Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

XiCTajK^a6oTbi в должности судьи опрашиваем 2 страница




Необходимость в институте аналогии возникает тогда, когда в праве обнаружен пробел и требуется разрешение конкретного случая с использованием вспомогательных, подобных средств: распростра­нение действия нормы права на непредусмотренные законом случаи. Общественное отношение (или какая-то его сторона) требует допол­нительного правового регулирования, поскольку отсутствует необхо­димое нормативное предписание. Здесь нет еще места для конкрети­зации, так как отсутствует ее объект.

См: Вопленко Н. Н. Официальное толкование норм права. М.. 1976.


126

Для определения объекта конкретизации необходимо: а) устан вить, входит ли неурегулированное отношение в сферу правового щ действия; выяснить объективную необходимость правового регулигу вания данных обстоятельств, их принадлежность к определенно^ предмету регулирования, границы юридического регулирования, ст&| пень пробела, его действительность, возможность восполнения в про. цессе применения права; б) выбрать необходимую юридическую нову применения (сходную норму, принцип права); выяснить ее под. линность, сферу действия, отраслевую принадлежность, истолкован содержание; в) установить фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение и влияние на решение дела по существу; г) вы­яснить соотносимость этих обстоятельств с гипотезой нормы, регули­рующей сходный случай (или с предписанием правового принципа), и только затем уже подвергнуть соответствующей конкретизации юри­дическое предписание, которое необходимо для казуального воспол­нения пробелов в праве. Конкретизация нормативных предписаний осуществляется обычно в процессе применения относительно-определенных норм, а не только при казуальном восполнении пробе­лов


127 8 2. Значение судебного прецедента для преодоления пробелов в уголовном праве

Стабильность уголовного законодательства является одним из важных условий принципа законности. Вместе с тем она находится в постоянном противоречии с непрерывно возникающими новыми по­требностями жизни. Сфера правового регулирования не является чем-то идеальным. По своему содержанию это определенный круг обще­ственных отношений, событий, фактов и обстоятельств, нуждающих­ся в правовом опосредовании.

В.В. Лазарева, анализируя причины пробелов в праве, приходит к выводу, что «основой происхождения пробелов в праве является то, что право всегда только выражает, протоколирует требование эконо­мических отношений, да к тому же иногда хорошо, а иногда и пло­хо». Прежде чем сложиться, право проходит через волю и сознание людей, которое в целом имеет тенденцию отставать в своем развитии от общественного бытия. Существующие требования социально-экономических отношений не могут, таким образом, быть охвачены сразу и во всех подробностях. Какие-то общественные отношения в целом или в части могут оставаться на некоторое время вне дейст­вующего права. Сфера социальной жизни настолько многообразна, что невозможно предусмотреть все оттенки ее проявления, все жиз­ненные обстоятельства, с которыми необходимо связать наступление

юридических последствий.

В.М. Жуйков считает, что пробелы в праве были, есть и будут всегда, как бы законодатель ни хотел и ни умел принимать необходи­мые законы, поскольку предусмотреть все отношения, которые нуж-


------------------------------ «М ' Юридическая

194 Лазарев В.В. Пробель, в праве и пути их устранения, литература. 1974. С. 17.


128 даются в законодательном регулировании, просто невозможно. В (дельные исторические периоды даже самое стабильное и хорошо р; работанное законодательство, в котором пробелов может быть немцг го, начинает кардинально обновляться, что неминуемо влечет знач; тельное возрастание количества пробелов, а иногда и образован):' правового вакуума в регулировании даже очень важных отношений1' Следует отметить, что не является это положение исключение, для уголовного законодательства. Постоянное развитие уголовно правовых отношений вызывает часто потребность в дополнительном нормативном регулировании. Например, отечественное уголовное за­конодательство ранее выделяло только два обстоятельства, исклю­чающих преступность деяния: необходимую оборону и крайнюю не­обходимость. Уголовный кодекс РФ 1996 г. в качестве самостоятель­ных обстоятельств, исключающих преступность деяния, обозначил' еще четыре новых: причинение вреда при задержании лица, совер шившего преступление (ст. 38 УК РФ), физическое или психическое принуждение (ст. 40 УК РФ), обоснованный риск (ст,41 УК РФ) и ис­полнение приказа или распоряжения (ст.42 УК РФ). Вместе с тем, вне кодекса остается ряд других обстоятельств, исключающих преступ­ность деяния. Так, А.А. Лионтковский к таким обстоятельствам отно­сил еще согласие потерпевшего на причинение вреда, выполнение профессиональных функций, осуществление своего права, исполнение закона196. Однако отсутствие в уголовном законе указанных обстоя­тельств не меняет их юридической природы, поэтому вполне возмож­но в ближайшем будущем они будут законодательно закреплены.

