их без права на получение вознаграждения.

Кладом считаются зарытые в земле или сокрытые иным способом деньги или ценные предметы, собственник которых не может быть уста­новлен или в силу закона утратил на них право собственности. В данном случае право собственности возникает у лица, которому принадлежит земельный участок или строение, где клад был сокрыт, и одновременно у лица, обнаружившего этот клад. Если поиск ценностей производился лицом с согласия собственника земельного участка, то обнаруженный клад делится в равных долях либо делится по соглашению сторон. Если поиск ценностей производился без ведома собственника земельного участ­ка, то обнаруженный клад подлежит передаче собственнику земельного участка. Клад, содержащий вещи, относящиеся к памятникам истории, культуры, подлежит передаче в государственную собственность. При этом лицо, обнаружившее клад, и собственник земельного участка имеют пра­во на вознаграждение в размере 50% от стоимости клада. Сумма возна­граждения распределяется между этими лицами в равных долях либо по соглашению сторон. Это не распространяется на лица, в круг трудовых обязанностей которых входит проведение раскопок и поиска, направлен­ных на обнаружение клада.

6. Приобретательная давность, т. е. приобретение права собственно­сти по давности владения. В соответствии со ст. 234 ГК РФ, если недви­жимое имущество находится в открытом добросовестном владении и пользовании гражданина или юридического лица в течение 15 лет, то на это имущество у указанных лиц возникает право собственности. В отно­шении движимого имущества право собственности возникает через пять лет непрерывного добросовестного и открытого владения и пользования, этим имуществом.

Производные способы приобретения права собственности характери­зуются тем, что право нового собственника основывается на праве пред­шествующего собственника, т. е. возникает по его воле. В таких случаях право собственности в основном возникает на договорной основе (по договору купли-продажи, мены, дарения и т. п.) и в порядке наследова­ния имущества. Кроме этого, к производным способам приобретения права собственности также относятся:

1. Национализация, т. е. обращение в государственную собственность имущества, находящегося в собственности граждан и юридических лиц. Этот способ приобретения права собственности обычно ставится на пер­вое место. Однако существующие в настоящее время социально-эко­номические условия делают этот способ весьма редко встречающимся. Тем более, что в соответствии с ч. 3 п. 2 ст. 235 ГК РФ национализация должна производиться с возмещением стоимости этого имущества и других убытков в порядке, установленном ст. 306 Гражданского кодекса РФ. Это сближает процедуру национализации с выкупом имущества.

2. Приватизация - процесс, обратный национализации, т. е. это пере­дача имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в собственность граждан или юридических лиц. Передача такого имущества осуществляется его собственником в порядке, преду­смотренном Законом РСФСР от 4 июля 1991 года № 1541-1 "О при­ватизации жилищного фонда в Российской Федерации" (в ред. от 20 мая 2002 года) и Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О при­ватизации государственного и муниципального имущества".

3. Конфискация, т. е. безвозмездное изъятие имущества по решению су­да в виде санкции за административное правонарушение или за преступ­ление, а также за несоблюдение гражданско-правовых норм. Конфиска­ция как санкция за гражданско-правовое нарушение предусмотрена в случае односторонней реституции (п. 2 ст. 179 ГК РФ), а также в случае отсутствия реституции (ст. 169 ГК РФ), когда в доход государства взыс­кивается имущество стороны, виновной в недействительности сделки, ли­бо взыскивается все имущество, полученное сторонами по сделке, при­знанной недействительной, при наличии умысла у обеих сторон.

4. Обращение взыскания на имущество собственника по его обязатель­ствам. Так же, как и конфискация, этот способ представляет безвозмезд­ное изъятие имущества. Обращение взыскания на имущество собствен­ника происходит вследствие признания судом юридического лица несо­стоятельным (банкротом) с целью удовлетворения требований кредито­ров. Очередность удовлетворения этих требований определена соответст­вующими статьями ГК РФ и Закона РФ "О несостоятельности (банкрот­стве)" (см. лекцию 7).

5. Реквизиция - возмездное изъятие имущества по решению государст­венных органов в случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер. Реквизиция имущества должна осуществляться с обязательным возмещением собст­веннику стоимости имущества. Оценка стоимости реквизируемого иму­щества может быть оспорена собственником в суде. Собственник также вправе при прекращении обязательств, в связи с которыми произведена реквизиция, требовать по суду возврата сохранившегося имущества.

6. Реорганизация или ликвидация юридического лица. Согласно ст. 58, 59 и ч. 3 п. 2 ст. 218 ГК РФ право собственности на имущество реорганизо­ванного предприятия переходит к другим юридическим лицам - право­преемникам в соответствии с передаточным актом либо в соответствии с разделительным балансом (см. лекцию 7). При ликвидации юридического лица у его учредителей может возникнуть право собственности на часть его имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредито­ров (п. 7 ст. 63 ГК РФ).

