Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Види речових прав. 2 страница




провінцій та інших магістратів. Однак найбільше проявилась правотворча

діяльність преторів (як міського, так і перегрінського). Посада претора

була введена в 366 р. до н.е. З 247 р. до н.е. почали обирати двох

преторів: міського і перегрінського. Із збільшенням території Риму

кількість преторів зростала і за часів Цезаря досягла 16. Завдання преторів

полягало в наданні допомоги консулам, а за їх відсутністю вони виконували

обов'язки останніх. Поступово в їх руках зосереджується судова влада і

відповідно змінюються їхні функції. Міський претор здійснює правосуддя в

Римі, перегрінський вирішує майнові спори, що виникали між перегрінами або

перегріна-ми. з одного боку. і римськими громадянами — з другого.Посада

претора була дуже почесною. Едикти магістратів, насамперед преторів, були

джерелом утворення особливої системи правових норм, яка дістала назву

преторського права.

За часів принципату основною формою виразу волі рабовласників були

постанови сенату — сенатус-консульти, тоді ж дістає визнання діяльність

юристів.

Постанови сенату — сенатус-консульти (вепаїив сопаиИа) В період принципату

вища державна, в гому числі і законодавча, влада формально належала сенат/.

Принцепси ще не наважувалися проголошувати себе абсолютними монархамини

виголошували свою волю у формі постанов сенату. Формально сенат стає єдиним

законодавчим органом. Аби воля принцепса н ібула значення закону, її

вносили у вигляді проекту до іенату, а потім вона отримувала формальне

затвердження. Сенат вибирав магістратів (якийсь час вони ще зберігалися),

навіть самого принцепса, проте це обрання носило чисто формальний характер,

оскільки титул принцепса став успадковуваним. На той час сенат зберігав

судову та адміністративну владу, однак його повноваження все більше

обмежувалися.

Діяльність юристів. За найдавніших часів юристами були жерці — служителі

храмів (понтифіки). Вони складали замкнуту касту, юридичні знання тримали в

глибокій таємниці, консультації надавали за певну винагороду. Юристи

відносилися до пануючого стану і були виразниками його світогляду, в

основному посідали високе службове становище. Свої консультації та іншу

юридичну допомогу вони здійснювали у вигляді порад, як належить поступити в

тих чи інших спірних ситуаціях.

Під час пізньої імперії (домінат) право виражається в формі волі

імператорів — імператорських конституцій. Постанови (установлення) імператс

ра дістали назву конституцій від римського слова сопвїііио — установляю.

Ще за часів принципату приймались конституції чотирьох видів: едикти,

декрети, рескрипти, мандати.

 

Іпотека.

Наступним етапом розвитку заставного права було встановлення правила, за

яким предмет застави взагалі не передавався ні у власність, ні у володіння

кредитору, а залишався у власності, володінні й користуванні самого

боржника. Уль-піан писав: «У власному значенні ми називаємо заставою те, що

переходить до кредитора, при іпотеці ж до кредитора не переходить

володіння». Так виникла іпотека — одна з форм заставного права, яка була

досконаліша, ніж попередні. Вона на багато віків пережила своїх творців.

Іпотека полягала в тому, що заставодавець взагалі не передавав

заставодержцю предмета застави (сторони при цьому зберігали свої старі

назви). Боржник — заставодавець зберігав за собою можливість володіти,

користуватися, вилучати з речі доходи й під час застави. Це давало йому

змогу швидше погасити свої борги, тобто полегшувало його економічне

становище. Предмет застави (земельна ділянка, раби, робоча худоба та інші

засоби виробництва) залишався в його необмеженій власності. Застава ніби

навіть не відбивалася ча правовому становищі як самих речей, так і

заставодавця до певного часу. Крім того, при іпотечній формі застави

боржник мав можливість одну і ту саму річ заставляти кілька разів, чого не

можна було робити раніше. Крім того, власник мав реальну можливість продати

предмет застави ще до настання строку платежу, вибрати найбільш вдалий час,

вигідного покупця і розрахуватися з боргами. В разі продажу застави боржник

зобов'язаний був попередити покупця про це, оскільки застава переносилась

на нового власника. Ці та інші переваги іпотеки сприяли її швидкому

поширенню і витіснили старі форми застави. Основним для заставодержця за

іпотекою було право продати річ в разі невиконання зобов'язання боржником.