См.: Жуйков В.М. К вопросу о судебной практике как источнике права // Судебная практика как источник права. М.: Институт государства и права РАН 1997. С. 18.

196 См.: Курс советского уголовного права. В 6 т. Т. 2. Преступление М., 1970. С. 34.2.


129 Пробелы являются одним из отрицательных явлений в уголов-праве, хотя бы они и возникли с объективной неизбежностью, qto разновидность несовершенств правовой системы. Поэтому уста-овление пробела всегда ставит известные правоприменительные ор­аны перед необходимостью скорейшего его восполнения - устране­ния тем самым, выявленного недостатка. Пока пробел не ликвидиро­ван правотворческим органом, возникает необходимость его преодо-ния в процессе правоприменительной деятельности.

Юридическая наука знает два способа временного, единичного преодоления пробелов: аналогия закона - решение конкретного дела на основе правовой нормы, которая рассчитана на регулирование по­хожих общественных отношений, близких по своему значению и ха­рактеру; аналогия права - решение конкретного дела, исходя из прин­ципов права в целом, отрасли или института отрасли права1 7. В соот­ветствии с ч.2 ст. 3 УК РФ «применение уголовного закона по анало­гии не допускается». В связи с этим возникает вопрос: распространя­ется ли запрет в применении аналогии в уголовном праве на аналогию

права?

Прежде чем рассмотреть эту проблему, представляется интерес­ным обратится к общетеоретическим положениям учения об аналогии права. Считается общепризнанным правилом, что суд не может от­казаться от решения под предлогом неясности, неполноты или про­тиворечия закона. По мнению Е.Н. Трубецкого, когда в судебной практике встречается казус и отсутствует закон, его регулирующий, 0 СУД обязан рассмотреть спорный вопрос по духу всего действую­щего законодательства, на основании общего разума его. В этом слу-

197 См.: Комаров С.А. Общая теория государства и права: Курс I Манускрипт, 1996. С. 277.


130 чае будет иметь место решение на основании общего разума всею * конодательства - аналогия права.

Аналогия права и закона связана с невозможностью в полно,

объеме охватить все многочисленные, непрерывно возникающие щ\

вые виды общественных отношений одной, раз установленной сова

купностью норм права. Юридическим основанием аналогии служит J

положение, что к отношениям аналогическим должны применяться J

одинаковые нормы. Вот почему закон может применяться по аналоги»!

к случаям, сходным с теми, которые он предусматривает. Главное з*|

труднение заключается в том, что двух случаев, абсолютно сходных, J

действительной жизни, не встречается; поэтому, когда приходится I

разрешать случай, законом прямо не предусмотренный, то трудно по-1

дыскать закон, который бы предусматривал случай, совершенно сход-1

ный с данным- Для применения аналогии нужен случай, сходный с I

данным по крайней мере в некоторых существенных признаках, в ти-1

пических чертах.

В отечественной юридической литературе большая часть право-И ведов категорически утверждает, что «ни аналогия права, ни аналогии» закона не могут применятся при разрешении уголовных дел». Линия некоторые правоведы (В.В. Кулыгин, В.В. Лазарев, А.В. НаумойИ Т.В. Церетели, и др.) не разделяют этой точки зрения. На наш взгляДИ мнения указанных авторов, допускающих в определенной сфере уг^И ловного права использования аналогии, заслуживает внимание Ш одобрения.

Как известно, в отечественном уголовном законодательстве Д" I 1958 г. аналогия закона была предусмотрена в ч. 3 ст. 3 Основных на* I чал уголовного законодательства Союза ССР и союзных республИ ■ I

198 См.: Трубецкой Е.Н. Толкование закона // Хропанюк В.Н. Теория row I дарства и права. Хрестоматия. Учебное пособие. М.: Интерстиль, 1998. С 724.


131 было сказало: "Если же общественно опасные деяния прямо не едусмотрены уголовным законодательством, то основания и преде-ответственности, а также меры социальной защиты определяются удом по аналогии с теми статьями уголовных кодексов, которые пре­дусматривают наиболее сходные по важности и роду преступления».