7. Выкуп недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка, на котором расположено это имущество. В соответствии со ст. 239 ГК РФ, если земельный участок, изъятый для государственных нужд, невозмож­но использовать без прекращения права собственности на недвижимое имущество, расположенное на этом участке, то это имущество может быть выкуплено государством или иным лицом путем продажи с публич­ных торгов. Данный способ приобретения права собственности носит по­ка только теоретический характер в связи с тем, что гл. 17 ГК РФ, ст. 279 -282 и 284 - 286, к которым отсылает ст. 239 ГК РФ, будут применяться только со дня введения в действие Земельного кодекса РФ.

8. Выкуп бесхозяйственно содержимого жилого помещения. Не следует путать бесхозяйственно содержимое имущество с бесхозяйным имущест­вом. Первое в отличие от второго имеет собственника, который известен, но относится к этому имуществу нерадиво, допуская его порчу и разру­шение. К бесхозяйственному содержанию жилого помещения закон от­носит случаи использования жилого помещения не по назначению (на­пример, установка промышленного оборудования, использование кото­рого нарушает права и интересы соседей). В этих случаях собственнику бесхозяйственно содержимого жилого помещения со стороны органов местного самоуправления предъявляется требование в соразмерный срок привести жилое помещение в надлежащий вид. При невыполнении этих требований в указанный срок суд в соответствии со ст. 293 ГК РФ может принять решение о продаже с публичных торгов такого жилого помеще­ния с выплатой собственнику вырученных от продажи средств за выче­том расходов на исполнение судебного решения. При этом граждане мо­гут быть выселены из этого помещения без предоставления жилой пло­щади, даже если они не обеспечены другим жильем.

9. Выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей. Данный способ приобретения права собственности применяется в отношении имущества, представляющего значительную историческую, научную, ху­дожественную или иную ценность, находящегося под охраной государст­ва, а также в отношении имущества, бесхозяйственное содержание кото­рого угрожает общественным или государственным интересам. Если соб­ственник движимых и недвижимых культурных ценностей бесхозяйствен­но их содержит, что грозит потерей их значения, по решению суда они могут быть изъяты у собственника путем выкупа государством или прода­жи с публичных торгов. При этом собственнику возмещается стоимость изъятого имущества в размере, установленном по соглашению сторон или судом. Иск об изъятии культурных ценностей может предъявить прокурор или общественная организация, заинтересованная в их сохранении.

10. Выкуп домашних животных при ненадлежащем обращении с ними. Данный выкуп допускается по заявлению в суд любого лица, считающе­го, что собственник жестоко и негуманно обращается с животными. Це­на выкупа определяется соглашением сторон, в случае спора - судом.

11. Прекращение права собственности лица на имущество, которое не может ему принадлежать. В соответствии со ст. 238 ГК РФ имущество, оказавшееся в собственности того или иного лица на незаконных осно­ваниях, должно быть отчуждено самим собственником в течение года с момента возникновения права собственности на это имущество. По ис­течении этого срока суд может принять решение о принудительной про­даже этого имущества с передачей бывшему собственнику вырученной суммы либо о передаче этого имущества в государственную или муници­пальную собственность с возмещением бывшему собственнику стоимос­ти имущества в размере, определенном судом. Указанное правило приме­няется также к имуществу, в отношении которого право собственности возникло на законных основаниях, но затем в силу изменения правового режима вещей эти основания отпали. Например, из вещи, находившейся в свободном обращении, она перешла в разряд изъятых из оборота ве­щей. Аналогичная ситуация возникает в случае изменения статуса юри­дического лица, наделенного специальной правоспособностью, в резуль­тате чего отпадают законные основания нахождения того или иного иму­щества в его собственности.

12. Раздел имущества, находящегося в долевой собственности, и выдел из него доли предусмотрен ст. 252 ГК РФ. Если при выходе участника из долевой собственности выдел его доли в натуре не допускается законом или невозможен без несоразмерного ущерба общему имуществу, выде­лившемуся собственнику выплачивается стоимость его доли либо иная компенсация. При этом право собственности на долю выбывшего собст­венника возникает у оставшихся участников долевой собственности.