Договір закладу міг мати й інші побічні умови. Договором закладу могли бути

встановлені й інші принципи розрахунків у разі продажу застави. Застава

встановлювалась передусім договором, а також заповітом, судовим рішенням

або на підставі закону. Заставне право припинялося: а) загибеллю предмета

застави: б) поєднанням в одній особі заставодержця і заставодавця; в)

припиненням зобов'язання, для забезпечення якого було встановлено заставу.

 

Посесорний захист.

Володіння захищалося засобами преторських інтердиктів. Такий захист

називався володільницьким, чи інтердиктним. Його особливістю було те, що

вимагалося довести лише факти володіння і порушення володіння. При цьому

посилання на право не допускалось. Отже, доводити правову підставу

володіння не вимагалось. Якщо доведення права у певної особи не вимагалося,

захист називався посесорним, а якщо вимагалося, то петиторним (наприклад,

захист права власності). У посесорному процесі позивач повинен був довести

лише факти володіння і порушення володіння, що було значно легше, ніж

довести право на річ. Тому власники в разі порушення їхніх прав намагалися

вдатися саме до посесорного захисту, як більш доступного, при цьому він був

лише попереднім (провізорним) захистом. Власник речі, що втратив володіння

нею, заявляв інтердикт до фактичного обладателя і програвав процес, однак

він мав потім закласти позов про право власності (віндикацію) і виграти

його на основі свого права власності. Отже, більш проста й легша форма

їахисту засобом інтердикту була менш стабільною і міцною порівняно з

петиторним захистом. Посесорним захистом користувалися як нласники, так і

фактичні володільці. Це зумовлювало ще одну особливість захисту володіння.

Законне володіння (володіння власника) користувалося ніби двояким захистом

— посесорним як володіння, а при потребі петиторним як право власності. Це

стосувалося і права власності. Як право воно могло користуватися петиторним

захистом, а як фактичне володіння — посесорним. Незаконне володіння і

володіння прекаріста, заставодержця і сек вестрарія подвійним захистом не

користувалися.

 

Особливі засоби преторського захисту

 

Крім позовного захисту порушених прав, були введені найрізноманітніші форми

непозовного захист від правопорушень. Вони грунтувалися на положеннях

магістратів і були виразом адміністративної влади.За своєю природою це

скоріше адміністративні форми захисту прав. Серед них розрізнялися

інтердикти, стипуляції, введення у володіння і поновлення в первісний стан

Інтердикти (розпорядження претора, яким він забороняв здійснювати які-

небудь протиправні дії) спочатку адресувалися конкретним особам, а потім

проголошувались як загальнообов'язкове правило. Вони широко шстосовувались

як правовий засіб проти самоуправності — претор віддавав розпорядження

противній стороні: не робити насильства. Самоуправність в давні часи

найчастіше виявлялась з приводу володільницьких відносин. Внаслідок цього і

виникли володільницькі інтердикти, створені для захисту фактичного

володіння речами. Вони поділялись на інтердикти. які захищали наявне

володіння від посягань третіх осіб; інтердикти про повернення втраченого

володіння тощо.

Стипуляція — обіцянка заплатити певну суму або зробити що-небудь;

проголошувалась в урочистій обстановці у відповідь на конкретно поставлене

питання. Найчастіше такі публічні обіцянки були формою забезпечення

виконання вже існуючих зобов'язань чи упередження можливих негативних

наслідків. Наприклад, будинку сусіда загрожує обвал, шо може заподіяти

шкоду заявнику. Останній звертається до претора з проханням зажадати від

сусіда обіцянки відшкодувати шкоду, якщо вона настане.

Введення у володіння здійснюється за розпорядженням претора чи для

забезпечення схоронності певного майна, чи для виконання певних дій.

Введення могло здійснюватися над цілим майном, на певну річ, наприклад

введення у володіння спадковим майном з метою забезпечення виконай- І ня

заповідальних відказів.