Следовательно, до принятия Основ уголовного законодательст­ва Союза ССР и союзных республик 1958 г. применение уголовного закона по аналогии выражалось в криминализации судом не преду­смотренного Уголовным кодексом общественно опасного деяния. Бо­лее того, в судебной практике этого периода допускалась аналогия права. Так, в постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 17 мая 1946 г. по делу 3. было сказано: «Пробел в смысле признания уголовно-наказуемых тех или иных общественно опасных действий, т.е. пробел в диспозициях Уголовного кодекса, может быть пополнен на основании ст. 16 УК РСФСР и соответствующих статей УК других союзных республик, согласно которым ответственность за преступле­ние, прямо не предусмотренное УК, определяется по статьям кодекса, предусматривающим наиболее сходные по роду преступления. В этих Случаях пробел не может быть пополнен на основании общих начал Уголовного законодательства. Но в случае пробела закона при реше-и Вопроса, относящегося к Общей части УК, суд, установив пробел толовном законе, вправе прибегнуть к общим началам советского овного права и на основании их пополнить пробел закона, приме-

0 аналогии закон, наиболее отвечающий особенностям данного сличая»'99

сновы уголовного законодательства 1958 г. и принятые в соот-и с ними уголовные кодексы союзных республик не преду-

«ного
С(-СР. М °1од7Ва И уголовного процесса в судебной практике Верховного Суда

Уг°ловног СЗеВ ^'^•' Пионтковский А.А. Вопросы уголовного права, военного


132 сматривали применения по аналогии статей Особенной части д I криминализации общественно опасных деянии», строго придержиь! ясь принципа «nullum crimen, nullum poena sine lege».

Однако судебная практика того периода знала немало случае.! когда Верховный Суд РСФСР в своих решениях неоднократно наг! шал вышеназванный принцип.

Исследуя проблему учета и оценки смягчающих и отягчающЛ обстоятельств при индивидуализации наказания несовершеннолетни в монографической работе «Проблемы наказания несовершенноле;.! них преступников» Г.С. Гаверов приходит к интересному для том времени выводу. В частности, автор рассматривает положение поем новления Пленума Верховного Суда СССР, согласно которому судЛ при наличии данных, свидетельствующих об умственной отсталосп| несовершеннолетнего подсудимого, должны были выяснять степени его умственной отсталости, определять мог ли он полностью созна-1 вать значение своих действий и в какой мере руководить ими, С уче-1 том степени умственной отсталости, а также характера общественн»! опасности совершенного подростком преступления суд может огра-1 ничиться применением принудительных мер воспитательного xapasl тера200.

«Верховный Суд зафиксировал, как видно из изложенного, дей-1 ствительио важную проблему, — пишет Г.С. Гаверов. - Но ее решетч (правда, мы понимаем, что Верховный Суд связан пределами свФ1 компетенции) нельзя считать бесспорным в теоретическом отноШч нии. Дело в том, что в указании отсутствуют два существенных м0-мента. Во-первых, какова должна быть уголовно-правовая оценка да"-

200 П. 7 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 3 декабря»'- i г. № 16 «О практике применения судами законодательства по делам преступлениях несовершеннолетних и о вовлечении их в преступную и и"), антиобщественную деятельность» // Бюллетень Верховного Суда СССР. '1' № 1.С. 19.


133 го фактора; устраняет ли он ответственность, смягчает ли ее; во-торых, если устраняет ответственность (речь идет о случаях, когда Одросток не мог полностью осознавать значения своих действий), то •акая норма Общей части уголовного закона может быть использова­на судом. Норма о невменяемости? Но ведь она по буквальному смыслу распространяется только на ситуации, связанные с болезнен­ными расстройствами психики, в данном же случае речь идет об от­ставании возрастного развития. Тогда, может быть, речь должна идти об отсутствии вины в смысле ст. 3 Основ или о фактическом недости­жении возраста уголовной ответственности в смысле ст. 10 Основ. Полагаем, что именно эта правовая норма в данном случае более при­менима»201. Таким образом, Г.С. Гаверов считает необходимым для данного случая применять аналогию уголовного права.