Прекращение права собственности. Все производные способы приоб­ретения права собственности исходят из факта перехода имущества от одного лица к другому. Это означает, что для возникновения права соб­ственности у одного лица оно должно прекратиться у другого лица. Именно поэтому указанные способы приобретения права собственности одновременно являются и основаниями прекращения права собственнос­ти в результате добровольного или принудительного отчуждения своего имущества другим лицам. Основания принудительного отчуждения у собственника принадлежащего ему имущества изложены в п. 2 ст. 235 ГК РФ. Указанные в этой статье основания изъятия имущества, отсылающие к ст. 272, 282 и. 285 гл. 17 ГК РФ, не применяются до введения в дейст­вие Земельного кодекса Российской Федерации. Помимо указанных осно­ваний, право собственности на вещь прекращается в связи с потреблени­ем собственником этой вещи, ее уничтожением или гибелью, так как в этих случаях исчезает сам объект собственности.

4. Способы защиты права собственности представляют собой совокуп­ность предусмотренных гражданско-правовым законодательством средств, применяемых в связи с нарушением права лица владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом. Защита права собственности осущест­вляется судами общей юрисдикции, а также арбитражными и третейски­ми судами. В зависимости от характера нарушенных правомочий собст­венника способы защиты права собственности подразделяются на: вещно-правовые; обязательственно-правовые; способ восстановления права собственности; способ защиты интересов собственников принудительно изъятого имущества.

Вещно-правовые способы непосредственно направлены на защиту права собственности. Обязательственно-правовые способы охраняют право собственности опосредованно и направлены больше на защиту имущест­венных прав собственника, возникших в результате заключения догово­ра. В данном случае право собственности защищается не нормами вещ­ного права, а нормами обязательственного права. Примером является требование собственника о возмещении причиненного вреда или требо­вание возврата долга по договору займа и т. п.

Способ восстановления права собственности имеет свою специфику. Восстановление права собственности граждан происходит по решению суда в порядке отмены предыдущего решения об объявлении гражданина умершим. Гражданин может быть объявлен судом умершим по заявле­нию заинтересованных лиц, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожающих смертью, - в течение шести месяцев. День вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим является днем открытия наследства со всеми вытекающими отсюда правами наследников. Иначе говоря, с этого момента право соб­ственности гражданина, объявленного умершим, прекращается. В случае явки этого гражданина в любой срок суд по заявлению этого гражданина отменяет решение об объявлении его умершим, и этот гражданин вправе требовать возврата сохранившейся части своего имущества, которое без­возмездно перешло к другим лицам, т. е. вправе требовать восстановления права собственности на свое имущество, за исключением денег и ценных бумаг на предъявителя. Имущество, которое перешло к другим лицам в результате совершения возмездных сделок, может быть возвра­щено гражданину, если будет доказано, что, приобретая имущество, дру­гие лица знали, что гражданин, объявленный умершим, находится в жи­вых. Если имущество потреблено, уничтожено или погибло, гражданину возмещается его стоимость.

Способ защиты интересов собственника принудительно изъятого иму­щества не менее специфичен. Во всех соответствующих случаях государ­ство гарантирует бывшему собственнику возмещение убытков, причи­ненных в результате принятия решения об отчуждении имущества, и воз­мещение стоимости изъятого имущества, за исключением случаев, когда имущество подлежит конфискации или взыскивается с собственника по его обязательствам перед кредиторами.

Способ самозащиты прав. Самозащита права разрешена ст. 12 и 14 ГК РФ и п. 2 ст. 45 Конституции РФ, где провозглашено, что "каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом". Способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения. Са­мозащита права собственности осуществляется во внесудебном порядке по соглашению сторон на основе взаимных уступок и компромиссов. Если подобное соглашение невозможно, любая из неудовлетворенных сторон может обратиться в суд. Самозащита права собственности воз­можна только в случае, если нарушение правомочий собственника не связано с обязательственными отношениями, а также с принудительным изъятием его имущества или с необходимостью восстановления правомо­чий собственника. Иными словами, самозащита права собственности возможна только в связи с непосредственной защитой права собственно­сти как абсолютно субъективного права. При обращении в суд такая за­щита права собственности осуществляется вещно-правовыми способами.

Судебная защита вещно-правовых отношений осуществляется в иско­вом порядке. Потерпевшая сторона подает в суд исковое заявление о защите своего права собственности. Сторона, подавшая заявление, име­нуется истцом; сторона, обязанная держать ответ по этому заявлению, -ответчиком.

Вещно-правовые иски подразделяются на виндикационные и негаторные.