Поновлення в первісний стан. В деяких випадках правові наслідки, що

виявилися вже після здійсненого юридичного факту, невигідні або навіть

шкідливі для однієї із сторін правочину. Наприклад, неповнолітній, не маючи

достатнього досвіду, уклав невигідний для себе договір купівлі-продажу

будинку, що призвело до переплати в ціні (будинок був недобудований, мав

інші неприховані чи приховані недоліки). В такому випадку необхідно

виправити несправедливе становище. Римляни в особі претора створили для

цього— поновлення в первісний стан. Сторона, для якої настали негативні

наслідки укладеного договору, звертається до претора з проханням визнати

факт укладення договору, що породив негативні наслідки, недійсним. На

підставі свого імперіуму претор визнає недійсність юридичного факту

(укладення договору) і поновлює сторони в становищі, в якому вони

знаходилися до укладення договору (повертає покупцю виплачену ціну, а

продавцю — продану річ). Це і є поновленням в первісний стан.

Реституція застосовувалася в суворо визн чених випадках неповнолітність

однієї із сторін, обман, погроза, відсугнісі ь однієї із сторін. Для

застосування реституц і вимагалися дві умови: наявність шкоди у

потерпілого; строк застосування (не більше року після настання юридичного

факту, що дав підставу для застосування реституції).

 

Реституції.

Особи з 12 років дівчатка і з 14 до 25 років — хлопчики, що визнавалися

повнолітніми і дієздатними. Вони мало право здійснювати будь-які цивільно-

правові правочини, проте, уклавши явно невигідний для себе правочин, могли

просити претора визнати його недійсним і повернути сторони в первісний

стан, в якому вони знаходилися до укладення правочину, тобто застосувати

реституцію. Реституція застосовувалася в суворо визначених випадках:

неповнолітність однієї із сторін, обман, помилка, погроза, відсутність

однієї із сторін. Для застосування реституції вимагалися дві умови:

наявність шкоди у потерпілого; строк застосування (не більше року після

настання юридичного факту, що дав підставу для застосування реституції).

 

Дієздатність.

дієздатність — це здатність здійснювати юридично значимі дії і відповідати

за них. Римське право не мало визначення дієздатності, хоча широко

користувалося цим поняттям на практиці. На відміну від правозд гності,

дієздатність наступала в людини не в момент її нар- одження, а з

досягненням певного віку, коли вона ставала здатною правильно оцінювати

свої дії, усвідомлювати значення їх і відповідати за вчинені

правопорушення, тобто вільно виявляти свою волю. Дієздатність залежала

також і від інших факторів — хвороби, вчинення поганих вчинків тощо. За

віковим цензом дієздатність громадян поділялася на три групи. До першої

належали діти до 7 років, що були абсолютно недієздатні, до другої -

дівчатка з 7 до 12 років і хлопчики з 7 до 14 років, що були обмежено

дієздатні. Вони могли здійснювати тільки дрібні правочини: робити дрібні

покупки, приймати дрібні даруню проводити дрібний обмін речей. Якщо ж

виникала необхідність здійснювати правочини, то вимагалось отримати дозвіл

опікуна, який давав його в момент здійснення правочину. До третьої вікової

групи належали особи (з 12 років дівчатка, з 14 до 25 років — хлопчики),

що визнавалися повнолітніми і дієздатними. Вони мали право здійснювати будь-

які цивільно-правові правочини. Фізичний стан особи незначною мірою впливав

на її дієздатність. Наприклад, глухонімий не мав права укладати такі

договори, як стипуляція, чи порушувати позов в легісакційному процесі. На

здатність здійснювати юридичні дії значно впливовішим був психічний стан

особи. Слабоумні та душевнохворі на час хвороби визнавалися абсолютно

недієздатними і не могли вчиняти будь-яких правочинів. Істотно обмежувались

в дієздатності марнотратники — особи, не здатні розумно розпоряджатися

своїм майном, дотримуватися міри. За римським правом досить істотним

обмеженням дієздатності було приниження честі. Розрізняли кілька її видів.

Найсерйозніше — безчестя, ганьба. До такого виду осуду призводило вчинення

непорядних, негідних вчинків. Безчестя наступало за присудженням, що

випливало з позовів, які вимагали особливої чесності. У класичний період

обмеження за безчестя були досить істотними. Особи, визнані безчесними, не

мали права брати законний римський шлюб, обмежувалися в праві на одержання

спадщини тощо.