Вплоть до июня 1991 г., когда были приняты Основы уголовно­го законодательства Союза ССР и республик, в ст. 60 которых содер­жалось постановление о задержке психического развития как об-стоятельстве, исключающем уголовную ответственность. Однако ука занное положение не было реализовано ввиду того, что Основы не ус­пели вступить в действие из-за изменения политической обстановки в стране. Проект Общей части Уголовного кодекса России 1994 г., а вслед за ним и проект УК, опубликованный в 1995 г. (проект УК РФ 1995 г.), вновь возвращаются к понятию «отставание в психическом развитии» в статье о возрасте уголовной ответственности.

Только в принятом в 1996 г. Уголовном кодексе РФ появилась норма (ч.З ст.20 УК РФ), которая позволяет учитывать при при влечении к уголовной ответственности не паспортный возраст, а уро­вень психосоциального развития (наличие субъективной предпосылки

1 Гаверов Г.С. Проблемы наказания несовершеннолетних преступников. Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та. 1986. С. 80.

: 2 См.: Уголовный кодекс РФ. Общая часть. Проект. М., 1994. С. 22.


134 уголовной ответственности), исключив виновность несовершенноле] него в совершении уголовно наказуемых деяний, если он вследств^ отставания в психическом развитии не мог отдавать отчета в своц> действиях или руководить ими. Образно говоря, в отечественном уг^, ловном законодательстве появилось понятие невменяемости по уро& ню развития личности, или, как ее иногда называют, «интеллек. туальной невменяемости», «возрастной невменяемости».

Таким образом, еще за двадцать лет своего законодательного за­крепления в нормах уголовного законодательства институт «возрас тной невменяемости» был сформулирован судебным прецедентом к нашел широкое применение в правоприменительной практике.

Следует отметить, что отказ от аналогии в уголовном праве в юридической литературе оправдывается необходимостью укрепления принципа законности. В этой связи уместной выглядит постановка вопроса о соотношении аналогии и принципа законности в уголовном праве. Следует признать, что в отечественной науке уголовного права эта проблема не получила глубокой разработки, хотя в трудах ученых-правоведов, занимавшихся вопросами уголовного закона, были выска­заны негативные оценки на этот счет.

Принцип законности всегда являлся фундаментальной правовой ценностью отечественного уголовного права. По этому поводу В.Н. Кудрявцев писал: «...принцип законности с полным основанием рас­сматривается как центральный принцип не только уголовного права, но и всей отечественной системы права, определяющей многие другие

его принципы и положения».

Данное положение стало еще более очевидным после принятия УК РФ 1996 г., где впервые на законодательном уровне в ст. 3 УК РФ


135 - пи сформулированы основные признаки принципа законности в

уголовном праве.

Уголовно-правовая норма, закрепленная в ст. 3 УК РФ, рассмат-ваеТ принцип законности в двух аспектах. Во-первых, уголовная тВетственность может наступить только в соответствии с нормами УК РФ' и никакие другие законы и нормативные акты устанавливать уголовную ответственность не могут. Во-вторых, не допускается при­менение уголовного закона по аналогии.

Таким образом, идея преступлений естественных (delicta natu-ralia, или sua sponte, per se scelerata) в отечественном уголовном праве отброшена, поэтому уголовный суд не в праве создавать новых соста­вов преступлений, даже если бы они были очень сходны с предусмот­ренными в законе. Уголовный кодекс является исключением из общей массы законов, как устанавливающий за нарушение нормы наказания, и вследствие этого не может быть распространяемым по аналогии.

В социально-психологическом плане идея законности воспри­нимается как убежденность в необходимости строгого следования правовым нормам, закрепленным в УК РФ, По мнению В.Н. Кудряв­цева, «...идея законности как важной ценности укрепляется только при наличии ряда условий, к числу которых относят полноту законо­дательного урегулирования общественных отношений, стабильность основных правовых норм и институтов...»205.

Полнота законодательного урегулирования общественных от­ношений служит базой для последовательного осуществления прин­ципа законности. Если важные элементы уголовно-правовых отноше-Ии Не Урегулированы нормами права либо эти нормы не упорядоче-Ь| (разрозненны), неизбежно создаются условия для случайных ре-ний, от которых до произвола один шаг.


 


См.: Уголовный

кодекс РФ. Общая часть. Проект. М., 1994. С. 81.

Кудрявцев В.Н. Закон, порядок, ответственность. М.: Наука, 1986. С. 79.


Кудрявцев В.Н. Указ. соч. С. 80.


136

По данным исследователей, в качестве одной из главных прими следственно-судебных ошибок является неправильное уяснение ее держания уголовно-правовой нормы. Л.Л. Крутиков полагает, чт «... чаще всего ошибки проистекают из низкой профессионально; подготовки, незнания норм права и касающихся их применения разъ яснений Пленума Верховного Суда» (выделено мною, - К.В.).