Виндикационный иск - это требование невладеющего собственника к незаконно владеющему несобственнику о возврате вещи в ее натураль­ном виде (натуре). Истцом по данному иску является невладеющий соб­ственник либо иной обладатель вещных прав на имущество в соответст­вии со ст. 305 ГК РФ. Ответчиком является незаконный добросовестный или недобросовестный владелец имущества. Причем ответчиком может быть лицо, которое фактически обладает вещью на момент предъявления иска. Виндикационный иск предъявляется, если собственник не по своей воле утратил право владения вещью. Для подачи виндикационого иска необходимы следующие условия:

1) истребуемое имущество должно находиться в фактическом владе­нии другого лица;

2) предметом иска могут быть только индивидуально-определенные вещи или вещи, имеющие родовые признаки;

3) необходимо, чтобы имущество, которого лишился собственник, не утратило своих основных свойств и качественных характеристик;

4) невладеющий собственник и незаконный владелец не должны быть связаны друг с другом договором или иным обязательственным правоот­ношением по поводу истребуемой вещи.

Предъявляя виндикационный иск, истец обязан доказать, что истре­буемое имущество принадлежит именно ему. При этом от недобросовест­ного незаконного владельца истец может требовать возврата утраченной им вещи в любом случае, а от добросовестного незаконного владельца - только в соответствии с п. 2 ст. 302 ГК РФ, если имущество было безвозмездно приобретено им от лица, которое не имело права его отчуждать (напри­мер, если вещь приобретена по договору дарения). С этим согласны не все теоретики гражданского права, считая, что истребование от добросо­вестного незаконного владельца безвозмездно приобретенного им иму­щества является расширительным толкованием п. 2 ст. 302 ГК РФ.

Еще более сложной представляется ситуация, когда незаконный доб­росовестный владелец, получив вещь в качестве дара, отчуждает ее путем возмездной сделки (т. е. продает ее или меняет). Здесь нет однозначного ответа. На практике п. 2 ст. 302 ГК РФ применяется лишь тогда, когда добросовестный незаконный приобретатель вещи выступает в качестве ответчика по иску.

Не менее сложной представляется ситуация, когда имущество выбыло из владения собственника по его личной воле, но затем в связи с неза­конными действиями лица, к которому перешло право владения, собст­венник теряет все правомочия собственности на переданное другому ли­цу имущество. Например, собственник вручает свое имущество нанима­телю, а тот злоупотребляет доверием собственника, продает это имущест­во третьему лицу. В данном случае виндикационный иск удовлетворению не подлежит, так как истребуемое имущество является добросовестным приобретением третьего лица.

При удовлетворении виндикационного иска должны быть произведены соответствующие расчеты. Правила таких расчетов закреплены ст. 303 ГК РФ. Истец, помимо возврата своей вещи в натуре, может требовать от ответ­чика возврата или возмещения доходов (плодов), которые получены от использования вещи за все время владения ею, если это владение было недобросовестным. Если владение было добросовестным, собственнику вещи могут быть возвращены доходы (плоды), полученные со времени, когда добросовестный владелец узнал или должен был узнать о неправо­мерности своего владения. В то же время добросовестный и недобросо­вестный владелец вправе требовать от собственника вещи возмещения затрат на ее содержание, ремонт и т. п. Добросовестный владелец, кроме того, вправе оставить за собой произведенные им улучшения качествен­ных характеристик вещи, если они могут быть отделены от вещи без ее повреждения, а в случае, когда это невозможно, добросовестный владе­лец вправе требовать возмещения затрат по произведенным им улучше­ниям.

Если по виндикационному иску невозможно удовлетворить требова­ние собственника об истребовании имущества в натуре (т. е. вещь унич­тожена или потреблена), истец вправе поставить вопрос о предоставле­нии ему равноценного имущества либо о выплате ему денежной компен­сации. Но добиваться этого собственник имущества может только с по­мощью иных средств защиты своего права, а именно путем предъявления иска о возмещении причиненного вреда. Это уже входит в компетенцию обязательственного права, в частности обязательств вследствие причине­ния вреда (гл. 59 ГК РФ).

Негаторный иск - требование владеющего своим имуществом собст­венника об устранении препятствий осуществления его правомочий пользования и распоряжения этим имуществом. Истцом по негаторнуму иску является лицо, фактически и законно владеющее вещью, но ли­шенное возможности пользоваться и распоряжаться ею, либо лицо, ко­торому создают препятствия в осуществлении указанных правомочий. Ответчиком по негаторнуму иску является тшцо, которое своим проти­воправным поведением не дает возможности собственнику осуществлять свои правомочия в полном объеме.

Характерным примером такой ситуации являются неправомерные действия одного из соседей по земельному участку (постройка дома вплот­ную к границе соседнего участка, складирование материалов, загораживающих проход, непомерное ограждение своего участка и т. п.). В обя­занности истца не входит доказательство неправомерности действий или бездействий ответчика. Действия ответчика считаются неправомерными, если он не докажет обратное. Если ответчик докажет правомерность сво­их действий, негаторный иск удовлетворению не подлежит.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Наследование умственных способностей | Свободные незатухающие колебания в колебательном контуре.

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 1566; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



ПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.163 сек.