Условия вступления в брак:

а) свободное волеизъявление жениха и невесты В раннереспуб-ликанский период

такое согласие могли д, пъ домовладыки жениха и невесты. Однако, если по

каксй-либо причине они такого согласия не давали, то брачую диеся могли

добиться разрешения на вступление в брак (ерез магистрат;

б) достижение брачного возраста — 14 лет для мужчин, 12 лет для женщин;

в) наличие права вступать в брак. Это необходимый элемент гражданской

правоспос)бности, без ко-торого в брак вступить было невозможно. Этим

правом были наделены только римские граждане. Поэтому до 212 г. в законный

римский брак могли вступать только обладатели юс конубии. После 212 г. это

ограничение отпало;

г) несостояние в другом нерасторгнутом браке. Строгий моногамный характер

римской семьи не допускал многоженства. Никаких препятствий для вступления

во второй брак после прекращения первого римское право не содержало. Однако

требовалось вдове соблюсти траурный год, т.е. промежуток после смерти мужа

в 10 месяцев. Целью этого ограничения было, с одной стороны, проявление

определенного уважения (пиетета) к памяти покойного, а с другой —

устранение могущего возникнуть сомнения в определении отцовства,

родившегося в этот период ребенка. Однако этот обычай почти не имел

правового значения. Если вдова в этот период все же выходила замуж, то ее

брак не признавался ничтожным, однако она сама подвергалась бесчестью;

д) отсутствие близкого родства. Родство по прямой линии во всех случаях

было препятствием для вступления в брак. По боковой линии в древнейшее

время браки между родственниками до шестой степени включительно не

допускались. В республиканский и императорский периоды эти ограничения были

смягчены. Кроме того, не допускались браки между опекуном и подопечной,

между замужней женщиной, допустившей прелюбодеяние, и ее сообщником.

Провинциальный магистрат не мог вступать в брак с гражданкой данной

провинции. Данный запрет преследовал двоякую цель: исключить возможное

давление на волю невесты и воспрепятствовать возникновению семейного

влияния через магистрата. Не допускалось вступление в брак лиц, состоящих в

близком свойстве, которым признавалось отношение между одним из супругов и

родственниками другого супруга. Например, младший брат не мог брать в жены

вдову умершего старшего брата.

Майнові відносини подружжя.

(З чоловічою владою) Все майно, яке дружина мала до шлюбу або набувала

яким-не-будь чином за час шлюбу (наприклад, одержувала спадщину),

автоматично ставало власністю чоловіка. Практично дружина не могла бути

власницею майна, отже, укладати цивільно-правові правочини. Повне безправ'я

дружини певною мірою пом'якшувалось лише одним — вона могла бути

спадкоємницею після смерті чоловіка нарівні з дітьми і поділяти громадське

становище чоловіка: почест що виявлялися йому, поширювалися і на неї.

(Без чол. Влади) Дружина зберігала правовий статус, який мала до вступу в

шлюб. Влада чоловіка на неї також не поширювалася — вона була незалежною

від нього. Чоловік уже не мав права на її життя і свободу — продати її в

рабство і вчинити інше свавілля. Так само регулювалися й майнові відносини

подружжя, в основу яких покладено принцип роздільності майна чоловіка і

дружини. Все, що було власністю дружини до вступу в шлюб або набуто нею за

час шлюбу, залишалося її власністю, якщо вона юридичне була самостійною.

Дружина мала право самостійно володіти, користуватися і розпоряджатися цим

майном, не питаючи дозволу чоловіка Характерною особливістю майнових

відносин подружжя при шлюбі без чоловічої влади була заборона дарування між

ними, щоб недопустити матеріальної залежності жінки від чоловіка, з одного

боку, забезпечити їй цілковиту майнову свободу, а з другого — зберегти

щирість шлюбної угоди, яка має бути заснована на сердечному коханні, а не

на матеріальній заінтересованості. Крім дарування, подружжя могло укладати

будь-які цивільно-правові правочини між собою — купляти, наймати тощо

Дружина мала право доручити чоловікові управління своїм майном.

Подружжя відповідали один за одного лише у випадках, коли один з них

виявляв стосовно майна другого менше піклування, ніж за своє Між подружжям

не допускалися позови, що призводили до безчестя одного з них.