Думается, что многие недостатки и ошибки следственно судебной практики можно предупредить посредством ислользованш судебного прецедента (нормотворчества).

В качестве довода приведем пример. Еще до принятия УК Pet 1996 г. в отечественной судебной практике рассматривались уголов­ные дела, связанные с умышленным причинением вреда при задержа­нии преступника. Однако в судебной практике не существовало еди ной позиции о юридической природе деяния, связанного с уголовно-правовым задержанием. Причиной такого положения являлось то, что в Общей части УК РФ не предусматривалось причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, как обстоятельства, исключающего преступность деяния. Отсюда и никаких юридических оснований для задержания преступника в уголовно-правовом смысле не было. Здесь можно говорить о пробеле в законе.

Вместе с тем, Пленум Верховного Суда СССР в своем поста­новлении от 16 августа 1984 г. № 14 «О применении судами законода тельства, обеспечивающего право на необходимую оборону от обще­ственно опасных посягательств» в пункте 3 разъяснил; «... Действия граждан, выполнявших общественный долг по поддержанию право­порядка и причинивших вред лицу в связи с пресечением его общест­венно опасного посягательства и задержанием или доставлением по-

1 6 Крутиков Л.Л. Ошибки в квалификации преступлений: структура, пр"' чины возникновения // Дифференциация формы и содержания в уголовном суд0" производстве. Ярославль, 1995. С. 46-47.


137 лгавшего непосредственно после посягательства в соответствующие

органы власти, должны рассматриваться как совершенные в состоя­нии необходимой обороны»2 7.

Известно, что уголовно-правовое задержание частично, но не целиком имеет общие признаки с необходимой обороной. Поэтому за причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, 1ИЦ0 нельзя было освобождать от уголовной ответственности, ссыла­ясь на статью 13 УК РСФСР 1960 г. (необходимая оборона).

Возникает вопрос, противоречило ли данное разъяснение прин­ципу законности? Совершенно очевидно, что Верховный суд приме нил аналогию для устранения пробела закона, и данное решение фор­мально вступило в противоречие с принципом законности.

Вместе с тем, думается, что принцип законности в данном слу­чае не пострадал. Так как законность не ограничивается только четкой приверженности «букве» уголовно-правовой нормы, законность сле­дует понимать шире, как претворение в жизнь «буквы» закона. По этому поводу С.С. Алексеев писал: «Законность есть не что иное, как реализуемое право - право под углом зрения требований, выражаю-щих его всеобщность»".

В связи со сказанным представляется, что хотя Верховный Суд и вышел за рамки своей компетенции, но его правотворчество суще­ственным образом смогло скорректировать «букву» закона там, где воля законодателя породила противоречие собственных правоуста-новлений.

Применение аналогии в уголовном законе допустимо, но она Должна применяться не для усиления репрессии в уголовно-правовых

Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (рФ) по уголовным делам. М.: Спарк, 1996. С. 246-251.

Алексеев С.С. Общая теория права. В 2 т. Т. 1. М.: Юридическая лите­ратура, 1981. С. 80.


138 отношениях (например, создания новых видов преступлений или на-казаний, усмотрения отягчающих обстоятельств и т.п.), а для ее смяг-чения, В тех случаях, когда применение по аналогии УК РФ ухудшает положение обвиняемого, Верховный Суд не имеет права принять разъяснение - он должен использовать право законодательной ини­циативы о внесении изменений в уголовное законодательство.

Такое решение указанного вопроса вполне соответствует прин­ципу законности и прямо вытекает из него. Так, часть 1 статьи 3 УК РФ закрепляет положение, согласно которому: «Преступность дея­ния, а также его наказуемость и иные уголовно - правовые последст­вия (выделено мною - К.В.) определяются только настоящим Кодек сом». Таким образом, в действующем уголовном законодательстве существует прямой запрет на аналогию в отношении только преступ­ности деяния, его наказуемости, но никак не в отношении возможно­го устранения или смягчения преступности и наказуемости деяний.

Анализ правовых аспектов соотношения принципа законности с судебным прецедентом и аналогией приводит к выводу о том, что и судебный прецедент и аналогия оказывают существенное воздействие на реализацию принципа законности в уголовном праве, формируя у правоприменителя соответствующую правовую и ценностную ориен­тацию деятельности по правильному применению норм уголовного права.