Характеристика майнових відносин подружжя була б неповною без аналізу ще

двох шлюбно-правових інститутів: придане та дарування з боку чоловіка. На

початку становлення шлюбу без чоловічої влади ввійшло в звичай в момент

його укладення передавати чоловікові певне майно — придане. Приданим було

не все майно дружини, а тільки те, що спеціально призначалося для цієї мети

і передавалося чоловікові самою дружиною, її домовладикою чи іншими

особами. У республіканський період придане відразу переходило в повну

власність чоловіка, і навіть після припинення шлюбу воно не поверталось

дружині ні за яких умов. Це породило ряд негативних наслідків-- наприкінці

періоду республіки кількість розлучень зросла. Шлюб починає набувати форми

безсоромного збагачення. Преторська практика з часом виробила певні

детальні положення.При розлученнях діяло інше положення: якщо в розлученні

винен чоловік, придане поверталося дружині, якщо винна дружина, придане

залишалося чоловікові.

Манципація.

Манципация была древним способом квиритского права, представлявшим вначале

реальную передачу вещи путем обмена ее на цену перед пятью свидетелями и

при содействии весовщика. Это была одновременно и купля, и передача, но акт

разыгрывался, как внесудебное истребование своей вещи. «Этот раб мой» —

авторитарно заявлял приобретатель и передавал отчуждателю в уплату за вещь

слиток металла, для взвешивания которого и привлекался весовщик.

Первоначально передававшийся продавцом металл взвешивался реально, но

позднее, с появлением чеканной монеты и по мере развития оборота,

взвешивание стало представляться символическим, и ко времени Гая манципация

превратилась в фиктивную продажу. Порядок совершения манципации сделал ее

пригодной для продажи в кредит, для дарений, установления приданого, так

как позволял передавать продавцу в момент совершения сделки незначительную

сумму. Манципация предполагала наличие у сторон права на участие в

обороте. Если отчуждатель не был собственником манципируемой вещи, а

действительный собственник истребовал затем ее у приобретателя, то

отчуждатель присуждался по иску последнего к уплате двойной цены,

заявленной при манципации по аналогии с кражей. До Лабеона и все

последующие приобретатели порочно переданной вещи подвергались такому же

взысканию. Лабеон ввел положение о том, что последующие приобретатели могли

отклонить от себя этот штрафной иск путем возражения о личной

непричастности. Точно также ложное указание размера продаваемого участка

открывало место для иска (иск о размере земли), по которому взыскивалась

двойная цена недостающего количества земли.

 

Види володіння (рос)

Владение — это фактическое обладание вещью, соединенное с намерением

считать ее своей, а держание — фактическое обладание вещью без намерения

считать се своей (например, обладатель вещи на основании договора). В

зависимости от правового основания фактического обладания вещью владение

подразделяли на законное и незаконное: основанное на праве собственности и

некоторых других правах — законное, а не имеющее правового основания —

незаконное. Законное владение — это прежде всего владение собственника и

так называемое производное владение. В некоторых случаях обладатели чужих

вещей получали самостоятельную владельческую защиту. Такое фактическое

обладание чужой вещью стали называть производным владением, хотя в сущности

это было не владением, а держанием, и лишь необходимость наделения таких

держателей самостоятельной правовой защитой своих интересов привела к

приравниванию держания к владению. Так, необходимость наделения

самостоятельной правовой охраной интересов залогополучателя, получившего

вещь в качестве залога для обеспечения исполнения обязательства, приравняла

держание заложенной вещи к владению. Залогодержатель, получив в залог чужую

вещь, не мог осуществлять владельческую волю от своего имени, поскольку не

мог считать залог своей вещью. Однако для более прочной защиты его

интересов против посягательств третьих лиц преторы предоставили ему

владельческую защиту предмета залога, а его залогодержание стали называть

производным владением. Такой же процесс произошел и с прекариумом

(предоставление собственником с определенной, часто политической, целью

своего имущества другим лицам во временное и бесплатное пользование).

Временные и безвозмездные пользователи чужого имущества были лишь его

держателями, а не владельцами, но опять- таки необходимость предоставления

прекаристам самостоятельной владельческой защиты привела к признанию их

держания производным владением Третий случай производного владения — так

называемый секвестр. Если между двумя лицами возникает спор о

принадлежности вещи, то до его решения в суде они могут передать спорную

вещь на хранение третьему лицу — секвестрарию, которому по тем же мотивам

предоставлялась самостоятельная владельческая защита.

Таким образом, во всех указанных выше случаях мы имеем дело не с владением

в строгом значении этого понятия, а лишь с обыкновенным держанием,

приравненным к владению с целью наделения более эффективной защитой.

Законный владелец имеет право на владение вещью. Владелец, фактически

обладающий вещью с намерением считать ее своей, относящийся к ней как к

собственной, но не имеющий права владеть- признается незаконным. Незаконное

владение не имеет правового титула, основано лишь на факте и делится на

добросовестное и недобросовестное. Незаконное, но добросовестное владение

имеет место в случае, когда владелец не знал и не мог знать, что владеет

чужой вещью и что у него нет права владеть ею. Если же он знал или должен

был знать, что не имеет права на владение данной вещью, то такое владение

будет и незаконным и недобросовестным. Добросовестное владение — это,

например, приобретение вещи у несобственника покупателем, который не знает

и не может предполагать об этом. Владение вора всегда будет

недобросовестным, так же как и покупка заведомо краденного. Деление

владения на добросовестное и не добросовестное обусловливало и разный

правовой режим для них. Так, приобрести право собственности по давности

можно было только посредством добросовестного владения и, наоборот,

краденную вещь нельзя было приобрести по давности. Добровольный владелец по

виндикационному иску отвечал в меньшем объеме, чем недобросовестный.

 

Набуття та припинення права власності (рос)

Право собственности на данную вещь может возникать у конкретного лица

разными способами: лицо изготовило вещь самостоятельно, приобрело

посредством купли-продажи, освоило землю, которая до этого никому не

принадлежала, и т.д. Весьма рано римляне во всем многообразии форм

возникновения права собственности стали различать два самостоятельных, но

тесно взаимосвязанных момента — способ приобретения права собственности и

титул приобретения. Факты, наступление которых приводит к возникновению

права собственности у конкретного лица, называются способами приобретения

права собственности. Юридические факты, служащие правовой основой

возникновения права собственности, называются титулами приобретения.

Римское право с древнейших времен все способы приобретения права

собственности разделяло на первоначальные и производные. Первоначальный

способ приобретения права собственности заключался в том, что право

собственности на данную вещь возникает впервые или против воли бывшего

собственника. Производный способ приобретения права собственности

заключается в том, что право собственности переходит от одного лица к

другому по их взаимной воле, желанию. Он основан на договорных формах

оборота. Основным титулом производного способа, однако не единственным,

является договор. Сюда же относится переход права собс венности при

наследовании — наследник может стать собственником наследственного

имущества только при его согласии. Производное приобретение основано на

праве пред шествующего собственника, производится из его права — отсюда и

название способа.

Переработка вещей. Вещь, сделанная мастером из своего материала, без

сомнения, принадлежит мастеру. В праве Юстиниана зафиксировано: если новую

вещь можно опять превратить в материал, из которого она сделана, то ее

собственником будет собственник материала, если же нет, то право

собственности на нее принадлежит ее создателю.

Приобретение права собственности по давности. Вначале приобрести право

собственности по давности могли только римские граждане и только на

манципные вещи. Срок давности устанавливался в один год для движимых вещей

и два года для недвижимых. Преторы расширили пределы давностного

приобретения, распространив его и на другие слои свободного населения. В

праве Юстиниана были установлены сроки приобретательной давности для

движимого имущества три года и для недвижимого — десять лет. Однако для

приобретения права собственности по давности требовались следующие условия:

а) наличие правового основания владения; б) добросовестность владельца,

который не знал и не мог знать о своем незаконном владении; в)

непрерывность владения в течение установленного срока. Ворованные вещи не

могли перейти в собственность по давности владения.

Соединение и смешение вещей. Соединение вещей имело место в

случаях, когда одна вещь поглощалась другой так, что нельзя было их

отделить. Например, при строительстве дома использовано бревно другого

собственника. В этом случае собственность на присоединенную вещь переходила

к собственнику основной вещи, который обязан был возместить собственнику

присоединенной вещи (бревна) ее двойную стоимость. Смешение вещей — это

такое их соединение, при котором невозможно установить, какая из них

поглотила другую. В результате смешения.однородных вещей возникала общая

собственность для двух или нескольких собственников.

Манципация — символический акт, по которому в присутствии пяти

свидетелей и весовщика происходила фактическая передача вещи отчуждателем

приобретателю. Вначале весовщик действительно взвешивал металл, за который

вещь отчуждалась, но с появ- ением чеканной монеты взвешивание стало

символическим и лишь удостоверяло действительность передачи права со

ктвенности приобретателю.

Уступка права возникла же в преторском праве и представляла собой мнимый




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-05-10; Просмотров: 396; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.184 сек.