Итак, институты конкретизации и аналогии судебного преце­дента в уголовном праве являются объективно необходимыми средст­вами, обеспечивающими динамизм права, действия юридических норм в соответствии с изменением и развитием общественных отно­шений с учетом многоаспектности и многогранности уголовно-правовых отношений.


139 8 3. Значение судебного прецедента для совершенствования и развития уголовного законодательства

Ведущееся в последнее время интенсивное обновление законо­дательства, регламентирующего важнейшие сферы общественной жизни, приближение нормативного регулирования к потребностям жизни в целях ускорения социально-экономического развития обще­ства обусловливают повышенный интерес ученых-юристов к право­творчеству. В юридической науке разработаны многие ключевые его проблемы. Что же касается роли судебного прецедента в механизме совершенствования и развития уголовного законодательства, то эта проблема еще не привлекала должного внимания юридической науки, хотя мы отмечали, что некоторые авторы обращали внимание на важ­ную роль судебной практики в этом процессе.

Нами отмечалось, что лаконичность и компактность норматив­ного текста - одна из характерных черт нормативно-правовых актов (в том числе уголовного закона). Нет сомнений: чем лаконичнее и ком­пактнее изложен нормативный материал, тем лучше воспринимается и познается его содержание субъектами правоотношений. В нормотвор-ческой практике указанное требование предполагает максимальное сокращение неоправданных повторений, эффективное структурирова­ние отсылочных норм, использование специальной и, конечно, юри­дической терминологии. Результатом лаконизма и компактности тек­ста является его экономичность, что, соответственно, бережет и уси­лия изучающего его. По справедливому замечанию И. Грязина, любой н°рмативный текст с точки зрения его языкового выражения создает-я законодателем по принципу минимальности. На этом, отмечает да-ее автор, основано «классическое правило толкования: текст нормы


140 должен толковаться так, чтобы ни одно его слово не оказалось 6i лишним или лишенным смысла»209.

Вместе с тем, достижение указанного правила весьма условно; | первой главе, мы говорили, что законодатель не всегда может выбрав такой вариант построения уголовно-правовой нормы, при котором толкование буквы закона будет носить единообразный характер. Мно. гие нормы закона имеют описательный и бланкетный характер, тс есть ориентированы на применение в дополнении с какими-либо об­щественными отношениями. Однако общественные отношения - кате­гория нестабильная и подвержена изменениям, что приводит к воз­никновению противоречий уголовно-правового регулирования.

Здесь мы говорим о проблеме юридической технике языка уго­ловного закона. Текст закона, как и закрепленная в нем система юри­дических норм, есть результат рациональной деятельности людей, протекающей на неодинаковых нормотворческих уровнях, в разное время, в условиях сложного (как его называют — асимметричного) федеративного государства. Все это не может не способствовать по­явлению в тексте права разнородных языковых и логических неточно­стей и несогласованностей.

По мнению Н.А. Власенко, несмотря на огромное разнообразие их причин, с долей условности можно выделить в качестве основных две. Во-первых, те, которые в меньшей степени зависят от воли и соз­нания законодателя (динамика политико-правовых отношений; мно­жественность правотворческих субъектов и др.). Во-вторых, причины, предопределяемые качеством правотворчества, его организацией. Словом, языковые, логические, грамматические и графические неточ-


141 сТи ошибки, возникающие по самым разным причинам, можно 6обшеННО назвать дефектами текста закона '.

Очевидно, что эффективность правового регулирования зависит сведения их к минимуму, от того, насколько оперативно они пре-полеваются в ходе реализации правовых норм. Текст уголовного за­кона должен стремиться к языковому совершенству и структурной непротиворечивости его норм, графической четкости. В противном случае право превращается в свою противоположность - произвол. Только в этом случае оно может выполнять функцию правового регу­лятора и выступать незыблемой основой эффективной борьбы с пре­ступностью.

Дефекты текста уголовного закона - явление объективное, кото­рое требует более глубоких исследований, в том числе и по вопросам правовой стилистики. Однако наша проблема заключается не столько в том, чтобы определить приемы и способы их устранения, а в том, чтобы ответить на вопрос, можно ли при обнаружении дефекта обес­печить надлежащее правовое регулирование уголовно-правовых от­ношений до внесения соответствующих изменений в уголовный за­кон.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-27; Просмотров: 564; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.069 сек.